Максимов Валентин Вікторович
Спадкове право. Правова позиція Верховного суду
1. Спадкоємець, який у встановленому законом порядку прийняв спадщину, є її власником з часу її відкриття, а документом для підтвердження права власності на спадкове майно є свідоцтво на спадщину, отримане в установленому законодавством порядку. Постанова ВС справа № 303/6974/16-ц
2. Лише після прийняття вищим органом товариства позитивного рішення спадкоємець (правонаступник) частки у статутному капіталі може стати учасником відповідного товариства. У разі відмови правонаступника (спадкоємця) від вступу до товариства або відмови товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала померлому учаснику. У цих випадках розмір статутного капіталу товариства підлягає зменшенню. № 640/18223/15-ц
3. Належними відповідачами у спорах про призначення додаткового строку для прийняття спадщини є спадкоємці, які прийняли спадщину у встановлений законом строк, а не органи місцевого самоврядування. № 759/3515/19
4. Факт відсутності реєстрації місця проживання спадкоємця за місцем проживання спадкодавця не є абсолютним підтвердженням обставин про те, що вони не проживали разом на час відкриття спадщини. № 222/1109/17
5. Відсутність розділових знаків та неправильне вживання деяких із них (наявність граматичних помилок) не впливають на зміст тексту заповіту, а тому не є підставою для тлумачення чіткого та зрозумілого заповіту. № 378/1160/15-ц
6. Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю та не була отримана членами його сім’ї у яких виникло право на її отримання, входить до складу спадщини. № 750/8819/19
7. Заповіт, посвідчений (виданий) службовою особою (нотаріусом) на тимчасово окупованій території, на якій органи державної влади, посадові та службові особи України не здійснюють свої повноваження, є нікчемним. № 185/2052/19
8. Борг спадкодавця, який він мав за життя у вигляді заборгованості за аліментами, входить до складу спадщини. Разом із тим, зобов’язання з відшкодування пені, 3 % річних та інфляційних за прострочення сплати аліментів не входить до складу спадщини.№ 199/5826/16
9. Під час вирішення спору спадкоємця за заповітом, співвласника в спільній частковій власності на спадкове майно, суду необхідно встановити, чи має відповідач право на обов’язкову частку, а також врахувати, що право спільної часткової власності поширюється на все спільне майно, а частка в праві спільної часткової власності не стосується частки майна. № 344/5437/17
10. Спадкоємець, який у встановленому законом порядку прийняв спадщину, є її власником з часу її відкриття, а документом для підтвердження права власності на спадкове майно є свідоцтво на спадщину, отримане в установленому законодавством порядку. Відсутність реєстрації права власності відповідно до Закону України «Про реєстрацію речових прав на нерухому майно та їх обтяжень» не зумовлює позбавлення особи прав користування та володіння належним їй на праві власності майном. № 522/19969/16
11. Недобросовісна поведінка нотаріуса, а саме неповідомлення спадкоємця щодо наявності на його ім’я заповіту для подачі заяви про прийняття спадщини чи відмови від неї, є поважною причиною пропуску спадкоємцем шестимісячного строку для прийняття спадщини. № 130/2517/18
12. Якщо особа, яка має право на оспорення документа (наприклад, свідоцтва про право на спадщину) чи юридичного факту, висловила безпосередньо або своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення, то така особа пов’язана своїм рішенням і не вправі його змінити згодом. Спроба особи згодом здійснити право на оспорення суперечитиме попередній поведінці такої особи і має призводити до припинення зазначеного права. № 450/2286/16-ц
13. При визначенні розміру обов’язкової частки у спадщині враховуються всі спадкоємці за законом першої черги. До таких спадкоємців також належать спадкоємці, які відмовилися від прийняття спадщини, не прийняли спадщину, усунені від права на спадкування або померли до відкриття спадщини, але в яких є спадкоємці за правом представлення. № 292/389/17
14. Саме по собі незнання про смерть спадкодавця без установлення інших об’єктивних, непереборних, істотних труднощів на вчинення дій щодо прийняття спадщини не свідчить про поважність пропуску зазначеного строку. № 750/262/20
15. Сам по собі факт виявлення ознак тяжкого психічного розладу спадкодавця не свідчить про його безпорадний стан, що є необхідною умовою для усунення від права на спадкування за законом до частини п’ятої статті 1224 ЦК України. № 761/19573/15-ц
16. У справах щодо зміни черговості одержання права на спадкування суду необхідно дослідити всі обставини, визначені частиною другої статті 1259 ЦК України, звертаючи особливу увагу на те, хто саме піклувався про стан здоров’я спадкодавця, який потребував стороннього догляду, на тривалість часу надання матеріальної допомоги спадкодавцеві до дня його смерті, зокрема, його перебування у медичних закладах інших країн, придбання ліків, сплату комунальних послуг, придбання необхідних особистих речей для спадкодавця, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. № 554/4064/17-ц
17. Чинне законодавство не вимагає, щоб за спадковим договором одна сторона (набувач) у всіх випадках зобов’язувалася виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) лише особисто. Порядок виконання обов’язків набувача за спадковим договором (особисте чи неособисте виконання) визначається сторонами такого договору, а не законом. № 524/354/19
18. Наявність технічних помилок (описок) у заповіті не свідчить про порушення його форми та/або порядку посвідчення, а тому не є підставою для визнання заповіту недійсним, якщо волевиявлення заповідача було вільним і відповідало його волі. № 397/1396/19
19. Земельна ділянка може бути поділена в натурі між усіма спадкоємцями у частках, які їм належать, проте у разі відсутності технічної можливості такого поділу та вільного користування своєю частиною земельної ділянки, з урахуванням встановлених конкретних обставин, може порушуватися питання між спадкоємцями земельної ділянки щодо грошової компенсації їх спадкових частин. № 607/9865/16-ц
20. Сумнів щодо збереження спроможності заповідача усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними сам по собі не є підставою для визнання складеного у такому стані заповіту недійсним відповідно до частини першої статті 225 ЦК України. № 727/9908/17-ц
21. Спадкоємець боржника, якому невідомо про існування вимог кредитора спадкодавця, не може бути позбавлений успадкованого майна в позасудовому порядку без будь-якого повідомлення чи попереднього пред’явлення претензії кредитором, оскільки це є порушенням права власності, гарантованого статтею 41 Конституції України. № 278/3367/19-ц
22. Якщо при складанні заповіту дотримана його форма, що виражає вільне волевиявлення заповідача, а допущені недоліки є несуттєвими, це не свідчить про нікчемність заповіту. № 692/1164/18
23. Положення частини четвертої статті 1254 ЦК України щодо відновлення дії попереднього заповіту є виключенням із загального правила про наслідки недійсності правочину і не регулює правові наслідки нікчемності заповіту. Вчинення наступного нікчемного заповіту не може скасовувати попередній заповіт. № 473/1878/19
24. Факт проживання спадкоємця за межами території України сам по собі не свідчить про наявність об’єктивних, непереборних перешкод для звернення до нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини. № 589/1863/13-ц
25. Якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися до суду із заявою про встановлення цих фактів, яка у разі відсутності спору про право розглядається в порядку окремого провадження. № 205/2102/19-ц
26. Та обставина, що відчужувача за спадковим договором відвідував соціальний працівник, сама по собі не дає підстав для висновку про невиконання набувачем майна умов спадкового договору. № 280/1380/17
27. Сама лише реєстрація місця проживання особи разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини відповідно до частини третьої статті 1268 ЦК України не свідчить про своєчасність прийняття спадщини. № 937/10434/19-ц
28. Визначаючи, чи є особа з інвалідністю з дитинства такою, що має право на обов’язкову частку у спадковому майні, необхідно враховувати не лише факт установлення інвалідності, а й момент її набуття цією особою, а саме з дитинства (тобто до досягнення18- річного віку). № 159/4322/14-ц
29. Якщо спадщина відкрилася, проте не була ніким зі спадкоємців прийнята до 01 липня 2003 року, то підлягають застосуванню положення частини першої статті 555 ЦК УРСР, якщо після 01 липня 2003 року – положення статті 1277 ЦК України. № 671/22/19
30. Перехід права на прийняття спадщини за спадковою трансмісією у розумінні статті 1276 ЦК України є можливим у межах строків для прийняття спадщини та не передбачає перехід права на подання позову про визначення додаткового строку для прийняття спадщини. № 155/1584/18
31. Законодавство не передбачає визначення судом частки співвласника у праві спільної власності на нерухоме майно за померлим, оскільки у такому разі суд вирішуватиме питання про права особи, яка не має цивільної процесуальної правоздатності та дієздатності. № 346/5216/18
32. Опублікування нотаріусом оголошення у пресі про відкриття спадщини без зазначення особи спадкоємця за заповітом (особливо коли такий спадкоємець не обізнаний про існування заповіту, оскільки не є родичем спадкодавця і не проживав з останнім) не може вважатись належним повідомленням або викликом спадкоємця до нотаріуса і є підставою для визначення додаткового строку для подання ним заяви про прийняття спадщини. № 405/7058/19
33. Виконання вимоги кредитора щодо погашення заборгованості, яку мав спадкодавець, здійснюється виключно у межах вартості отриманого у спадщину майна та не повинно зумовити погіршення майнового стану спадкоємця. № 552/4892/19
34. Зміна думки щодо відмови від спадщини у зв’язку з невиконанням певних домовленостей у подальшому особою, на користь якої здійснена така відмова, не може бути достатньою підставою для визнання заяви про відмову від спадщини недійсною відповідно до положень статті 230 ЦК України. № 303/2113/19
35. Несвоєчасне здійснення державної реєстрації посвідченого заповіту в Спадковому реєстрі не зумовлює його нікчемність та не є підставою для визнання заповіту недійсним. № 755/8776/18
36. Особливий правовий режим на тимчасово окупованій території України та необхідність встановлення факту смерті, отримання свідоцтва про смерть спадкодавця на підконтрольній території України, є поважною причиною пропуску спадкоємцем шестимісячного строку для прийняття спадщини. № 418/3478/19
37. Поважною причиною пропуску строку для подання заяви про прийняття спадщини є реєстрація смерті спадкодавця як смерть невідомої особи. № 645/7452/19
38. Законодавство не передбачає визначення додаткового строку для відкликання заяви про відмову від прийняття спадщини за заповітом. № 932/5274/20
39. Спадкоємець може бути усунений від спадкування лише при одночасному настанні та доведеності усіх обставин, передбачених частиною п’ятою статті 1224 ЦК України. № 759/18917/17
40. Чинне законодавство не позбавляє спадкоємця права направити заяву про прийняття спадщини за допомогою засобів поштового зв’язку, а також подати її через орган місцевого самоврядування. № 709/769/19
41. Припинення страхових виплат за життя спадкодавця з підстав, не передбачених законом,та неоскарження дій фонду спадкодавцем не зумовлює припинення вже призначених страхових виплат і не позбавляє його спадкоємців можливості спадкувати право на отримання страхових виплат. Право на такі виплати у спадкодавця зберігається, і в розумінні положень статті 1227 ЦК України ці виплати вважаються такими, що належали до виплати спадкодавцю. № 243/13575/19
42. При визначенні додаткового строку на прийняття спадщини важливим є тривалість стаціонарного лікування та ступінь захворювання заявника, а не лише факт перебування його на лікуванні у закладі охорони здоров’я. № 953/15603/20
43. Наявність підстав для визнання заповіту недійсним має встановлюватися судом на момент його вчинення. № 752/11266/20
44. Лише надання допомоги одинокій особі похилого віку (спадкодавцю), яка за станом здоров’я потребувала постійного стороннього догляду не є достатньою підставою для встановлення факту проживання з нею однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини. № 542/1648/19
45. Положення Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлюють порядок прийняття спадщини в разі, якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія, і надають право спадкоємцям, виконавцям заповіту, кредиторам спадкодавця та іншим особам реалізувати свої права щодо спадкового майна на території України в загальному порядку. № 638/4895/15-ц
46. Усунення від права на спадкування особи, яка на момент подання відповідного позову вже померла, є неможливим, оскільки її цивільна правоздатність уже припинилася. № 755/17978/20
47. Виявлення нотаріусом розбіжностей між заявленими спадкоємцем правами та наданими документами після відкриття спадкової справи є об’єктивною обставиною, що не залежала від спадкоємця, і є поважною причиною для продовження строку для подання заяви про прийняття спадщини. № 489/5656/20
48. Відсутність у тексті заповіту відомостей про те, що заповідач через фізичні вади здоров’я не може сам прочитати заповіт, а також що вчинення ним власноруч напису, що заповіт йому прочитано вголос, зміст його йому зрозумілий та з його слів записано правильно, вказує на відсутність підстави для кваліфікації заповіту як нікчемного, а тому немає й підстав для відмови у вчиненні нотаріальної дії. № 461/2565/20
49. Відсутність у спадкоємця свідоцтва про право на спадщину сама по собі не може бути підставою для відмови в задоволенні вимог кредитора. № 537/4780/18
50. На вимогу про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину поширюється позовна давність. № 385/321/20
51. У випадку, коли спадкоємцю, який має право на обов’язкову частку у спадщині, припадає частка, рівна обов’язковій або більша, то правила статті 1241 ЦК України не застосовуються. № 170/581/21
52. Встановлення державним нотаріусом особи на підставі паспорта громадянина України, який не містив фотокартки при досягненні ним 45-річного віку, є підставою для застосування дисциплінарного стягнення до нотаріуса, а не підставою для визнання недійсною заяви про відмову від спадщини. № 520/8593/17
53. За відсутності доказів про погашення спадкоємцем боржника боргу та письмової відмови спадкоємця в здійсненні одноразового платежу на користь кредитора має місце мовчазна відмова спадкоємця в здійсненні одноразового платежу, що є підставою для задоволення вимог кредитора в межах вартості отриманого спадкоємцем у спадщину майна. № 195/1369/21
Юридическая помощь в защите наследственного имущества
- Сбор доказательств с целью получения дополнительного срока для обращения к нотариусу о принятии наследства
- Оформление договора о распределении наследства
- Правовое сопровождение оформления текста завещания, а также отмену или изменение предыдущего завещания
- Подготовка завещательного отказа
- Подготовка нового завещания, которым отменяется предыдущее
- Обжалование завещания, полностью или частично
- Все остальные вопросы относительно права на наследство
Наименование услуги | Стоимость грн. |
Консультация | бесплатно |
Подготовка договора | 2000 |
Исковое заявление | 1500 |
Участие в судебном заседании (судодень) | 500 |
Наследственное право
§ 1. Понятие наследования
§ 2. Виды наследования
§ 3. Открытие наследства
§ 4. Место открытия наследства
§ 5. Правовой статус наследодателей и наследников
1. Статус наследодателей
2. Статус наследников
§ 6. Устранение наследников от права на наследование
§ 7. Определение состава наследства
§ 8 Наследование доли в праве общей совместной собственности
§ 9 Наследование права на земельный участок
§ 10 Наследование права на вклад в банке (финансовые учреждения)
§ 11 Право на наследование страховых и социальных выплат
§ 12 Наследование имущественных прав интеллектуальной собственности
§13 Наследование права на возмещение вреда, причиненного наследодателю
§ 14 Понятие завещания
§ 15 Форма завещания
§ 16 Содержание завещания
§ 17 Право физического лица на завещание
§ 18 Назначение завещателем наследников
§ 19 Подназначение наследников
§ 20 Право на обязательную долю в наследстве
§ 21 Завещание с возложением завещательного отказа
§ 22 Возложение на наследников других обязанностей
§ 23 Завещание с условием
§ 24 Сервитут. Установление в завещании
§ 25 Общее завещание супругов
§ 26. Секретное завещание
§ 27 Право завещателя на отмену и изменение завещания
§ 28 Общие положения удостоверение завещания
§ 29 Удостоверение завещания государственными и частными нотариусами
§ 30 Удостоверение завещания должностным, служебным лицом органа местного самоуправления
§ 31 Удостоверение завещания другим должностным, служебным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия
§ 32 Особенности удостоверения отдельных видов завещаний
§ 33 Основания недействительности завещания
§ 34 Обеспечение выполнения завещания
§ 35 Полномочия исполнителя завещания
§ 36 Право контроля и обжалования действий исполнителя завещания
§ 37 Право на наследование по закону
§ 38 Первая очередь наследования
§ 39 Наследники второй очереди
§ 40 Третья очередь наследников
§ 41 Четвертая очередь наследования
§ 42 Наследники пятой очереди наследования
§ 43 Наследование по праву представления
§ 44 Общие положения осуществления права на наследование. Условия и сроки принятия наследства
§ 45 Нотариальное уведомление и поиск наследников
§ 46 Возобновление права на принятие наследства
§ 47 Отказ от права на наследство
§ 48 Наследственная трансмиссия
§ 49 Выморочность наследства
§ 50 Разделение (перераспределение) наследства между наследниками
§ 50 Методика определения размера долей наследственного имущества
§ 51 Право требования кредитора к наследникам
§ 52 Охрана наследственного имущества
§ 53 Нотариальное оформление права на наследство
§ 54 Оформление права на наследство
§ 55 Внесение изменений в Свидетельство о праве на наследство
§ 56 Заключение наследственного договора
1. Общие положения
2. Особенности совершения наследственного договора
3. Обязанности приобретателя в наследственном договоре
4. Правовые основания расторжения наследственного договора
§ 57 Налогообложение объектов наследования
§ 1. Понятие наследования
Огромное значение в жизни каждого человека занимает наследственное право. Каждое поколение людей в продолжение своей жизни пытается накопить определенные материальные блага, а также приобрести собственные нематериальные активы, чтобы обеспечить благополучие своей семьи и будущее следующего поколения для достойного продолжения рода и их материального достатка.
С возникновением в обществе права собственности человечество создало условия развития наследственного права, которое, по сути, является мощным стимулятором действий к труду и совершенствованием сущности и смысла жизни человека. Право наследования способствует беспрерывности связей кровного родства, надежности брачных отношений и укрепления семьи.
ГК Украины, принятый Верховной Радой Украины 16 января 2003 (вступил в силу с 1 января 2004 г.), Существенно расширил возможности перехода прав собственности к наследникам, установил гарантии осуществления права на наследование. Институт наследования в Украине основывается на исконных традициях прошлых поколений. По сравнению с ГК (1963 г.) ГК Украины (2003г.) включено вдвое больше нормативных положений - 93 ст. (Было 41), которые за полнотой и квалификационным уровнем существенно преобладают положения советского наследственного права. ГК Украины воплотил в себе основы европейского права и особенности, присущие эпохе становления древнего украинского права от могущественной Киевской Руси, Литовско-украинской и гетманской автономии до современного государства. Наследственному праву, действующему ГК Украины посвящено 7 глав: общие положения о наследовании, наследование по завещанию, наследование по закону, осуществление права на наследование, исполнение завещания, оформления права на наследство, наследственный договор (книга шестая).
В ГК Украины впервые законодательно закреплено право на секретное завещание, право на завещание супругов, установление сервитута в завещании, удостоверение завещания при свидетелях, наследование права на возмещение убытков и морального вреда, причиненной наследодателю при его жизни. Существенно расширен круг наследников по закону, предусмотрено право на заключение наследственного договора и тому подобное. Новеллой в ГК Украины также введение в наследственное право юридического термина - «наследования» и определение самого понятия наследования.
По смыслу ст. 1216 ГК Украины «наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам). До принятия ГК Украины (2003г.) В ЦК (1963 г.) Действовал термин - «наследие». Предметом права на наследство считалось «наследственное имущество» или «наследственная масса», а не право собственности (имущественные (вещные) права). Нельзя унаследовать квартиру, участок, автомобиль без права собственности наследодателя на эти объекты на время открытия наследства. Указанные в законе дефиниции понятия наследования связаны не только с переходом прав наследодателя, а также его личными долговыми обязательствами (обязанностями), которые неотъемлемо переходят к наследникам в установленном законом порядке.
Итак, наследник наследует весь объем прав и обязанностей, все наследство и долги наследодателя, его определенные гражданско-правовые обязанности. Изменение акцентов в наследственном законодательстве с термина наследие (наследственное имущество) на наследование, включающей в себя совокупность прав и обязанностей наследодателя, подчеркивает логичность законодательного закрепления понятия «наследование» на законодательном уровне. Впрочем, термин «наследование» употреблялся в юридической литературе и до вступления в силу ГК Украины наряду с понятием наследственное право, однако отождествление этих двух терминологических понятий является ошибочным.
Понятие право на наследование имеет субъективные признаки, зависят не только от самого права наследника на наследство, но и от его волеизъявления: воспользоваться или не воспользоваться своим правом (принять наследство или отказаться от нее). Реализация субъективного права на наследование может быть ограничена наследодателем в завещании или законом. В частности, устранения наследника от права на наследование в случае лишения жизни наследодателя или покушения на его жизнь, уклонения наследника от предоставления помощи наследодателю, который из-за болезни, преклонного возраста находился в беспомощном состоянии и т.д. (ст. 1224 ГК Украины).
Наследственное же право (на что обращали внимание большинство ученых-цивилистов) характеризуется совокупностью юридических актов, определяющих основания, порядок и последствия осуществления (неосуществление) своих прав субъектами наследственных правоотношений. Наследственное право гарантирует осуществление права на наследование и тесно связано с личностью участника таких отношений. Наследодатель не является субъектом таких отношений. По своей природе наследования является универсальным. Еще в древности римским частным правом были установлены основы наследственного права, которым заложены принципы универсального преемства (horoditas). Право на наследство включало в себя совокупность прав и обязанностей наследодателя (его активы и пассивы). Универсальностью преемственности является, в том числе, и переход выморочного наследства в собственность территориальной общины.
Основанием возникновения такого правопреемства может быть только судебное решение, а не юридический факт принятия наследства или подачи заявления нотариусу. Исключение из этого правила может быть только завещание, когда оформления права на наследство осуществляется на общих основаниях. По истечении одного года со времени открытия наследства при отсутствии наследников или непринятия ими наследства бесхозная или «лежащее наследие» (nereditas jasens) переходит к соответствующему органу местного самоуправления (не государству) после вступления в законную силу решения суда о признании наследства отмершим. Получение по этим основаниям Свидетельства о праве на наследство по закону не предусмотрено. Впрочем, территориальная община становится не только владельцем выморочного имущества, но и принимает на себя обязательства перед кредитором наследодателя, которые возникли при его жизни.
Между тем, стоит отметить, что наследодатель в завещании может возложить на наследника обязанности предоставить любому другому лицу право владения или пользования движимым или недвижимым имуществом (завещательный отказ - ст. 1238 ГК Украины). В частности, обязать сына наследодателя предоставить в постоянное пользование комнату в квартире для сестры завещателя или предоставить право внуку пользоваться автомобилем. Лицо, которое приобрело право на владение или пользование вещью по завещательному отказу считается сингулярным преемником (singularis legutam). Сингулярное преемство может иметь место также в других случаях, установленных законом. От универсального преемства сингулярное отличается тем, что к лицу указанному в завещании, переходят только отдельные вещественные права или часть из общей массы вещей, которые принадлежали наследодателю, а не все права в целом. Нельзя положить на сингулярного преемника долги и другие обременения наследодателя.
Такая обязанность возлагается на наследника, как и обязанность, обеспечить свободу наследодателя, то есть передать во владение или пользование сингулярного преемника соответствующее имущество, определенное завещанию. Право отказополучателя сохраняет свою силу в случае изменения в следующем владельца имущества. Это право не отчуждается и не переходит по наследству к наследникам отказополучателя.
§ 2. Виды наследования
По действующему национальному законодательству Украины наследование осуществляется по завещанию или по закону (ст. 1217 ГК Украины). ГК Украины не только существенно расширил и усовершенствовал нормативную базу наследственного права, но и изменил структуру и местоположение основных видов наследования. Нормативные положения наследования по завещанию переместились со второго на первое место, несколько вытеснив наследование по закону.
Тем самым украинский законодатель отдал перевес доминантности интересов человека, свободе ее волеизъявлению. Разделение наследования на два самостоятельных вида не означает перевес завещания над наследованием по закону и их неравенство по правовым последствиями для наследников. Завещание, как и наследование по закону имеют одинаковую юридическую силу. В то же время наследование по завещанию и наследование по закону имеют между собой существенные различия. При наследовании по завещанию (testamentum tabulae) переход прав и обязанностей наследодателя, их распределение между наследниками зависит непосредственно от воли завещателя. Он своим розпоряжением в завещании и назначает наследника (наследников). Определяет каждому из них соответствующую долю или лишает наследства по своему усмотрению других (родственников, членов семьи), по которым он имеет свое собственное представления.
Наследственное распоряжение завещателя может быть отменено только им самим или признано недействительным по решению суда. По своей форме и сути завещание относится к односторонним сделкам и на него распространяются правовые последствия, характерные для таких видов сделок. Наследование по закону (lex ad intestato) возникает в случае отсутствия завещания, неприятие или отказа от наследства по завещанию, признание его недействительным, а также при наличии в завещании права на наследование какой-то части имущественных прав наследодателя (ст. 1223 ГК Украины).
Право на наследование по закону осуществляется независимо от воли наследодателя в порядке очередности. Независимо от вида наследования к наследникам переходят не только имущественные права умершего, а также ее обязанности. Основания и порядок осуществления права на наследование установлено ГК Украины, Законом о нотариате, нормативно-правовыми актами Министерства юстиции Украины. Возникновение права на наследование по завещанию непосредственно связано с волеизъявлением наследодателя. Завещатель определяет объем наследства, назначает наследников, возлагает обязанности, определяет условия получения наследства, назначает исполнителя завещания и тому подобное. По своему содержанию, количественным составом и процедурой удостоверение завещания делятся на личные (индивидуальные), которые составляются одним физическим лицом, и завещания супругов (двух человек).
Завещания могут быть простыми и сложными (смешанными). Между этим, завещания делятся на следующие разновидности: завещания секретные, завещания при условии, заветы с назначением наследника, с правом на завещательный отказ или установлением сервитута в завещании в отношении земельного участка, других природных ресурсов или недвижимого имущества. Отдельные завещания обязательно заключаются с участием свидетелей или свидетели приглашаются завещателем. Заметной новеллой среди этих разновидностей является появление в украинском наследственном праве таких видов завещаний как секретные завещания, а также двух человек - супругов. Сейчас супруги не ограничены требованием каждому составлять отдельные завещательные распоряжения: их волеизъявления могут быть по взаимной договоренности в общем завещании.
Вместе с тем следует отметить, что определяя по своему усмотрению круг наследников и объем наследства, завещатель не может лишить наследования несовершеннолетних, нетрудоспособных детей, вдову (вдовца) родителей, которые по закону имеют право на обязательную часть. Наследование по закону остается одним из распространенных среди граждан видов наследования. ГК Украины существенно расширил круг наследников по закону, установил последовательное поочередное наследования в пять очередей.
Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди или устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия. Не исключается возможность изменения очередности. Это может быть в случаях взаимной договоренности между наследниками на основании нотариально удостоверенного договора, а также по решению суда, если наследник следующей очереди длительное время материально обеспечивал наследодателя, из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья, находился в беспомощном состоянии.
В круг наследников по закону включены не только ближайшие родственники (дети, родители, родные братья, сестры, дедушка, бабушка), но и дядя, тетя, а также другие родственники до шестой степени родства. Не остаются вне наследования и члены семьи наследодателя. В состав его семьи могут входить как родственники, так и любые другие лица, которые проживали вместе с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства (четвертая очередь наследования).
§ 3. Открытие наследства
Открытия наследства непосредственно связано с возникновением наследственных правоотношений, субъектами которых являются наследники. В круг этих правоотношений не входят наследодатели. Переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам осуществляется только в случае смерти или объявления его умершим судебным решением. Причины смерти наследодателя или основания объявления его умершим судом не имеет правового значения. Право на наследование возникает в день открытия наследства. Основания открытия и время открытия наследства регулируются ст. 1220 ГК Украины, Законом Украины «О нотариате».
Так, временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого это лицо объявлено умершим (ч. 2 ст. 1220 ГК Украины). Со времени открытия наследства определяется круг наследников, состав наследственного имущества и наличие других прав и обязанностей наследодателя, которые не были приостановлены до дня его смерти. В случае принятия наследства наследниками в установленные законом сроки, приобретают право на получение в государственной нотариальной конторе свидетельства о праве на наследство.
Как уже отмечалось, время смерти наследодателя считается день его смерти. В случае, когда в течение одной календарной даты умерли несколько человек, которые могли наследовать друг после друга, наследство открывается одновременно и отдельно для каждого из них (ч. З ст. 1220 ГК Украины). Если несколько человек умерли (погибли) во время стихийного бедствия, аварии, катастрофы или другой для них общей опасности, законом предполагается, что их смерть наступила одновременно.
При таких обстоятельствах наследство открывается одновременно и отдельно по каждой из этих лиц (ч. 4 ст. 1220 ГК Украины). Время (дата) смерти наследодателя подтверждается свидетельством о смерти, выданным органом (отделом) регистрации актов гражданского состояния или другим документом, предусмотренным законодательством. Для получения вклада умершего в учреждении банка или для получения пособия на погребение орган ЗАГС выдает справку о смерти установленного образца. В соответствии с требованиями «Правил регистрации актов гражданского состояния в Украине» регистрация смерти производится на основании врачебного свидетельства о смерти или фельдшерской справки о смерти, установленного образца. Которые выдаются соответствующими лечебными (медицинскими) учреждениями, а также на основании решения суда о признании физического лица умершим или установления факта его смерти при обстоятельствах, предусмотренных действующим законодательством.
Заявление о регистрации смерти при наличии указанных врачебных документов должна быть подана не позднее трех суток со дня смерти или обнаружения трупа. В случае невозможности получения врачебного свидетельства о смерти или фельдшерской справки, заявление (сообщение) о смерти должно быть сделано не позднее пяти суток. В этот же срок должно быть подано заявление о смерти, если в заявлении не было заключения судебно-медицинской экспертизы или вывода прокурора о смерти. Время открытия наследства по реабилитированных жертв политических репрессий определяется датой (днем) принятие решения Комиссией по вопросам восстановления прав реабилитированных о возвращения имущества или возмещения его стоимости наследникам.
При открытии наследства на основании судебного решения о признании физического лица умершим, датой открытия наследства считается время вступления в законную силу решения суда, если иное не определено в этом решении. В случае объявления лица умершим при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или давали основания считать его гибель в результате определенного несчастного случая, или в связи с военными действиями. Днем вероятной смерти может быть дата, указанная в судебном решении. Основания объявления физического лица умершим установленные ст. 46 ГК Украины.
Правовые последствия признания физического лица умершим, приравниваются к последствиям, которые наступили. Для наследников, принявших наследство от лица, объявленного судом умершим, ГК Украины установлены ограничения по распоряжению имуществом, поскольку судебное решение основывается на презумпции (предположении) смерти безвестно отсутствующего лица. Согласно ст. 47 ГК Украины наследники не имеют права в течении пяти лет отчуждать недвижимое имущество, которое они приобрели в связи с открытием наследства лица, объявленного умершим.
Государственная нотариальная контора, видавшее наследнику свидетельство о праве на наследство на недвижимое имущество, должна наложить на него пятилетний запрет на его отчуждение. Применение ограничения по отчуждению недвижимого имущества связано также с тем, что в случае появления лица, объявленного умершим, законом предусмотрено право требования о возвращении отчужденного имущества от лица, которое им владеет, если судом отменено судебное решение об объявлении лица умершим, даже после регистрации смерти в органах ЗАГС.
Правовые основания и последствия появления (появление) физического лица, объявленного умершим, установленные ст. 48 ГК Украины. Стоит отметить, что признание лица безвестно отсутствующим не приравнивается к последствиям признания его умершим. Наследие по безвестно отсутствующих не открывается. В условиях нестабильности, противоречий в семейных отношениях, необходимости выезда на заработки, могут возникнуть различные непредвиденные обстоятельства, которые приводят к длительному отсутствию физического лица в месте своего постоянного проживания. Это делает невозможным или затрудняет получение сведений о месте его пребывания, когда заинтересованные лица вынуждены обращаться в суд с требованием о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении лица умершим.
Длительное отсутствие физического лица может привести невозможности осуществлению личных или имущественных прав, необходимости изменений юридических фактов, имеющих значение для охраны прав и интересов определенных лиц. В частности, длительное отсутствие мужа может существенно повлиять на материальное состояние семьи, жены, детей. Которые не смогут без судебного решения об объявлении супруга умершим. Получить государственную материальную помощь, унаследовать его имущество, распорядиться имущественными правами. Право на наследование имущества физического лица, объявленного умершим, наступает при условии регистрации смерти в органах ЗАГС на основании судебного решения.
Таким же образом осуществляется и регистрация смерти лица, погибшего в определенное время, в случае установления судом факта его смерти, если органы ЗАГС перед этим отказали в регистрации смерти по основаниям, предусмотренным законом (ч. 18 ст. 256 ГПК Украины). Установления судом факта смерти, как и объявления физического лица умершим, решается по правилам особого производства с учетом особенностей, предусмотренных ст. 234 ГПК Украины. Следовательно, право на наследование возникает только с момента открытия наследства (смерти наследодателя или объявления его умершим). При жизни наследодателя его право распоряжаться своим имуществом является неприкосновенным. Правопреемники не могут ограничить право собственника-наследодателя осуществлять любые действия, не противоречащие закону. В частности, совершать сделки, заключать договора дарения, наследственный договор, завещать вещи на любое лицо, сделать в завещании завещательный отказ, положить определенные обязанности на наследников и тому подобное.
§ 4. Место открытия наследства
Согласно ст. 1221 ГК Украины местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, место открытия наследства определяется местонахождением недвижимого имущества или основной его части. При отсутствии у наследодателя недвижимого имущества - по местонахождению основной части движимого имущества. Согласно ст. 29 ГК Украины, место жительства физического лица является жилой дом, квартира, другое помещение, приспособленное для проживания (общежитие, гостиница и т.п.) в соответствующем населенном пункте, в котором физическое лицо постоянно или временно проживает. Безусловно, при определении места жительства учитывается фактор регистрации физического лица в определенном населенном пункте (городе, селе и т.д.).
При отсутствии регистрации - другие данные (сообщения) соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления, судебных решений и тому подобное. Каждое физическое лицо фактически может иметь несколько мест проживания. Решающим фактором определения места открытия наследства, как правило, является местом нахождения имущества или его части, или вклада в банковских учреждениях. При наличии места нахождения имущества определяется и место открытия наследства наследников, место жительства которых неизвестно. На практике место открытия наследства может не совпадать с местом нахождения и смерти наследодателя.
Так, регистрация смерти лиц, умерших в учреждениях, пребывания под арестом или в местах лишения свободы, производится по месту их последнего проживания, если его наследники готовы совершить обряд погребения. В случае отсутствия родственников или их нежелании похоронить указанных лиц, регистрация смерти оформляется по месту нахождения исправительного и трудового учреждения. Местом открытия наследства военнослужащих срочной службы, курсантов военных училищ, студентов, лиц, пребывания в санаториях, командировке и т.п. будет последнее их место проживания - село, город и т.д.
Местом жительства ребенка, не достигшего 10 лет, является место жительства его родителей (усыновителей) или одного из них, с кем он проживает. Таким же образом определяется место жительства ребенка в возрасте от 10 до 14 лет, если место жительства не установлено по соглашению между ребенком и родителями, опекуном или учреждением, где она находится на воспитании. Лицо, достигшее 14 лет, свободно выбирает место жительства, за исключением некоторых ограничений, установленных законом.
Местом жительства недееспособного лица считается место проживания его опекуна или местонахождение организации, которое осуществляет относительно него функции опекуна. Местом преимущественного проживания лиц, утративших жилые помещения, и граждане, принятые на учет в качестве бездомных, является юридический адрес специализированного учреждения, осуществляющего учет бездомных граждан, или другого заведения, уполномоченного осуществлять регистрацию этих лиц.
Статус бездомного гражданина подтверждается удостоверением и ставится на учет. Учет и определение преимущественного местонахождения (проживания) беспризорных детей осуществляется службами по делам несовершеннолетних местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Местом открытия наследства граждан Украины, которые временно проживали за границей и там умерли, также считается местом жительства - Украина.
В случае если граждане Украины постоянно проживали за рубежом, местом открытия наследства будет страна их постоянного проживания. Сложным на практике вопросом является определение места открытия наследства, когда отдельные граждане имеют в собственности несколько квартир, домов, автомобилей и т.п., а их местонахождение значится в разных населенных пунктах. В таком случае, необходимо выяснить в первую очередь, где преимущественно проживал наследодатель, стоимость отдельных объектов наследственной массы имущества, их местоположение.
Может также учитываться желание наследников самим выбрать место оформления наследственных прав. Впрочем, в конечном итоге место открытия наследства будет определено нотариусом на основании соответствующих документов, которыми будет подтверждено наличие наследственного имущества и место его нахождения. В частности, место открытия наследства может быть подтверждено: Свидетельством о смерти наследодателя, судебным решением об установлении факта места открытия наследства, справкой органов местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации, справкой объединения владельцев домов, правлением жилищно-строительного кооператива, другими документами, которые подтверждают состав имущества и место его расположения. Определение места открытия наследства имеет важное значение.
Государственный нотариус по месту открытия наследства принимает меры по охране наследственного имущества, на него возлагается обязанность сообщить об открытии наследства наследников, если место жительства или место работы ему известно. После открытия наследства определяется ее состав.
§ 5. Правовой статус наследодателей и наследников
1. Статус наследодателей
Возникновение наследственных отношений всегда связано со смертью наследодателя или объявления его умершим. Наследодателями могут быть только физические лица (юридические лица таким правом не наделены): граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства. Физическое лицо (человек) с момента ее рождения приобретает способность иметь гражданские права и обязанности, что и определяет состав и понятие гражданской правоспособности. При жизни человека и после его смерти никто не может лишить его гражданской правоспособности. Полная гражданская дееспособность приобретается с достижением физического лица восемнадцатилетнего возраста, а также в других случаях в порядке, установленном законом.
Ограничение дееспособности человека или признания его судом неправоспособным не лишает наследников права на наследование, поскольку право собственности физического лица, приобретенное в установленном законом порядке, не может быть отменен юридическим фактом его смерти. Следовательно, ограничение дееспособности или недееспособности физического лица обычно не ограничивает статус наследодателя, как носителя права собственности. Наследство открывается независимо от потери наследником полностью или частично гражданской дееспособности.
В частности, право на имущество (вещные права) могут иметь взрослые и малолетние дети, калеки и психически больные, признанные судом неправоспособными, но это отнюдь не ограничивает прав наследников на наследство после смерти этих лиц. Впрочем, наследодатель может лично распорядиться своей собственностью на случай смерти только в случае приобретения и сохранения за ним полной гражданской дееспособности.
Так, право на завещание возникает у физического лица при условии, если в момент его совершения оно имело полную гражданскую дееспособность (ст. 1234 ГК Украины). При наследовании по закону этих ограничений не существует. Завещание является односторонней сделкой, и требования по дееспособности распространяются на лицо, составила завещание. Согласно ст. 203 ГК Украины лицо, совершающее сделку должно иметь необходимый объем гражданской дееспособности, а ее волеизъявление должно быть свободным и отвечать внутренней воле. Полную гражданскую дееспособность имеет физическое лицо, достигшее 18 лет, а также лицо, не достигшее совершеннолетия, но находится в браке с момента его регистрации в установленном законом порядке (ст. 34 ГК Украины).
В случае прекращения брака, признания брака недействительным (за исключением его недействительности, связанной с противоправным поведением несовершеннолетнего лица). Полная гражданская дееспособность таких лиц сохраняется.
В отдельных случаях, предусмотренных ст. 35 ГК Украины полная гражданская дееспособность может быть предоставлена лицам, достигшим 16 лет, по решению органа опеки и попечительства или по судебному решению, а также несовершеннолетним, которые записаны матерью или отцом ребенка. Возраст несовершеннолетней матери и отца для предоставления полной гражданской дееспособности учитывается по достижении ими 14 лет. Если несовершеннолетний с согласия родителей, опекуна или органа опеки и попечительства зарегистрировано как предприниматель, он приобретает полную гражданскую дееспособность с момента его государственной регистрации. Наследодатель вправе распоряжаться наследием по своему усмотрению, а также возложить на наследника определенные обязательства.
Так, право на завещательный отказ, назначение исполнителя завещания, установление сервитута относительно земельного участка или иного недвижимого имущества, возложение других обязанностей на наследника, а также право на отмену завещания.
2. Статус наследников
После открытия наследства лица, имеющие право наследования по завещанию или по закону, приобретают правового статуса наследников. Переход прав и обязанностей от наследодателя после его смерти к наследникам по закону осуществляется в порядке очереди. Круг наследников и очередность наследования по закону определяется законом (глава 86 ГК Украины). Наследников по завещанию определяет наследодатель (глава 85 ГК Украины). Руководствуясь анализом норм наследственного права, наследниками по закону могут быть только физические лица. Наследниками по завещанию согласно воле наследодателя могут также стать юридические лица и другие участники гражданских отношений. Согласно ст. 2 ГК Украины к участникам гражданских отношений, кроме физических и юридических лиц, относятся: государство Украина, Автономная Республика Крым, территориальные общины, иностранные государства и другие субъекты публичного права.
Среди физических лиц статус наследников приобретают не только те, которые жили на время открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ч. 1 ст. 1222 ГК Украины). До рождения зачатого ребенка раздел наследства и выдача Свидетельства о праве на наследство по закону запрещается (ч. 2 ст. 1298 ГК Украины). Указанные лица имеют право на наследование по завещанию и закону на общих началах.
Мертворожденный ребенок право на наследство не приобретает и наследником не признается. Ребенок, который умер вскоре после рождения, становится наследником с последствиями, предусмотренными нормами наследственного права. Право наследников на наследство возникает в день открытия наследства. Каждое физическое лицо, которое призывается к наследованию, независимо от состояния здоровья, возраста, психических, физических или других существенных недостатков имеет право на наследство. Такого права не имеют только лица, которые в установленном законом порядке отстранены от наследования (ст. 1224 ГК Украины).
Учитывая нормы действующего ГК Украины со времени открытия наследства наследники имеют право:
1) принять наследство (ст. 1268 ГК Украины);
2) отозвать заявление НРО принятия наследства, в течение установленного для принятия наследства срока (ч. 5 ст. 1269 ГК)
3) отказаться от принятия наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1273, 1274 ГК Украины)
4) дать письменное согласие на принятие наследства наследнику, пропустивший срок для принятия наследства (ч. 2 ст. 1272 ГК Украины);
5) отказаться от преимущественного права выделения им имущества в натуре или предметов обычной домашней обстановки и обихода в пользу другого наследника (ст. 1279 ГК Украины);
6) получить после установленного для принятия наследства срока Свидетельство о праве на наследство (ст. 1296 ГК Украины);
7) право на возмещение убытков и морального вреда, причиненных наследодателю по договорным обязательствам (ч. 1 ст. 1230 ГК Украины);
8) право на возмещение морального вреда, которое было присуждено наследодателю при его жизни (ч. З ст. 1230 ГК Украины)
9) другие права, установленные законом.
Наряду с правами на наследника также возложены обязанности. Среди них следует отметить:
- Предоставить в пользование отказополучателя жилое помещение или другие вещные права (однако в пределах реальной стоимости имущества с учетом доли долгов приходится на имущество завещательного отказа) ;
- Выполнить распоряжение наследодателя по форме осуществления ритуала погребения или совершение определенных действий, направленных на достижение общественно полезной цели;
- Соблюдать сервитут в отношении земельного участка, других природных ресурсов или недвижимого имущества;
- Удовлетворить требования кредитора (в пределах стоимости полученного имущества);
- Возместить имущественный вред (ущерб), причиненный наследодателем;
- Возместить моральный ущерб, причиненный наследодателем кредитору, если он был присужден до открытия наследства;
- Возместить расходы на содержание, уход, лечение и погребение наследодателя;
- Не отчуждать в течение пяти лет недвижимое имущество лица, объявленного судом умершим;
- Другие обязанности, предусмотренные законом.
Переход выморочного наследства в органы местного самоуправления осуществляется на основании судебного решения о признании такого наследства выморочным. Согласно ст. 1277 ГК Украины территориальная община приобретает права на выморочное наследство при отсутствии наследников по завещанию и по закону, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от его принятия после постановления решения суда. Заявление в суд о Выморочности наследства подается по истечении одного года со времени открытия наследства. Стоит отметить, что территориальная община не принадлежит к наследникам, за исключением случаев, когда наследодатель составил завещание в интересах общества. Правовой статус территориальной общины по наследству, которое выморочное, существенно отличается от статуса наследников.
Территориальная община, выступая в роли правопреемника «лежащего наследства» не имеет права:
1) отказаться от его принятия в собственность (община обязана обратиться в суд с иском о признании наследства выморочным);
2) принимать участие в распределении наследства между наследниками (кроме наследования по завещанию);
3) получать Свидетельство о праве на наследство.
В случае наследования территориальной общиной наследства, обязанности возложены наследодателем на общество как на наследника, должны осуществляться в соответствии с волей завещателя. В то же время территориальная община, которая приобрела право собственности на выморочное имущество по решению суда или по завещанию, берет на себя обязанности по возмещению имущественного вреда (убытков), которые были нанесены наследодателем, а также морального вреда, присужденного судом при его жизни.
§ 6. Устранение наследников от права на наследование
Устранение наследников от права на наследование установлено ст. 1224 ГК Украины. Ею определен круг лиц, условия и порядок устранения наследников от права на наследование. В юридической литературе лица, устраненные от наследования, называются: «недостойными» наследниками. Учитывая содержание ст. 1224 ГК Украины, устранение от права на наследование тесно связано с противозаконным поведением наследника или невыполнением обязанностей, возложенных на него законом.
Поэтому таких лиц целесообразно считать незаконными (ничтожными), устраненными от наследства наследниками. Устранение наследников от права на наследование возможно на основании приговора суда или судебного решения, за исключением случая недействительности брака, когда актовая запись о браке аннулируется органом регистрации актов гражданского состояния (ст. 39 СК Украины).
Следовательно, для применения ст. 1224 ГК Украины необходимо установить противоправность действий, подтвержденных в установленном законом порядке. При этом, действия никчемных (устраненных) наследников направляются против воли наследодателя и интересов других наследников и носят умышленный характер. Не могут быть отстранены от наследства лица, совершившие противоправные действия против наследодателя или наследников по неосторожности.
Так, наследник не может быть лишен права на наследство, если он совершил убийство, или другие действия против наследодателя или возможных наследников по неосторожности. Ничтожные наследники лишаются права на наследование независимо от того, действовали они умышленно или с целью получения имущества наследодателя (убийство или покушение на его жизнь), или их противоправные действия были вызваны другими намерениями.
Важно установить, какие именно противоправные действия способствовали или препятствовали составлению завещания или увеличивали их долю в наследстве и были умышленными. В отдельных случаях отстранения от права на наследование не связано с намерениями умышленно повлиять или каким-то образом помешать наследодателю распорядиться своим имуществом. Основаниями устранения от права на наследование могут быть, судебные решения (вынесенные до открытия наследства) о лишении родительских прав одного или обоих родителей.
Признания брака недействительным и др. Положения ст.1224 ГК Украины распространяется на всех наследников по закону и завещанию, в частности на тех, кто имеет право на обязательную долю или в пользу которых совершено завещательный отказ. В перечень условий и оснований, которые устраняют определенных наследников от права на наследование, относятся:
1) умышленное лишение жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершение покушения на их жизнь;
2) умышленное препятствование наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить завещание и этим способствовать возникновению права наследования для себя или других лиц, а также своими действиями способствовали увеличению доли в наследстве;
3) лишение родительских прав в отношении ребенка в случае наследования после него по закону, если их права не были восстановлены на время открытия наследства;
4) уклонения от выполнения обязанности по содержанию наследодателя родителями (усыновителями), совершеннолетними детьми (усыновленными) и другими лицами, если это установлено судебным решением;
5) признания судом брака недействительным или, если его недействительность установлена законом при наследовании одним из супругов;
6) уклонение от предоставления помощи наследодателю, который через возраст, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии, если эти обстоятельства установлены судебным решением. Этим решением устраняются от наследства по закону. Учитывая указанный перечень, почти в каждом случае обстоятельства, при которых допускается устранения от права на наследование, должны быть установлены судебным решением (о лишении жизни или покушения на жизнь наследодателя или наследников подтвержденных приговором суда).
Исключением из этого правила является недействительности брака по основаниям, установленным ст. 39 СК Украины, аннулируется органом регистрации актов гражданского состояния. В этом случае решение суда не требуется. Законом также предусмотрены случаи, когда отдельные положения ст. 1224 ГК Украины могут не применяться.
Таким исключением обстоятельства, при которых наследодатель, зная о покушении на свою жизнь, все же назначил ее в завещании своим наследником. Итак, учитывается воля наследодателя, которая является правомерным (ч. З ст. 203 ГК Украины). Нотариус должен при таких обстоятельствах оформить наследство на этого наследника.
На практике возникают осложнения по устранению от наследования, причинил тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Государственные нотариусы, как правило, отказывают в применении норм закона об отстранении от наследства лица, совершившего такое преступление против наследодателя.
Мотивируя свои действия тем, что законом Украины «О нотариате» и ГК Украины такой случай не предусмотрено, а приговор суда по этому поводу не является основанием для отстранения от наследства и выдачи Свидетельства о праве на наследство. Законом Украины «О нотариате» (1993 г.) Вообще не урегулирован вопрос отстранения от права на наследование. По смыслу ч. 2 ст. 121 УК Украины умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, характеризуется умыслом, направленным на причинение тяжкого телесного повреждения. Последствий причинения смерти потерпевшего, отношение виновного к наступлению смерти является неосторожным (преступная самоуверенность или преступная небрежность).
Впрочем, руководствуясь тем, что по своему составу преступная самонадеянность предполагает возможность наступления последствий своего деяния, а при преступной небрежности лицо не предвидело, но могло их предусмотреть. Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, причинивших смерть потерпевшего, непосредственно связано с лишением жизни наследодателя.
Для применения ч. 1 ст. 1224 ГК Украины не имеет значения состав преступления, важно, что наследник умышленно лишил наследодателя жизни. Поэтому эти пробелы в законе необходимо устранить.
Однако в случае, когда наследник в состоянии возбуждения (ссоры) ударил или толкнул наследодателя, а тот упал и ударился в предмет, в результате чего наступила смерть, квалифицировалось судом как убийство по неосторожности (ст. 119 УК Украины), нет оснований для устранения виновного от наследования. Нельзя считать умышленным лишения жизни, а также неосторожное причинение тяжких телесных повреждений, от которых потерпевший впоследствии скончался (ст. 128 УК Украины).
В случае применения ч. 1 ст. 1224 ГК Украины следует учитывать, что отстранение от права на наследование лиц, которые убили или совершили покушение на наследодателя или наследников, может быть реализованным только при установлении факта совершения таких действий приговором суда. Ни в порядке искового производства, ни по правилу особого производства факт умышленного лишения жизни или совершения покушения на жизнь наследодателя (наследников) не может быть установлен.
Стоит отметить, что перечень оснований для отстранения от права на наследование, по мнению автора, является несколько суженным, и не учитывает совершение на наследодателя (наследником) других преступлений, направленных против личности и ее здоровья. В частности, при совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер особого мучения, или совершение преступления на заказ (ч. 2 ст. 121 УК Украины) лицо (наследник), которое должно быть лишено законом права на наследование. Это же правило целесообразно применять и к лицам, которые своими действиями, установленными приговором суда, в результате жестокого обращения и шантажа, принуждения к противоправным действиям и т.п., доказали наследодателя или наследника до самоубийства (ст. 120 УК Украины).
В то же время возникает вопрос справедливо предоставлять право на наследование также лицу, осужденному по ст. 127 УК Украины. За причинение физического или морального страдания, нанесения побоев, издевательства наследодателя, с целью склонить его к совершению действия против своей воли.
В одних случаях нотариусы не учитывают особенности регулирования имущественных прав наследодателя, в других - требуют предъявления отдельного, дополнительного судебного решения об устранении наследника от наследства, при наличии приговора суда или судебных решений, указанных в ст. 1224 ГК Украины.
Неопределенность процедуры устранения наследников от права на наследование, сказывается на обоснованности определения состав наследства и законности выдачи Свидетельства о праве на наследство. Пример. По приговору Киевского областного суда был осужден сын за умышленное убийство отца при отягчающих законом обстоятельств.
При жизни отец заключил договор личного страхования, в котором назначил на случай смерти получателем страховой суммы своего сына, в дальнейшем осужденного этим приговором. Дочь погибшего предъявила нотариусу приговор о лишении жизни наследодателя ее братом, на основании которого нотариус выдал сестре Свидетельство о праве на наследство всего имущества и средств страховых выплат по договору личного страхования. В этом случае нотариус допустил ошибку. Основанием для отстранения от наследства и включение в ее состав страховых выплат для нотариуса стал приговор суда. Однако ним не были учтены требования закона в отношении лиц, назначаемых страхователем и к которым переходит право на получение страховой выплаты.
ГК Украины однозначно установил, если страхователь в договоре личного страхования на случай смерти назначил лицо, к которому должно перейти право на получение страховой выплаты, это право (выплаты) не входят в состав наследства (ч. 2 ст. 1229 ГК Украины). Это означает, что нотариус неправомерно лишил осужденного в этом случае права на получение страховой суммы, включив ее в состав наследства его сестры. Остальное имущество наследодателя, сестра осужденного может унаследовать и долю своего брата, от наследования которой он устраняется на основании ч. 1 ст. 1224 ГК Украины.
По этому поводу можно дискутировать, но в первую очередь следует соблюдать закон. Отстранение от права на наследование лиц, умышленно препятствовало наследодателю составить завещание, внести изменения или его отменить с целью возникновения у них права на наследование или увеличения доли в наследстве должно быть подтверждено решением суда. В отдельных случаях такие обстоятельства могут быть установлены и судебным приговором, когда мотивом умышленного преступления (причинение телесных повреждений, пытки, угрозы убийством и т.д.) против наследодателя стало побуждение его совершить действия в интересах определенного лица, против своей воли. Согласно ч. 2 ст. 1224 ГК Украины основанием для отстранения от права на наследование в отношении лиц, которые препятствовали свободному волеизъявлению наследодателя составить завещание, необходимо доказать, что такие действия были умышленными и способствовали возникновению у заинтересованных лиц права на наследование или увеличению их доли в наследстве.
Отстранение от права на наследование лица, которое уклонялось от предоставления помощи наследодателю, который был в беспомощном состоянии (ч. 5 ст. 1224 ГК Украины). Допускается по решению суда, если будет установлено:
1) факт нахождения наследодателя в беспомощном состоянии из-за его преклонного возраста, болезни или увечья;
2) подтверждение обстоятельств уклонения от предоставления помощи наследодателю;
3) действия или бездействие лица, ставшего следствием уклонения от предоставления помощи наследодателю.
Отстранение от права на наследование по закону на основании, предусмотренных ч. З ст. 1224 ГК Украины (лишение родительских прав) может иметь место лишь при наличии судебного решения, вынесенного в отношении родителей ребенка, от которого открылось наследство, и при условии, если родительские права не были восстановлены.
К ничтожным наследникам, которые не имеют права на наследование по закону, относятся родители (усыновители), совершеннолетние дети (усыновители) и другие лица, если судебным решением будет установлено, что они уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя (абзац 2 ч. ст. 1224 ГК Украины).
Иск об уклонении указанных лиц от выполнения обязанностей и устранения их от права на наследование, может быть предъявлен наследниками, которые привлекаются к наследованию или их уполномоченными представителями. К другим лицам, указанным в ч. З ст. 1224 ГК Украины, относятся наследники, имеющие право на наследование, с учетом порядка очередности, установленном нормами ГК Украины.
При применении ч. 4 ст. 1224 ГК Украины следует учитывать, что отстранение от наследства одного из супругов может иметь место не только на основании судебного решения. Которым признано брак недействительным, а также в случае его недействительности по закону, без обращения в суд с требованием о признании брака недействительным и устранении от права на наследование. В других случаях, если нарушение определенных условий и оснований заключения брака признается недействительным только по решению суда (ст. 40 С К Украине) или может быть признан судом по основаниям, установленых ст. 41 СК Украины.
О недействительности брака по основаниям, предусмотренным ст. 39 СК Украины брак является недействительным с момента его заключения, если он был зарегистрирован:
1) с лицом, которое одновременно находится в другом зарегистрированном браке;
2) между лицами, являющимися родственниками прямой линии родства, а также между родными братом и сестрой;
3) с лицом, признанным недееспособным.
В этих обстоятельствах орган государственной регистрации актов гражданского состояния по заявлению заинтересованного лица аннулирует актовую запись о браке. При этом аннулировании актовой записи, в случае указанных ст. 39 СК Украины нарушений осуществляется независимо от смерти лица, с которым был заключен брак, или в случае расторжения его в установленном законом порядке.
Перечень оснований, недействительности брака, определенный ст. 39 СК Украины, является исчерпывающим и является обязательным для аннулирования органом ЗАГС актовой записи о браке. Для подтверждения факта абсолютной недействительности брака в каждом случае заявитель должен документально подтвердить наличие оснований, по которым произошло нарушения требований закона в заключении брака.
В частности, при составлении брака с лицом, которое одновременно находится в другом браке, такими документами являются: свидетельство о регистрации брака; относительно брака между родственниками прямой линии родства и между родными братьями и сестрами - свидетельство о рождении, а в случае регистрации брака с недееспособным лицом - судебное решение о признании лица недееспособным.
При отсутствии документов о регистрации брака, с лицами, являющимися родственниками прямой линии родства или родными братом и сестрою, такие факты могут быть установлены судом, в порядке отдельного производства, предусмотренного ЦБ К Украине. Таким образом, основанием для отстранения от права на наследования по факту абсолютной недействительности брака (ст. 39 СК Украины) является аннулирование актовой записи органом ЗАГС.
В случае признания судом брака недействительным, основанием для устранения ничтожного наследника от права на наследство по закону есть решение суда, вступившее в законную силу. Дополнительного судебного решения о признании лица (наследника) ничтожным в этом случае не требуется. В то же время, если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то второй переживший его, не знал и не мог знать о препятствиях к регистрации брака. Вправе обратиться в суд с иском, о признании за ним права на наследование части имущества умершего, которое было приобретено во время брака (абзац 2 ч. 4 ст. 1224 ГК Украины). Решение суда, является основанием для восстановления права на наследование по закону.
Подытоживая изложенное, стоит отметить, идо правильное применение ст. 1224 ГК Украины (отстранение от права на наследование) зависит, прежде всего, от деятельности нотариальных органов. Впрочем, Законом Украины «О нотариате» не было предусмотрено процедуру порядке устранения нотариусом наследников от права на наследование, не определен перечень документов, которые дают основания отказать нотариусу в выдаче Свидетельства о праве на наследование. Каждый нотариус по своему усмотрению решает вопрос: устранять или не отстранять наследника от наследства. Нередко нотариус при наличии приговора суда или решения суда о лишении родительских прав или признания брака недействительным требует предоставления отдельного судебного решения об устранении определенного лица от права на наследование.
Рассмотрение таких дел в суде может растянуться на довольно длительное время, что значительно усложняет вопрос принятия наследства, определение размера наследственной части, получение Свидетельства о праве на наследство.
§ 7. Определение состава наследства
Национальное наследственное право придерживается исторических тенденций универсальности преемственности прав наследодателя. В состав наследства в соответствии с требованиями ст. 1218 ГК Украины входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, и не прекратились вследствие его смерти. Этим же законом подчеркивается, что к наследникам могут переходить только те права и обязанности, которые имел наследодатель при жизни и которые обеспечены правовыми средствами защиты.
При наследовании к наследникам переходит не только наследственное имущество, но и права и обязанности наследодателя (ст. 1216 ГК Украины). Поэтому указанное в этой статье понятие состав наследства, учитывая права и обязанности, переходят к наследникам, более объемным и значимым от понятия «наследственное имущество». Такого мнения придерживаются ведущие цивилисты. Не входят в состав наследства права и обязанности наследодателя, которые неразрывно связаны с его личность. Их перечень определен ст. 1219 ГК Украины. К указанным правам относятся: 1) Личные неимущественные права; 2) Право на участие в обществах и право членства в объединениях граждан, если иное не установлено законом или их учредительными документами; 3) Право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья; 4) право на алименты, пенсию, пособие или другие выплаты, установленные законом; 5) права и обязанности лица как кредитора или должника, предусмотренные ст. 608 ГК Украины.
Этот перечень не является исчерпывающим. Права и обязанности, связанные с личностью наследодателя, которые не входят в состав наследства, могут быть предусмотрены другими законами Украины.
В частности, личных неимущественных прав автора литературного или художественного произведения относятся: право на указание имени в связи с использованием произведения или запрета его указания в произведении, право на неприкосновенность произведения и избрание псевдонима в связи с использованием произведения (ст. 438 ГК Украины). Личные неимущественные права не передаются и не отчуждаются другим лицам, если иное не предусмотрено законом. По смыслу ч. 2 ст. 439 ГК Украины, в случае смерти автора, неприкосновенность произведения охраняется лицом уполномоченным автором, а при отсутствии такого лица - наследниками автора и другими заинтересованными лицами. Правопреемники (наследники) имеют право на опубликование произведения, если это не противоречит воле автора (ч. 4 ст. 442 ГК Украины). К личным правам автора, которые могут наследоваться, также принадлежать права, установленные Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах».
Согласно ч. 2 ст. 29 этого Закона наследники имеют право защиты авторства на созданное произведение, противодействовать плагиату и изменениям произведения, защищать любые посягательства на произведение, которое может причинить ущерб чести и репутации автора. В состав наследства также относятся долги наследодателя. Например, к наследникам переходят обязанности возмещения имущественного вреда (убытков), причиненного наследодателем, а также морального вреда, присужденной судом при его жизни (ст. 1231 ГК Украины). Следует обратить внимание на то, что наследник не вправе по своему усмотрению принимать только права наследодателя (имущественные и неимущественные), а отказаться от его обязанностей, требующих материальных затрат, потери доли имущества.
Приняв наследство, наследник принимает ее в полном объеме без исключений невыгодных обязательств наследодателя. Состав наследства характеризуется как одно целое, без исключений с учетом обременений, которые переходят к наследникам. Употребляя термин «наследие», понимаем совокупность прав и обязанностей. Итак, понятие «наследие», по мнению автора, можно сформулировать следующим образом: наследство - это совокупность (состав) имущественных прав и обязанностей, которые принадлежали наследодателю на законных основаниях и не прекратились на момент открытия наследства, и которые переходят к наследникам в порядке, установленном действующим законодательством.
ГК Украины предусмотрено ряд достаточно взвешенных положений о наследовании обязанностей наследодателя, его долгов. Так, ч. 4 ст. 1231 ГК Украины предусмотрено, что имущественный и моральный вред, который был причинен наследодателем, возмещается наследниками в пределах стоимости движимого или недвижимого имущества, которое было получено ими по наследству. Кто же определяет состав наследства?
При наследовании по завещанию объем наследства определяет завещатель. Он может указать в завещании переход к определенному им наследником (наследников) всего имущества (всех прав), приобретенных им при жизни, а также таких, которые могут принадлежать ему в будущем или определить конкретную долю (ст. 1236 ГК Украины). В случае наследования по закону состав наследия в соответствии с требованиями Закона Украины «О нотариате» определяется государственным нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство (глава 7 настоящего Закона). Поскольку Свидетельство выдается по истечении шести месяцев со времени открытия наследства, то и состав наследства определяется по истечении этого срока перед получением наследниками указанного Свидетельства.
При наличии завещания в пользу еще не рожденного ребенка, определение состава наследства и выдача Свидетельства о праве на наследство может произойти только после рождения ребенка. Это положение применяется и к ребенку родившегося после смерти наследодателя при отсутствии завещания при наследовании по закону. В этих случаях распределение наследства между наследниками осуществляется после рождения ребенка. В подтверждение объема состава наследства и других обстоятельств, необходимых для выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус требует от наследников соответствующих документов.
Состав наследства реабилитированных лиц определяется нотариусом на основании данных решения Комиссии по вопросам восстановления прав реабилитированных о возвращении наследниками имущества. Свидетельство о праве на наследство наследникам посмертно реабилитированных лиц выдается после принятия такого решения Комиссией, документы о принадлежности наследственного имущества этим лицам не требуется.
При определении состава наследства, принадлежащего членам фермерского хозяйства, следует учитывать особенности правового режима имущества этих хозяйств, установленных Законом Украины «О фермерском хозяйстве» от 19 июня 2003г. В частности, ст. 23 этого Закона предусмотрено наследование фермерского хозяйства (целостного имущественного комплекса или его части) на основании закона, в частности земельного участка. Состав наследства членов личного крестьянского хозяйства учитывается в соответствии с Законом Украины «О личном крестьянском хозяйстве» от 15 мая 2003года.
§ 8 Наследование доли в праве общей совместной собственности
Право на наследование неотъемлемо связано с имущественными правами наследодателя, принадлежавших ему во время открытия наследства. К наследнику переходит не только имущество (движимое, недвижимое), но и все права и обязанности, которые не были прекращены (отчуждены) на время открытия наследства. Составной частью наследия могут быть вещи делимые и неделимые, денежные средства, валютные ценности, принадлежавшие наследодателю по праву личной собственности, а также доля имущественных прав в общей собственности с другими лицами. Совместная собственность делится на общую долевую и общую совместную собственность.
По смыслу ст. 355 ГК Украины общая собственность считается долевой, если договором или законом не установлена общая совместная собственность. Если доли в общей собственности определены, это означает безусловную принадлежность к ее общей долевой. Общие положения определения долей в праве общей долевой собственности установлены ст. 357 ГК Украины. Общая совместная собственность, в отличие от частичной, характеризируется неопределенностью размера долей по принципу презумпции их равенства между совладельцами.
Субъектами права общей совместной собственности могут быть физические лица, юридические лица, а также территориальная община, государство. Наследование имущества, принадлежавшего наследодателю по праву личной собственности, как правило, не вызывает особых трудностей. Даже если это касается недвижимости. Наследование же права в общей совместной собственности обычно вызывает осложнения.
Это, прежде всего, объясняется тем, что наследники наследуют не только само право общей совместной собственности, но и право получить в собственность долю определенной по закону или по завещанию в натуре. Поэтому нотариус и наследники перед выдачей Свидетельства о праве на наследство должны определиться с принадлежностью наследственных долей каждому наследнику, по крайней мере, в цифровых вариантах, если иное не указано в завещании.
Выделение (определение) доли в общей совместной собственности является обязательным для нотариуса, если отсутствует спор между наследниками. После получения свидетельства о праве на наследство наследники приобретают право общей долевой собственности, если до открытия наследства наследственное имущество принадлежало наследодателю и другим участникам на праве общей совместной собственности, или в результате деления - право личной собственности. Наиболее известными субъектами права общей совместной собственности по закону являются супруги.
В то же время не последнее место занимают члены одной семьи, которые приобрели имущество совместным трудом и за общие средства, если иное не установлено письменным договором между ними. Право общей совместной собственности приобретают также женщина и мужчина, которые не находятся в браке, но проживают одной семьей, если между ними не был заключен договор о другой режим приобретения имущества (ст. 74 СК Украины).
Объектами права общей совместной собственности может быть любое имущество, приобретенное супругами во время брака, а также другими лицами по основаниям, предусмотренным законом. Общей совместной собственностью также могут быть приватизированы жилые помещения, в случае их оформления с письменного согласия членов семьи нанимателя без определения долей каждого из них в соответствии с законом Украины «О приватизации государственного жилищного фонда».
Общие положения о разграничении (видов) права общей собственности учитываются при определении прав наследников и раздел между ними наследственных долей. Относительно наследования доли, принадлежащей наследодателю в праве общей совместной собственности, применяются не только нормы ГК Украины, СК Украины, но и другие акты законодательства Украины. Согласно ст. 1226 ГК Украины участник общей совместной собственности (физическое лицо) имеет право завещать свою долю по своему усмотрению до ее определения и выделения в натуре. Тем самым на наследников возлагается решение вопроса распределения и выделения долей по своему усмотрению при такой возможности.
Если согласия относительно вариантов выдела доли не достигнуто, спор решается в судебном порядке. Следует отметить, что разделение (выделение) долей в общей совместной собственности может быть непаритетным. В случае разделения (выделения) имущества, которое принадлежало супругам на праве общей совместной собственности. Суд может отступить от правила равенства долей супругов и уменьшить размер доли одного из них, если он не заботился о материальном обеспечении семьи, потратил его или уничтожил или повредил общее имущество, а также в других случаях, установленных ст. 70 СК Украины. Поэтому определение долей между наследниками в отношении имущества, которое принадлежало наследодателю на праве общей совместной собственности, может быть связано с факторами поведения одного из супругов и других обстоятельств, установленных законом. Уменьшение доли общего имущества умершего как следствие приведет к уменьшению объема наследственного имущества и соответственно долей наследников.
При определении долей наследства по отдельным видам имущества (паев) не обойтись без учета положений специальных законодательных актов, которые регулируют имущественные отношения между их участниками. Это касается, в частности, дачных домов, других зданий, построенных кооперативными обществами за счет паевых взносов. В этих случаях право на наследование квартиры, дачи, гаража зависит от того, когда полностью выплачен паевой взнос.
Если член жилищно-строительного, дачно-строительного, гаражно-строительного кооператива, или садоводческого общества почил 1 июля 1991, наследство на указанные помещения (здания) не открывается. Наследники приобретают право только на пай члена кооператива - наследодателя. В случае наступления представления члена указанных кооперативов после 1 июля 1991 право наследования на недвижимость возникает при условии уплаты в настоящее время полностью паевого взноса. В случае его неуплаты наследство открывается на пай, который фактически внесен наследодателем, независимо от размера внесенного пая. Что касается производственных, потребительских, обслуживающих и других кооперативных организаций, наследование паев членов этих кооперативов (обществ), осуществляется с учетом требований закона Украины «О кооперации» от 10 июля 2003 № 1087-IV.
Размер пая члена кооператива состоит из денежных или имущественных взносов, за счет которых формируются паевые фонды. Часть каждого его члена является персонифицированной и наследуется на общих основаниях. При наследовании вклада предпринимательских (хозяйственных) обществ, внесенных его участниками в уставные фонды, (уставных капиталов) учитываются положения главы 8 ГК Украины (о предпринимательские общества), другие законодательные акты, а также уставы этих обществ. В частности, уставный капитал акционерного общества создается из стоимости вклада акционеров, внесенных путем приобретения акций.
После смерти участника общества наследники наследуют его долю (акции) в уставном капитале, если им отказано в преимущественном праве вступления в такие общества или отказа наследника стать его участником. Особенностью формирования участниками уставного капиталу, является правопреемство и преимущественное право принятия наследника участником этих обществ.
§ 9 Наследование права на земельный участок
Право собственности на земельный участок переходит к наследникам на общих основаниях, установленных ГК Украины, положений ЗК Украины и других актов законодательства Украины. Земельный участок как объект права собственности охватывает часть земной поверхности в установленных пределах, за определенным местом расположения, а также водные объекты, леса и многолетние насаждения, находящиеся на нем (ст. 79 ЗК Украины).
Приобретение права собственности на земельный участок осуществляется путем ее приватизации, получения в собственность по гражданско-правовым договорам (договорам), по праву наследования. Приобретение права на земельный участок также может осуществляться за давностью пользования (приобретаемая давность), согласно ст. 119 ЗК Украины. Переход права на земельный участок в собственность, как и право передачи в постоянное ее использование, осуществляется в порядке, установленным ст. 125 ЗК Украины, ст. 1299 ГК Украины и Закона Украины «О землеустройстве».
Право собственности на земельный участок требует специального оформления и регистрации. Прежде всего, необходимо получить государственный акт права на земельный участок, который выдается на основании технической документации по землеустройству и по основаниям приобретения права на нее. После получения государственного акта право собственности на земельный участок подлежит обязательной государственной регистрации в порядке, установленном Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений». Указанный порядок оформления и регистрации права собственности на земельный участок распространяется и на наследников. Как известно право на земельный участок возникает с момента принятия наследства (ч. 5 ст. 1268 ГК Украины).
Впрочем, право собственности на наследование земли у наследников может возникнуть только при условии прохождения необходимой процедуры ее оформления. Для этого наследник должен предоставить нотариусу (государственной нотариальной конторы) необходимые документы и получить Свидетельство о праве на наследство. На основании указанного Свидетельства право наследника на земельный участок подлежит воплощению в государственный акт, который выдается наследнику органом землеустройства. Переоформление государственного акта права на землю, который имел наследодатель, на имя наследника, а также его регистрация является обязательным.
Право на наследование земельного участка закреплено в ст. 1225 ГК Украины и осуществляется с учетом других положений наследственного права, с сохранением его целевого назначения. К наследникам жилого дома, других зданий и сооружений, соответственно, переходит и право собственности или право на пользования земельным участком, на котором размещены указанные здания. То есть право на землю при таких обстоятельствах, возникает по праву на наследство жилого дома и других строений и без наличия завещания на землю. При определении размера земельного участка в завещании до наследников жилого дома и других строений переходит в собственность и часть, которая определена в завещании.
Впрочем, наследник не может быть лишен завещанием права на пользование земельным участком, расположенной под домом (зданиями) и части необходимой для его обслуживания. К наследникам переходит и право пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), предоставленной наследодателю по договору с другим собственником земли (ст. 407 ГК Украины).
По своему правовому статусу земельный участок может принадлежать одному лицу или на праве общей долевой или совместной собственности. В частности, право общей совместной собственности на землю могут иметь супруги, совладельцы жилого дома, члены личного крестьянского хозяйства, фермерского хозяйства. Выделение доли (разделение) земельных участков указанным лицам может быть осуществлено только при условии предварительного определения размера доли по правилу их равенства, если иное не установлено законом или решением суда. В случае наследования земельного участка, в том числе членами личного крестьянского и фермерского хозяйства, учитывается возможность выделения доли в натуре (на местности), если это не повредит интересам других наследников и целевому назначению земли.
По земельным участкам, переданных в собственность членам фермерского хозяйства, учитываются требования закона Украины «О фермерском хозяйстве». Каждый член этого хозяйства имеет право на соответствующую долю и право распоряжаться ею по своему усмотрению.
Наследование имущества целостного комплекса или части хозяйства и земельного участка после смерти члена фермерского хозяйства осуществляется на общих основаниях, с учетом требований ст. 23 этого закона. Статьей установлены ограничения по разделу земельного участка в натуре между двумя и более наследниками, если в результате такого разделения образуется, хотя бы один участок меньше минимального размера, установленного для соответствующего региона. Определение регионального минимального размера относится к компетенции центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики и Украинской академии аграрных наук. Их решения утверждаются Кабинетом Министров Украины.
§ 10 Наследование права на вклад в банке (финансовые учреждения)
Каждое физическое лицо в соответствии со ст. 1228 ГК Украины имеет право распоряжаться своим вкладом в банке (финансовом учреждении). Для этого составляется завещание или делается соответствующее распоряжение. Наследования права на вклад относится к особой форме перехода наследства к наследникам. Наследодатель по своему усмотрению выбирает один из способов распоряжения своим наследием: представление завещания нотариусу или лицам, имеющим право совершать нотариальные действия, или составить завещательное распоряжение банку, в котором хранятся его средства (вклад).
В случае отсутствия или отмене завещания или завещательного распоряжения право на вклад переходит наследникам по закону в порядке очередности. Составленное наследодателем завещание или завещательное распоряжение банку имеют одинаковую юридическую силу с учетом некоторых особенностей, предусмотренных актами гражданского законодательства.
Порядок оформления завещательных распоряжений и выдача средств в случае представления клиентов банка, устанавливается Национальным банком Украины, а также ведомственными положениями отдельных банков, разработанных в соответствии с актами Национального банка и ЦК Украины. В частности, Инструкцией Национального банка Украины «О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах». Установлено право физического лица - клиента банка заключить завещательное распоряжение по своим средствам, в форме отдельного документа (распоряжения), который удостоверяется подписью уполномоченного работника банка и хранится в деле, оформленного банком.
Выплата вклада (части вклада) наследникам, независимо от права наследования по завещанию или завещательному распоряжению или по закону, осуществляется только на основании выданного нотариусом Свидетельства о праве на наследство. Если у наследников возникает необходимость на получение части вклада до истечения срока на принятие наследства (на погребение, расходов по уходу больного наследодателя и т.п.) с разрешения нотариуса банк выдает со счета умершего соответствующую сумму средств (пункты 3, 7, 10, 14 Инструкции).
В случае получения сообщения о представлении владельца счета, банком осуществляется блокировка его счета (любых операций) на основании запроса нотариальной конторы или обращение наследника в банк и предоставление свидетельства о смерти владельца. В этот же день работник банка должен сделать блокировку карты (карточек) почившего, если таковые выдавались владельцу. Справки по счету (вкладу) предоставляются лицам, указанным в завещательном распоряжении банка, государственным и частным нотариусом, иностранным консульским учреждениям по делам наследства, а также суда (ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
Характерно, что согласно ст. 1228 ГК Украины относительно наследования вклада не выделяет денежные средства вкладчика в финансовом учреждении от общей массы (состав) наследства, а наоборот устанавливает требование о придании права на вклад в состав наследства независимо от способа распоряжения им (ч. 2 ст. 1228 ГК Украины). То есть в случае совершения завещания или завещательного распоряжения, сделанного клиентом банка, а также наследования по закону средства (вклад), хранящиеся в банке (финансовом учреждении) является неотъемлемой частью всего состав наследства и разделяется соответствии с законом.
В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 1228 ГК Украины завещание, составленное после того, как было сделано распоряжение банка (финансового учреждения), полностью или частично отменяет его, если завещание касается всего имущества наследодателя, или изменяет (назначает) лицо, к которому должно перейти право на вклад. Наследование права на вклад не исключает его получения наследниками частично (частями), одновременно с завещательным распоряжением банка и по завещанию или наследования его определенной части по закону.
В случае отсутствия завещательного распоряжения вклад наследодателя переходит к наследнику указанного в завещании, если об этом указано в нем. В этом случае включение в завещание распоряжения о вкладе или отсутствии завещательного распоряжения в банке, наследования права на вклад осуществляется в соответствии с законом (наследование по закону).
Стоит отметить, что предметом наследования права на вклад могут быть и доходы, полученные одним из супругов, внесенные в банк на личный счет одного из них. Денежные суммы по этому вкладу является объектом права общей совместной собственности супругов (ч. 2 ст. 61 СК Украины), если иное не доказано в суде. Поэтому наследство открывается на половину вклада, если умер один из них, а не на всю сумму его личного счета в банке.
§ 11 Право на наследование страховых и социальных выплат
1. Страхование физических лиц осуществляется в соответствии с требованиями главы 67 ГК Украины, закона Украины «О страховании» и других актов гражданского законодательства. Страхование в Украине осуществляется в форме добровольного и обязательного страхования.
Обязательное страхование осуществляется в соответствии с законом, которым определяются виды, условия и порядок проведения страхования.
Предпосылкой добровольного страхования и основанием для получения страховых выплат есть соответствующие договора, которые составляются между страховщиком и страхователем. Самым распространенным среди населения являются договора личного страхования жизни, здоровья, страхование от несчастных случаев и других видов добровольного страхования. Договор страхования может заключаться в пользу третьего лица в соответствии с требованиями ст. 985 ГК Украины и Закона Украины «О страховании».По действующему законодательству страховые выплаты наследуется на общих основаниях (ч. 1 ст. 1229 ГК Украины).
Впрочем, если страхователь в договоре личного страхования назначил лицо, к которому должно перейти право на получение страховой выплаты на случай его смерти, это право не входит в состав наследства (ч. 2 ст. 1229 ГК Украины). Тем самым страхователь исключает суммы страховых выплат (страхового возмещения) от установленных правил наследования и лишает кредиторов наследодателя предъявить требования к получателю этих выплат.
2. Право на наследование заработной платы, пенсии, алиментов и других социальных выплат, которые принадлежали наследодателю.
Право на получение сумм заработной платы, пенсии, алиментов, стипендий, других социальных выплат, которые принадлежали наследодателю, установлен ст. 1227 ГК Украины. Положения ст. 1227 ГК Украины предусмотрены условия наследования невыплаченной почившему заработной платы, пенсии, алиментов, возмещения в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, помощи связанной с временной утратой работоспособности и других социальных выплат. Установлено, что суммы указанных социальных выплат входят в состав наследства при:
1) права наследодателя на получение социальных средств;
2) не уплаты их при жизни почившего;
3) не получение этих выплат членами семьи наследодателя.
Условия выплаты недополученной пенсии после смерти пенсионера, которые выплачиваются за счет Пенсионного фонда и определены ст. 52 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». По предписанию этого закона пенсия, принадлежала почившему пенсионеру и не включается в состав наследства и выплачивается нетрудоспособным членам семьи, родителям, жене, мужу, а также другим членам семьи, проживавшим совместно с пенсионером на день его смерти. Сумма недополученной пенсии выплачивается указанным лицам через месяц наступления смерти пенсионера.
Право на получение невыплаченной пенсионеру суммы сохраняется, если обращение за ней последовало не позднее 12 месяцев со дня представления пенсионера. К лицам, которые считаются нетрудоспособными членами семьи, принадлежат супруг (супруга), родители-инвалиды или те, которые достигли пенсионного возраста, а также другие лица, указанные в ч. 2 ст. 36 указанного закона, если они находились на содержании пенсионера. Понятие членов семьи определено ч. 2 ст. СК Украины, согласно которой семья состоит из лиц, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.
Ребенок принадлежит семье своих родителей и тогда, когда совместно с ними не проживал. Принадлежность к членам семьи должно быть подтверждено соответствующими документами: свидетельство о браке или рождении, пенсионное удостоверение, справки органов местного самоуправления. В случае спора принадлежность в состав семьи может быть установлена по решению суда. Следовательно, право на наследование не связаны с правом на получение членами семьи невыплаченных пенсионных сумм или других социальных выплат.
И только в случае отсутствия лиц, имеющих право на их получение, или пропуска ими двенадцати месячного срока для обращения в Пенсионный фонд, неуплаченные суммы умершего прилагаются к сумме наследства и переходят к наследникам, в установленном законом порядке. Совсем другой порядок наследования пенсионных выплат происходит за счет средств накопительного фонда. Согласно ч. 1 ст. 54 застрахованные лица в случае достижения пенсионного возраста имеют право на получение пожизненной пенсии или одноразовой выплаты от суммы накопительного пенсионного счета.
Пенсионные активы этого фонда наследуются как при достижении почившим пенсионного возраста, так и в случае преждевременной смерти. В то же время застрахованное лицо имеет право определить конкретных лиц, приобретают право на получение средств, учтенных на его накопительном пенсионном счете, а в случае смерти - распределить средства по своему усмотрению. В случае смерти застрахованного лица до достижения пенсионного возраста и не определение им определенных лиц, имеющих право на получение пенсионных активов, последние наследуются на общих основаниях в порядке, установленном ГК Украины.
Для получения единовременной выплаты застрахованное лицо или члены семьи или наследники подают в территориальный орган Пенсионного фонда заявление и необходимые документы, подтверждающих их право на эти выплаты.
Накопительная система пенсионного обеспечения предусматривает три вида пожизненной пенсии: пожизненной с установленным периодом, пожизненной обусловленной и пожизненной пенсии супругов.
Пожизненная пенсия с установленным периодом, по которому ежемесячная выплата осуществляется в течение жизни пенсионера (не менее 10 лет) наследуется теми наследниками, которые указаны в договоре страхования пожизненной пенсии. При отсутствии определенных пенсионером наследников наследование осуществляется на общих основаниях. Право на наследование пожизненной обусловленной пенсии возникает с разницей суммы недоплаченной пенсионеру пенсии, определенной договором страхования на время его заключения.
Пожизненная пенсия супругов накапливается ежемесячными выплатами в течение их жизни, после смерти одного из них выплата продолжается на счет общих средств накопительного фонда. Наследование осуществляется в соответствии с положениями ГК Украины.
Несколько похож порядок накопления и получения средств установлено также законом Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении», принятого Верховной Радой Украины. По этому закону заключается пенсионный контракт между администратором негосударственного пенсионного фонда и его вкладчиком о пенсионном обеспечении участника фонда за счет его взносов (активов). Накопленные пенсионные средства и выделенные в пользу участника фонда прибыли, является его собственностью, которыми он распоряжается в соответствии с законом. Пенсионные выплаты осуществляются в пользу участника фонда, а в случае его смерти - наследуются в порядке, установленном ГК Украины.
§ 12 Наследование имущественных прав интеллектуальной собственности
Охрана прав интеллектуальной собственности является неотъемлемым условием конституционных гарантий творческого труда граждан Украины. Законодательное обеспечение авторских прав осуществляется в соответствии с законами Украины, международных конвенций, соглашений и договоров. Право интеллектуального труда делится на личные неимущественные права и (или) имущественные права интеллектуальной собственности.
Личные неимущественные права интеллектуальной собственности непосредственно связанные с личностью человека-творца (автор, изобретатель) и не имеют экономического содержания. Имущественные права составляют содержание отдельных объектов права интеллектуальной собственности, их перечень, сроки, порядок передачи (перехода) устанавливается законом. К объектам авторского права, в частности, относятся литературные и художественные произведения (романы, научные работы, музыкальные хореографические, сценические произведения, произведения живописи, архитектуры, графики и т.д.), компьютерные программы, переводы и т.д.
Следует подчеркнуть, что переход права интеллектуальной собственности на объекты авторского права не совпадает с приобретением права собственности на вещь. Приобретение покупателем книги, ювелирных изделий, компьютерной программы не является основанием перехода к нему авторских прав. Итак, объектами права интеллектуальной собственности являются нематериальные объекты, обозначенные актами законодательства.
Субъектом авторского права в соответствии со ст. 421 ГК Украины является создатель (создатели) объекта права интеллектуальной собственности (автор, изобретатель и т.д.) и другие лица, которым принадлежат личные неимущественные и (или) имущественные права интеллектуальной собственности. Приобретение права интеллектуальной собственности, кроме его создателей, другими лицами, может иметь место только по основаниям установленных законом или договором.
Право на наследование объектов авторского права, предусмотрено ГК Украины, Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах» и другими законодательными актами. Переход авторского права по наследству в соответствии с требованиями ст. 29 закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» распространяется на имущественные права авторов и других лиц, которые имеют авторские права. Личные неимущественные права автора не наследуются.
Наследники имеют право защищать авторство. К имущественным авторским правам на произведение, в частности, принадлежит: право на использование произведения, исключительное право разрешения его использования, право препятствовать неправомерному использованию произведения, а также запрещать такое использование, другие имущественные права, установленные законом (право на вознаграждение и т.д.).
Авторские имущественные права интеллектуальной собственности могут передаваться (отчуждаются) другим лицам. Согласно ст. 446 ГК Украины срок действия имущественных авторских прав на произведение длится в течении 70 лет, начинается с 1 января года, следующего за годом смерти автора или последнего из соавторов, который пережил других. Фактически это означает, что имущественные авторские права должны действовать в течение жизни создателя - автора и плюс 70 лет. Авторское право на произведения посмертно реабилитированных действует также в течение 70 лет, но отсчет срока учитывается от времени принятия решения об их реабилитации (ст. 28 ч. 6) Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»).
В отличие от имущественных авторских прав, личности неимущественные авторские права принадлежат только ее создателю - автору интеллектуального труда. Личные неимущественные права не могут отчуждаться другим лицам за исключением случаев, предусмотренных законом. Основной перечень неотчуждаемых личных неимущественных прав интеллектуальной собственности установлено статьями 423, 438 ГК Украины, ст. 14 закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» и некоторыми другими законами. В частности, одним из основных прав для автора является право на имя, включает: указания своего имени в связи с использованием произведения, право избирать псевдоним, публиковаться анонимно, право на неприкосновенность произведения.
Право автора на неприкосновенность произведения, в случае его смерти, должны обеспечить уполномоченные на это автором определенные лица, а при их отсутствии - наследники или другие заинтересованное лицо (ч. 2 ст. 439 ГК Украины). Не менее важным является также право автора на признание его создателем объекта права интеллектуальной собственности (автором, изобретателем т.п.) и правовых гарантий защиты чести и репутации автора.
Право защиты авторства на произведение и противодействия его искажение и другим посягательством на произведение переходит к наследникам авторского права. В то же время личные неимущественные права интеллектуальной собственности не имеют ограничений сроков их охрана и защита не зависит от продолжительности истечения календарных лет, если иное не установлено законом (ч. 1 ст. 425 ГК Украины).
Итак, на основе анализа действующего законодательства переход авторского права по наследству распространяется на имущественные права авторов и тех лиц, которые приобрели такое право в установленном законом порядке.
В состав наследства относятся и гонорар автора произведения, он получал от продажи оригинала произведения. Это право закреплено в ч. 2 ст. 448 ГК Украины и ст. 27 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах». Наследники по праву следования, которое принадлежало автору произведения, в течение установленных сроков действия имущественных прав интеллектуальной собственности пользуются неотчужденный правом на получение денежной суммы в размере 5% от суммы каждой продажи художественного произведения или оригинала рукописи литературного произведения, следующего за отчуждением оригинала. Указанные проценты выплачиваются продавцом оригинала.
Таким образом, право автора на часть от суммы продажи переходит по наследству только от продажи оригиналов указанных произведений. На копии этих оригиналов такое право не распространяется.
§13 Наследование права на возмещение вреда, причиненного наследодателю
Каждое физическое лицо за свою жизнь может находиться в определенных гражданско-правовых отношениях с другими лицами, приобретать права и обязанности, заключать договоры и другие сделки. В случае нанесенного ущерба или неуплаты неустойки (пени, штрафа), в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, кредитор имеет право на их возмещение. Если кредитор умер или объявлен судом умершим и не смог получить возмещение от должника, право на такое возмещение при определенных условиях, установленных законом, принадлежит наследникам. Понятие убытков и их возмещения установлен ст. 22 ГК Украины.
К ним относятся:
1) потери, понесенные лицом в связи с уничтожением или повреждением вещи, а также расходы, которые лицо произвело или должно произвести для восстановления своего нарушенного права (реальные убытки);
2) доходы, которые лицо могло бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Причиненные кредитору убытки возмещаются в полном объеме, если иное не установлено договором или законом. Возмещение может осуществляться в денежной или натуральной форме.
По смыслу ч. 1 ст. 1230 ГК Украины наследования права на возмещение убытков, причиненных наследодателю в договорных обязательствах, не зависит от того обращался он при жизни с требованием к должнику или в суд, и принималось по этому поводу судебное решение или нет. В соответствии с требованиями закона неосуществление лицом своих гражданских прав не является основанием для их прекращения (ч. 2 ст. 12 ГК Украины). Наследник по своему усмотрению вправе предъявить в суд требования о возмещении в его пользу убытков, причиненных наследодателю при его жизни.
Иначе законодатель установил право наследника о взыскании с должника - наследодателя неустойки (пени, штрафа), если последнее были невыполненные договорные обязательства. Наследник имеет право на взыскание неустойки только на основании судебного решения, которым она была присуждена наследнику при его жизни (ч. 2 ст. 1230 ГК Украины). Неустойка является одним из видов обеспечения выполнения обязательств.
Законом установлены два вида неустойки - штраф и пеня, которые отличаются между собой способом их вычисления. Штраф вычисляется в процентах от суммы неисполненного или ненадлежащего выполнения обязательства, а пеня определяется в процентах от суммы несвоевременно выполненного денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения. Право на неустойку возникает независимо от наличия убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим выполнением обязательства. Решение суда о присуждении наследодателю неустойки является преюдициальным.
Наследник, обратился в суд о взыскании в свою пользу присужденной наследодателю неустойки, освобождается в соответствии с требованиями ст. 32 ГПК Украины от доказывания своих требований. При отсутствии спора о праве на возмещение, взыскание может быть реализовано на основании судебного приказа в порядке приказного производства (статьи 95, 96 ЦП К Украине).
Таким же образом решается право требования наследника о возмещении морального вреда, присужденной судом наследодателю до его смерти (ч. З ст. 1230 ГК Украины). Наследник не обязан доказывать наличие и тяжесть заданного наследодателю морального вреда (физических и душевных страданий, унижения чести, достоинства и т.д.). Он только обращается в суд с заявлением, если должник добровольно избегает его возмещения, о праве на получение возмещения морального вреда, причиненного наследодателю.
При этом ему предстоит подтвердить свое право на присуждение наследодателю сумму возмещения Свидетельством о праве на наследство и соответствующим судебным решением, постановленным в пользу наследодателя. В случае получения наследодателем судебного приказа о взыскании с должника денежных средств он подлежит исполнению по правилам, установленным для исполнения судебных решений.
§ 14 Понятие завещания
Завещание - одна из форм личного распоряжения своей собственностью (вещественными правами) в случае смерти (mortis causa) физического лица.
Термин тестамент (testamentum tabule) или завещание был известен с древних времен украинскому законодательству. Понятие завещания, его суть законодательно были закреплены еще нормам Литовских статутов (кодексы украинского права, положения которых применялись на протяжении XV-XVIII веков), а также систематизированным сборником законов, получивший название - «Права, по которым судится Руський народ» (1743 г.).
В частности, по Кодексу «Прав ...» завещание (тестамент), составленный по принуждению, вопреки хорошему обычаю, совести и порядочности не имел законной силы (арт. 1). Такие дефиниции предков не потеряли своего значения и для следующих поколений.
ГК Украины (2003г.) Определил понятие завещания одним предложением: «Завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти» (ст. 1233 ГК Украины). Так понятие завещания стало легализованным, правовым, хотя является неполным и нуждается в совершенствовании. Неопределенным законом осталось понятие термина «завещатель». В юридической литературе завещателем признается физическое лицо, заключившее завещание в установленном законом порядке. К этому следует добавить: лицо, которое на момент его заключения имело полную гражданскую дееспособность.
Право завещателя на завещание и назначение наследников установлено статьями 1234, 1235 ГК Украины. По своему содержанию завещание или завещательное распоряжение приравнивается к односторонним сделкам, и на него распространяются отдельные положения и правовые последствия относительно недействительности сделки, установлены главой 16 ГК Украины. В частности, содержание завещания не может противоречить ст. 203 ГК Украины, а форма совершения завещания должно соответствовать требованиям ст. 1247 ГК Украины.
Право на составление завещания, свобода волеизъявления завещателя не может быть ограничено, иначе как в случаях, установленных законом (право на обязательную долю). Завещание заключается в пользу определенных наследодателем лиц, независимо от круга наследников по закону и очередности наследования. Ими могут быть любые физические и юридические лица, а также государство, органы местного самоуправления.
Итак, завещание является волевым односторонним актом физического лица (в том числе супругов) по распоряжению своими имущественными правами собственника на случай смерти, совершенным в пользу одного или нескольких лиц в форме и порядке, установленном законом. В зависимости от субъектного состава, содержания и порядка освидетельствования завещаний, их можно разделить на несколько видов (разновидностей), характеризующие свободу выбора завещателя.
Так, завещания, которые составляются одним лицом (завещателем), составляют распространенный вид личных (индивидуальных) завещаний. Вторую позицию занимают совместные завещания супругов. За порядком их удостоверения завещания делятся на обычные, секретные и заветы, которые совершаются с участием свидетелей. По определению размера доли и количества наследников завещания могут быть простыми и сложными (смешанными).
Удостоверение завещания как односторонней сделки возлагается законом на нотариуса или других должностных и служебных лиц, которые имеют право осуществлять такие нотариальные действия (ч. З ст. 1257 ГК Украины). Несоблюдение требований нотариального удостоверения влечет за собой последствия ничтожности такого завещания (ч. 1 ст. 219 ГК Украины). Кроме требований, относительно нотариального удостоверения и соблюдения письменной формы завещания, обязательным условием его действия должно быть свободное волеизъявление завещателя, которое соответствует его внутренней воле, а также соблюдения других условий, установленных законом (ст. 203, ч . 4 ст. 207 ГК Украины).
Добровольное волеизъявление завещателя во многих случаях на практике является решающим фактором действительности завещания и его правовой защищенности. Поскольку завещание является волевым актом одного человека или двух человек (супруги), его совершение создает правовые последствия, характерные для односторонней сделки. И даже тогда, когда он был составлен с нарушением требований нотариального удостоверения. В частности, не удостоверенное нотариально завещание может быть признано в судебном порядке действительным (действующим), если оно отвечало настоящей воле завещателя, а его нотариальному оформлению препятствовало обстоятельство, которое не зависело от воли наследодателя (ч. 2 ст. 219 ГК Украины). Доказывания указанных обстоятельств в суде возлагается на наследников или иных заинтересованных лиц. Особый порядок нотариального удостоверения установлено для секретных завещаний.
Тайна завещания, его содержание и круг предназначенных наследников гарантируется ст. 1249 ГК Украины. Нотариус только ставит на запечатанном завещателем конверте свою удостоверяющую надпись и помещает его в другой конверт и опечатывает их. Итак, нотариус фактически удостоверяет подпись завещателя на конверте, а не завещание, вложенный в конверт.
Нельзя обойти вниманием и структурные изменения по размещении норм права и преимущества волеизъявления завещателя (завещания) над наследованием по закону.
§ 15 Форма завещания
Завещание как односторонний правочин, должен быть совершен в письменной форме. На него распространяются общие требования, установленные ГК Украины относительно формы и содержания сделки (ст. 203, ч. 4 ст. 207 ГК Украины). Завещание может быть составлено (написано) собственно завещателем или с помощью общепринятых технических средств. По просьбе завещателя нотариус может лично записать по его словам завещание или использовать технические средства. В этом случае завещатель вслух прочитывает текст завещания и подписывает его.
Важное значение, в завещании, имеет часть, где указано место и время его составления. Это связано с тем, что могут быть заключены два и более завещаний. Когда возникает необходимость установить, какое из них было составлено последним. Было добровольным его волеизъявления или его дееспособность на момент заключения завещания. Завещание подлежит обязательному удостоверению нотариусом или другими должностными, служебными лицами, уполномоченными совершать нотариальные действия.
В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 1234 ГК Украины, составление завещание осуществляется лично. Участие представителя не допускается. Закон также предусматривает, что завещание должно быть лично подписано завещателем. Впрочем, если лицо не может подписать завещание, он подписывается другими лицами (ч. 2 ст. 1247 ГК Украины). Такие исключения допускаются, если завещатель в связи с болезнью или физическим недостатком не имеет возможности собственноручно подписать завещание. В этих случаях по поручению наследодателя в присутствии свидетелей завещание подписывается другим лицом (ч. 4 ст. 207 ГК Украины).
Подпись постороннего лица заверяется нотариально, с обязательным указанием причин невозможности подписания сделки завещателем. Не является обязательным составления текста завещания или его подписания в присутствии нотариуса. Завещание может быть направлено почтой. Закон требует лишь подписания его завещателем. Впрочем, при всех обстоятельствах подпись завещателя на завещании должно быть удостоверено нотариусом или другими лицами, которые совершают такие действия. При удостоверении завещания стоит обратить внимание на правильность написания фамилии и отчества назначенного наследника.
Желательно указать дату его рождения, принадлежность к семье (степень родства), например «Завещаю имущество брату (племяннику), рождения 2000г.». Нотариус или другие должностные или служебные лица, уполномоченные удостоверять завещание, должны предварительно ознакомиться с содержанием завещания и устранить недостатки, которые могут повлиять на его действительность. Убедиться в подлинности намерения (свободы) завещателя, чтобы предупредить возможный спор в будущем о признании завещания недействительным.
Если текст изложен нечетко или возникают противоречия, нотариус предлагает устранить недостатки и составить завещание в соответствии с требованиями закона. Исключением из этих правил является лишь случаи составления секретного завещания, когда нотариус не вправе знакомиться с текстом завещания и проверять подлинность подписи завещателя на нем. Он фактически удостоверяет только подпись завещателя на конверте.
Итак, с учетом требований ст. 1247 ГК Украины можно сделать вывод, что оформление завещания должно происходить при наличии трех взаимосвязанных условий:
1) соблюдение письменной формы;
2) личной подписи завещания завещателем (за исключением болезни или физического недостатка, когда он не в состоянии его подписать);
3) нотариального удостоверения завещания.
Несоблюдение этих требований влечет за собой недействительность завещания. В целом императивность этих условий не вызывает сомнений. Впрочем, практика их применения и, в частности обязательность нотариального удостоверения завещания без исключений не всегда может гарантировать свободу волеизъявления физического лица и его естественное право при определенных условиях, зависящих от него обстоятельств, совершить завещание в других возможных формах, когда нотариальное его удостоверение является невозможным.
Нередко жизнь требует от человека принять безотлагательные меры (иногда последних для нее) по распоряжению своим имуществом на благо близких ему людей или общественных интересов. Адвокатам, нотариусам, судьям известны многочисленные случаи составления недействительных завещаний, в простой письменной форме, если лицо в экстремальных для нее обстоятельствах вынуждена составлять завещание, не имея возможности его удостоверить нотариально в установленном законом порядке. Тем самым создаются проблемы оформления наследства или вообще потерю ее теми, кто был достоин воли завещателя.
В частности, это касается случаев, связанных с пребыванием лица за пределами Украины, в экспедициях, участвует в боевых, антитеррористических операциях, а также других чрезвычайных событиях (эпидемии, стихийные бедствия и т.п.). Находясь в непредвиденных жизненных ситуациях, человек имеет право использовать любые средства связи и фиксирующие технические устройства, которые бы гарантировали ему свободное волеизъявление на совершение завещания. Такими средствами могут быть: письма, телеграммы, аудиовидеозаписи и тому подобное. Не является исключением и случаи словесных (устных) завещаний в присутствии свидетелей. Реальность таких фактов не вызывает сомнений. Общество не может стоять в стороне от проблем, касающихся интересов своих граждан и каждого отдельного человека.
Разновидность форм совершения завещания была характерна еще в давние времена от начала становления украинского права. Среди них распространялись как частные, так и публичные формы завещания. Так, по княжества Киевской Руси-Украины важное место занимали словесные (устные) завещательные распоряжения, которые были обязательными для всего рода (семьи), княжеской власти. Со временем письменные завещания получили публичные значения, с вынесением их в специальные книги, судебные протоколы с участием органов власти.
Вообще формы завещания долго не были регламентированы правовыми актами. Впрочем, их фальсификация, обман, присвоение наследия вопреки воле завещателя строго наказывались. Стоит отметить, что и сейчас, некоторые страны традиционно придерживаются различных форм завещаний: простой письменной или устной (словесной) с участием свидетелей. К странам, которые сохранили словесную (устное) форму завещания, в частности, относятся Германия, Израиль, Франция и др. Такая форма волеизъявления завещателя имеет правовые последствия только в том случае, если словесные объявления завещания происходило в случае чрезвычайных, исключительных обстоятельствах и при условии присутствия не менее двух свидетелей. В частности наследственное законодательство Израиля предусматривает право совершения устного завещания, если завещатель находится в тяжелом предсмертном состоянии или его жизни угрожает реальная опасность.
Подтвердить устное завещание имеют два свидетеля в составленном протоколе. В случае если чрезвычайные обстоятельства отпали, и завещатель остался живым, такое завещание теряет силу. Гражданским Кодексом Франции (кодекс Наполеона) установлено, кроме удостоверяющие формы завещания, заключение завещания в простой письменной форме - собственноручное завещание. Такие завещания считаются действующими, без их удостоверения уполномоченными на то лицами, если они полностью сложены, датированные и подписанные рукою завещателя. Никаких других требований к такой форме завещания закону не требуется (ст. 970 настоящего Кодекса).
Случаи совершения «неузаконенных» (неформальных) завещаний нередко можно встретить на территории Украины. В частности, это касается составления гражданами бытовых или «домашних завещаний», которые на основании определенных обстоятельствах были заверены нотариально. Причинами их совершения без надлежащего оформления может быть тяжелая болезнь, психическое состояние определенного лица другие чрезвычайные обстоятельства, препятствовавшие нотариальному удостоверению завещания. Поучительным примером составления «домашнего завещания» является дело гражданина Б. А., который покончил жизнь самоубийством.
При осмотре места суицида в его квартире на столе были обнаружены деньги в сумме 15 000 долларов США и предсмертная записка, в которой он завещал эти средства своему племяннику. Денежные средства умершего были изъяты и внесены на банковский депозитный счет прокуратуры Киева до решения вопроса о наследстве в установленном законом порядке. Государственная нотариальная контора отказала указанному в завещательной записке наследнику в выдаче Свидетельства о праве на наследство. Мотивируя это тем, что принадлежность умершему денег не подтверждена правоустанавливающим документом, а значит, по выводу этой конторы, его выдача не соответствует требованиям ст. 46 Закону Украины «О нотариате» и п. 31 «Инструкции о порядке осуществления нотариальных действий».
Почти каждому юристу известно, что наличие правоустанавливающего документа требуется в случае регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества. Перечень таких документов указано Министерством юстиции Украины в «Временном положении о порядке регистрации прав собственности на недвижимое имущество» (Приказ Министерства юстиции Украины в редакции изменений от 3 июня 2002г.). Наличие у физического лица денежных средств (домашние сохранение, карманные деньги и т.п.) не требуют письменного подтверждения, если их принадлежность никем не оспаривается. Впрочем, в случае совершения сделок (договора) по которым законом требуется обязательная письменная форма, факт их заключения, или опровержение полностью или частично, может быть только на основании письменных доказательств.
В указанном выше случае наследования денег, оставленных умершим для своего племянника, нотариусу были предоставлены неопровержимые письменные доказательства их принадлежности наследодателю. Это постановление следователя об изъятии денег в квартире умершего, справка прокуратуры о сохранении денег на депозитном счете до решения вопроса о наследовании, а также Завещательной запискою погибшего.
Именно эта предсмертная записка, составленная собственноручно наследодателем, об оставлении 15000 долларов США в наследство конкретному лицу, не вызывает никаких сомнений, а затем достоверно подтверждала их принадлежность умершему. Нотариус в этом случае имел формальные основания отказать наследнику в выдаче свидетельства о праве на наследство, но не по причине отсутствия правоустанавливающего документа, а в связи с несоблюдением нотариальной формы завещательного распоряжения (записки как завещания).
Итак, завещание, совершенное в простой письменной форме все же может иметь положительные правовые последствия, но только тогда, когда его действительность легализуется судебным решением.
§ 16 Содержание завещания
Завещание, как указано выше, должно быть заключенным только в установленной форме. Впрочем, его содержание должно соответствовать требованиям закона. Прежде всего, завещание по содержанию должно включать в себя распоряжение в отношении имущества и прав завещателя, которые должны перейти к обозначенным им наследникам на случай смерти, и только тех, которые являются объектом его личного права на отчуждение. Завещатель не имеет права распоряжаться арендованным им земельным участком или права на получение алиментов, пенсией и тому подобное. Он имеет право завещать только свое собственное имущество, которое принадлежит ему на праве личной собственности, или доли в общей собственности в пределах, установленных законом прав. То есть в пределах его имущества и прав, которым завещатель вправе распоряжаться.
От четкого и понятного содержания завещания зависит правильное и надлежащее его исполнение, возникновение неконфликтных отношений между наследниками.
Так, при заключении завещания на жилой дом или квартиру важно отметить конкретно долю с учетом особенностей помещения или расположение комнат. Это избавит от лишних исков о разделе и определении порядка пользования жилым помещением или устранения препятствий при владении имуществом. На практике нередки случаи, когда завещатель составляет завещание на всю квартиру или жилой дом, которые принадлежат на праве совместной собственности супругам, не отмечая размер надлежащей одном из них доли. Такие завещания признаются недействительными в части, принадлежащей другому участнику общей собственности.
Содержание завещания не должно иметь ограничений в отношении прав наследников. Назначая наследников по своему усмотрению, завещатель не имеет права лишать законных наследников их обязательной доли в наследстве. Завещатель может подпризначить (назначить другого) наследника на случай, если тот, кто указан в завещании, умрет до открытия наследства, а также в случае отказа наследника от принятия наследства или отстранения от права на наследование (в . 1244 ГК Украины).
Завещатель также вправе обусловить возникновение права на наследование наличием определенного условия: проживание в определенном месте, обучение в высшем учебном заведении и т.д. (ст. 1242 ГК Украины). Он вправе также возложить на наследника определенные обязанности по пользованию имуществом (завещательный отказ) или по распоряжению рукописями, места и формы захоронения и совершение других действий, которые не противоречат закону или моральным принципам общества. В каждом завещании может быть одно или несколько распоряжений завещателя.
Например, о предмете завещательного отказа (пользование жилым домом) и установления сервитута, об исполнителе завещания и обязанность наследника предоставить определенному лицу помещения для проживания и тому подобное. Если завещание заключено завещателем, нотариус или другое должностное лицо, имеющее право на совершение нотариальных действий, знакомится с его содержанием и проверяет соответствие содержания действующему законодательству.
Нотариус не вправе знакомиться с содержанием завещания только при составлении секретного завещания (ст. 1249 ГК Украины). Завещатель подает его в запечатанном конверте и заверяет в порядке установленному для секретных завещаний. Объявление содержания завещания осуществляется нотариусом только после открытия наследства. Не допускается удостоверение завещания через представителя. Завещание, составленное лицом, не имевшим на это право или с нарушением требований закона относительно формы и правил удостоверения завещания, является ничтожным.
§ 17 Право физического лица на завещание
Согласно законодательству субъектом права на завещание является только физическое лицо, завещатель - наследодатель. Завещатель может быть ограничен на составление завещания только в случаях установленных законом. В соответствии с требованиями ст. 1234 ГК Украины право на завещание имеют физические лица с полной гражданской дееспособностью. Это право осуществляется лично. Законом не предусмотрено заключение завещания несколькими лицами (группой) за исключением завещания супругов относительно их совместного имущества. Особенности данного вида завещания, установлены ст. 1243 ГК Украины. Каждое физическое лицо, которое имеет полную гражданскую дееспособность, имеет право распоряжаться своим имуществом (имущественными правами) по своему усмотрению. При жизни завещатель вправе изменить или отменить завещание полностью или частично. При этом учитывается его последняя воля, которая гарантируется надлежащим нотариальным оформлением.
Впрочем, остается законодательно неопределенным вопрос о праве на завещание, составленным в простой письменной форме при особых обстоятельствах, когда гражданин был лишен возможности его нотариально оформить, как это, скажем, предусмотрено в отдельных современных европейских странах (Франции, Испании и др.). Адвокатам, нотариусам другим практикующим юристам известны отдельные экстремальные случаи заключения предсмертных письменных завещательных распоряжений в форме писем, записок или «домашних» завещаний, не считаются легализованными и не учитываются нотариусами при оформлении права на наследство. Составление завещания через представителя не допускается.
Завещатель вправе составить завещание всего своего имущества или его части, назначить одного или нескольких наследников, обязать его к совершению определенных действий. Действие завещания определяется на момент открытия наследства. На момент заключения завещания завещатель может и не иметь права на отчуждение имущества, собственником которого он станет в будущем. Законом Украины «О нотариате» (1993 г.) Было установлено обязанность нотариуса заверять завещания дееспособных граждан, составленных в соответствии с требованиями законодательства Украины (ст. 56). Поэтому проверку полной дееспособности физического лица и право на заключение завещания осуществляется нотариусами и другими должностными лицами, совершающими нотариальные действия.
При определении полной гражданской дееспособности и права на завещание необходимо руководствоваться нормами ГК Украины (глава 4 Общие положения о физическом лице). Согласно ст. 34 ГК полную гражданскую дееспособность имеют физические лица, достигшие совершеннолетия. В случае регистрации брака с физическим лицом, не достигшим совершеннолетия, то такое лицо приобретает полную дееспособность с момента регистрации брака. Прекращение брака не лишает их полной дееспособности. В предусмотренных законом случаях физическое лицо при определенных условиях может получить полную гражданскую дееспособность.
Так, ст. 35 ГК Украины установлено право предоставления полной гражданской дееспособности таким лицам:
1) несовершеннолетним, не достигшим 16 лет и работающим по трудовому договору;
2) несовершеннолетнему лицу, которое записано отцом или матерью ребенка;
3) несовершеннолетним, не достигшим 16 лет и желающих заниматься предпринимательской деятельностью.
Впрочем, для установления статуса полной гражданской дееспособности этим лицам необходимо пройти установленную законом процедуру соглашений и принятия решений. Предоставление полной гражданской дееспособности лицу, имеющему 16 лет, и который работает по трудовому договору и в отношении несовершеннолетних, записанных отцом или матерью ребенка, производится по решению органа опеки и попечительства с письменного согласия родителей (усыновителей) или опекуна. В случае отсутствия согласия - по решению суда.
Несовершеннолетним, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью, полная гражданская дееспособность предоставляется при условии, если такое лицо зарегистрировано как предприниматель (с момента ее регистрации). Перед этим такое лицо должно получить письменное согласие на занятие предпринимательской деятельностью от своих родителей или опекуна или органа опеки и попечительства. Если с несовершеннолетними трудовой договор или предпринимательская деятельность будет приостановлена, их полная гражданская дееспособность сохраняется.
Наличие полной гражданской дееспособности, которое дает право на завещание, учитывается на момент совершения завещания. Не имеют права на завещание физические лица, признанные судом недееспособными или ограниченные ним в гражданской дееспособности. Согласно ст. 36 ГК Украины суд в порядке особого производства может ограничить гражданскую дееспособность физического лица, если оно страдает психическим расстройством, которое существенно влияет на его способность осознавать значение своих действий и (или) руководить ими. Это правило применяется также к совершеннолетним лицам, которые злоупотребляют спиртными напитками, наркотическими средствами, токсичными веществами и т.п. и тем самым ставят свою семью или других лиц, которых они по закону обязаны содержать, в тяжелое материальное положение.
Несмотря на то, что завещание является одним из видов односторонних сделок, на него распространяются правовые последствия их недействительности. Не имеет права составлять завещание физическое лицо, которое хоть и не страдает психическим расстройством, однако на момент его укладку не осознает значение своих действий и (или) не может руководить ими. Эти обстоятельства могут учитываться, только если они установлены судом. Любые подозрения относительно психического расстройства или предоставления нотариусу или иным лицам, уполномоченным осуществлять нотариальные действия, справок, актов, других документов медицинских учреждений (кроме судебного решения) не является основанием для отказа нотариального удостоверения завещания.
Если физическое лицо составило завещание, в установленном законом порядке, к ее признанию недееспособным или с ограниченной дееспособностью, такое завещание считается действительным. Не влияет на действительность завещания и совершения его после отмены ограничений дееспособности. В случае составления завещания недееспособным лицом, такое завещание является ничтожным и его последствия недействительности, не зависящие от возобновления в дальнейшем гражданской дееспособности (ст. 41 ГК Украины).
§ 18 Назначение завещателем наследников
В соответствии с нормами наследственного права завещателю принадлежит свобода выбора наследников. Только завещатель вправе распоряжаться своими правами и имуществом в пользу любого физического или юридического лица или государства. Однако это не означает, что завещатель и его действия не должны согласовываться с требованиями закона. Его воля, как и всех граждан общества, неразрывно связана с установленными в нем правил взаимоотношений, обеспеченных гарантиями их прав и интересов. Предоставляя завещателю право на распоряжение собственным имуществом и определенными правами, действующее законодательство одновременно устанавливает отдельные ограничения в интересах его законных наследников (право на обязательную долю в наследстве). С учетом предоставленных прав завещатель по своему усмотрению определяет круг назначенных им наследников. Независимо от того, относятся они к семье, семье (наследникам по закону), или они совершенно посторонние лица.
Итак, завещатель вправе лишить права на наследование любое лицо среди наследников по закону. При этом он не обязан мотивировать свое решение в тексте завещания (ч. 2 ст. 1235 ГК Украины). Лишение наследников права на наследование может быть прямым или косвенным. Если завещатель в завещании непосредственно указал лицо, которое он лишает права на наследование, такое распоряжение является прямым. В случае замалчивания в тексте завещания о наследнике, который имеет право на наследование, и назначение наследником другого лица (лиц), имеет место побочное лишение права на наследство.
Переход наследственного имущества осуществляется и тех наследников, которые указанны в завещании. При побочном лишении права на наследование законный наследник не наследует не только-то имущество, которое указано в завещании. Если назначенному наследнику завещано все имущество наследодателя, такие лица лишаются права наследования полностью. В случае прямого лишения права на наследование такие лица также лишаются права на то имущество, которое распределяется завещанием, если иное не указано в тексте завещательного распоряжения. В случае оставления имущества, не охваченного завещанием, наследники по закону, в частности лишенные им права на наследство, наследуют его на общих основаниях.
В случае лишения завещателем конкретно определенного им одного или нескольких наследников всего состава наследственного имущества и прав, такие лица не приобретают права на наследство.
В случае непринятия предназначенным наследником наследства или его смерти до открытия наследства (при отсутствии других наследников по закону или по завещанию) имущество наследодателя может быть признано выморочным и перейти в собственность органа самоуправления территориальной общины. Завещатель также может лишить завещанием одного или отдельных наследников того или иного вида имущества или отдельных прав на наследство. В то же время завещатель не вправе лишить права на наследование лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ч. З ст. 1235 ГК Украины).
К таким лицам относятся: несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители (ч. 1 ст. 1241 ГК Украины). Эти лица наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала каждому из них при наследовании по закону. Размер обязательной доли может быть снижен судом с учетом отношений между завещателем и наследником и других обстоятельств, имеющих существенное значение (уклонение от ухода, оставление без материальной и медицинской помощи, других тяжелых обстоятельств). Целесообразно обратить внимание на право наследования детей, внуков лиц, лишенных завещателем права на наследство.
Распространяется ли такое лишение этих прав на их наследников?
Руководствуясь содержанием норм наследования по закону, дети, внуки и другие лица, которые приобретают право на наследование после смерти своего родственника - наследника, лишение права на наследство, и который умер до смерти завещателя, имеют право на наследование по закону на общих основаниях (ч. 4 ст. 1235 ГК Украины). Однако, если лишенный права наследования наследник умрет после открытия наследства, права детей (внуков) на наследство умершего теряются.
§ 19 Подназначение наследников
Согласно ст. 1244 ГК Украины завещатель имеет право не только назначить прямых наследников, но и по своему усмотрению подназначить другого наследника. Если указанный в завещании наследник представится до открытия наследства, и не примет или откажется принять наследство, или будет отстранен от права на наследование в порядке, установленном законом (ст. 1224 ГК Украины).
Подназначение наследника может иметь место также в случае не выполнения определенного условия, определенного завещателем при заключении им завещания при условии (ст. 1242 ГК Украины). Итак, подпризначенный завещателем наследник призывается к наследованию только на условиях, установленных законом. Право на наследование в подпризначенного наследника возникает с момента открытия наследства, в пределах установленного для принятия наследства срока, а в случае пропуска срока - в течение назначенного судом дополнительного срока.
Подназначенным наследником может быть любое физическое или юридическое лицо, государство, орган самоуправления. Призыв подназначенного наследника к наследованию, при условии наступления смерти назначенного завещателем прямого наследника, может иметь место только в случае смерти последнего и открытия наследства. Если назначенный в завещании наследник умрет после принятия им наследства, то новоназначенный (резервный) наследник не имеет права на принятие наследства. После умершего наследуют имущество его законные наследники по правилу наследственной трансмиссии. При отсутствии других наследников по закону или непринятия ими наследства подназначенный наследник приобретает право на наследственное имущество.
В противном случае, когда назначенный наследник откажется от принятия наследства или не примет его в установленный законом срок, подназначенный наследник призывается к наследованию. Такое же право возникает у подназначенного наследника в случае устранение прямого наследника от наследства при наличии случаев, указанных в ст. 1224 ГК Украины.
Стоит добавить, что в случае принятия Подназначенным наследником наследства, на него переходит обязанность выполнения завещательного отказа и другие обязанности, которые возлагались завещателем на прямого наследника. Это вытекает из общего смысла норм наследственного права и возложение определенных обязанностей на наследников.
§ 20 Право на обязательную долю в наследстве
1. Общие положения наследования обязательной доли завещатель по закону имеет право назначить в завещании своими наследниками определенное количество человек (или одного человека), независимо от наличия родственных и семейных связей с ними или отношений с другими посторонними лицами. Он также может без указания причин лишить права на наследование любое лицо среди наследников по закону. Впрочем, завещатель не имеет права лишить права на наследование лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Круг лиц, которым гарантируется право на обязательную долю и ее размер определяется ст. 1241 ГК Украины. К этим лицам относятся: несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, недееспособные вдова (вдовец) и его нетрудоспособные родители.
Этот перечень является исчерпывающим и совпадает с составом наследников, которые относятся к первой очереди наследования по закону. Несовершеннолетними детьми наследодателя считаются лица, не достигшие 18 лет (в том числе усыновленные). Право на обязательную долю также имеют дети, которые были зачаты при жизни наследодателя и рожденные после его смерти. Дискуссионный вопрос о включении или не включении несовершеннолетних в состав лиц, которые приобрели по закону полной гражданской дееспособности до достижения совершеннолетия. Это должно решаться в соответствии с их юридическим статусом, как несовершеннолетних, так как законом установлено право на обязательную долю для несовершеннолетних без ограничения условиями наступления полной гражданской дееспособности по достижению совершеннолетия.
Итак, учитывая содержание ч. 1 ст. 1241 ГК Украины несовершеннолетние лица, работающие с 16 лет по трудовому договору или занимающиеся предпринимательской деятельностью и которые приобрели в установленном законом порядке, полную гражданскую дееспособность (ст. 35 ГК Украины), имеют право на обязательную долю в наследстве. Не теряют право на обязательную долю и несовершеннолетние, которые приобрели полную гражданскую дееспособность вследствие бракосочетания с момента регистрации брака (ч. 2 ст. 34 ГК Украины), а также те несовершеннолетние лица, которые записаны матерью или отцом ребенка.
Нетрудоспособность физического лица определяется по возрасту или состоянию здоровья. Нетрудоспособными по возрасту считаются лица, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55, мужчины - 60 лет), а также лица, которым пенсия оформлена на льготных условиях. Продолжение пенсионером выполнения трудовых обязанностей не лишает его права на обязательную долю в наследстве. К нетрудоспособным лицам по состоянию здоровья относятся инвалиды I, II, III групп. При этом не имеет значения, предназначена им пенсия по инвалидности или по возрасту. Нетрудоспособные иждивенцы, которые проживали вместе с наследодателем (завещателем) и находились на его содержании, не имеют права на обязательную долю. Действующий ГК Украины, в отличие не включил иждивенцев в круг лиц, имеющих право на обязательную долю. Кроме этого, ГК Украины не устанавливает совместное проживание нетрудоспособных и несовершеннолетних лиц как снование на обязательную долю в наследстве. Главными критериями является: несовершеннолетие и недееспособность.
Определение размера обязательной доли в наследстве в практике вызывает определенные трудности. Неправильность подсчета может привести к уменьшению обязательной доли или к ее увеличению, что избавит наследника по завещанию, или лицо, имеющее право на обязательную долю, определенной доли в наследстве. В соответствии с требованиями закона, обязательная доля определяется в размере половины от той части наследства, которая причиталась бы каждому из наследников при наследовании по закону. То есть право на 12 обязательную долю имеют те наследники, которые имеют право на наследование по закону, из расчета причитающейся каждому из них доли в наследстве. Этим правом пользуются лишь наследники первой очереди наследования по закону, независимо от содержания завещания. Внуки и правнуки наследодателя, если их родители умерли до открытия наследства, права на обязательную долю не имеют.
Наследник может отказаться от обязательной доли, но никто не имеет права лишить его этого права. Требования закона относительно устранения отдельных наследников от наследства не распространяются на лиц, имеющих право на обязательную долю. Впрочем, при определенных обстоятельствах и с учетом личных отношений между этими наследниками и наследодателем, которые имеют существенное значение, размер обязательной доли может быть уменьшен судебным решением. Такими обстоятельствами могут быть создание наследниками условий, которые существенно ухудшают или делают невозможным право пользования жильем, имущественное положение наследника и тому подобное.
2. Особенности определения размера обязательной доли
При определении обязательной доли учитывается стоимость всех вещей и имущественных прав, которые перешли к наследнику по праву наследования.
Так, к обязательной доли относятся:
- Стоимость вещей обычной домашней обстановки и обихода;
- Стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, имеющего право на обязательную долю;
- Стоимость других вещей (имущественных прав) в наследстве.
Любые ограничения и обременения установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю, действительны только по той части наследства, превышающей размер его обязательной доли (ч. З ст. 1241 ГК Украины). Наследник обязательной доли не ограничивается завещательным отказом или возложением обязанности совершить общественно полезное действие и тому подобное. Определение размера обязательной доли в наследстве осуществляется в цифровых (дробных) пропорциях, путем разделения всего наследия на количество наследников по закону, которые призываются к наследству. За единицу расчета принимается во внимание идеальная доля от стоимости вещей (имущественных прав), выделяемых каждому из этих наследников.
Приведем несколько примеров определения размера обязательной доли при наличии нескольких наследников.
Первый пример. Завещатель назначил в завещании наследником своей двухкомнатной квартиры несовершеннолетнего внука, родители которого погибли в автомобильной катастрофе до открытия наследства. На время открытия наследства членами семьи наследодателя был совершеннолетний сын и неработоспособна жена (вдова). В этих обстоятельствах право на наследование по закону, если бы не было завещания, должны его жена (вдова) и сын.
Размер идеальной доли каждого из этих (двух) наследников никак зависимости от содержания завещания составляет – 12 (1:2) или 50% доли от общего объема наследства.
Обязательная доля нетрудоспособной по возрасту, вдовы будет составлять – 12:12=14 (25%).
Отсюда наследственная доля внука по завещанию равна -1-14=3/4.
Итак, внук получит 75% (3/4) части жилого помещения, что на 25% меньше общего объема наследства по завещанию. Нетрудоспособная вдова завещателя - 25%, а его сын - ничего (поскольку он является работоспособным).
Второй пример. Завещатель оставил завещание на квартиру и вклад в банковском учреждении в равных долях своей дочери и жене, не учитывая право на обязательную долю нетрудоспособного отца. В этом случае наследство условно делится на три человека, поскольку все трое принадлежат к первой очереди наследников по закону. Каждый из них (при отсутствии завещания) унаследовал бы 13 доли (1:3=13) от общего объема наследства.
С учетом наличия двух назначенных в завещании наследников обязательная доля нетрудоспособного отца составит – 116 (13:12) согласно ч. 1 ст. 1241 ГК Украины. Поэтому, наследники по завещанию - дочь и жена наследодателя получат не по 12 части от общего объема наследства, а на 16 доли меньше, что должна быть выделена нетрудоспособному отцу.
В этих обстоятельствах размер обязательной доли в полной мере зависит от количества наследников по закону, которые входят в первую очереди наследования, а не от количества назначенных в завещании наследников. То есть при учете большего количества таких наследников пропорционально уменьшается величина обязательной доли, и наоборот, уменьшение претендентов увеличивает наследственную долю.
Третий пример. Завещатель составил завещание на свою усадьбу (земельный участок и расположенный на нем жилой дом, хозяйственное здание) на сестру, внучку и трудоспособную дочь в равных долях. Так, каждый из назначенных наследников имеет унаследовать по завещанию - 13(1: 3) доли принадлежащей им наследства, если не учитывать обязательную долю нетрудоспособной дочери.
В этом случае наследником по закону могла быть дочь, которая в случае наследования по закону, если бы не было завещания, получила бы в наследство все наследственное имущество. В этих условиях ее обязательная доля в наследстве составлять - 12(50%) от части наследства по закону. Принимая во внимание, что дочь по завещанию получит только 13 доли наследства, ее право на обязательную долю будет ограниченным (менее 12 доли). Поэтому дочь как нетрудоспособное лицо с учетом размера обязательной доли, должна получить в наследство половину (50%) наследственного имущества, а не 1/3 долю как определено ей в завещании. Другие наследники (сестра и внучка наследодателя) наследуют вторую часть наследства - 1/2 (50%) или по 25% (1/4) по отдельности.
Итак, если в составе наследников по завещанию есть лицо, имеющее право на обязательную долю и эта доля окажется меньше, если бы происходило наследование по закону, добавляется разница в наследстве, увеличенной до размера обязательной доли.
§ 21 Завещание с возложением завещательного отказа
1. Понятие завещательного отказа
Согласно ст. 1237 ГК Украины завещатель вправе возложить на назначенного им наследника завещательный отказ. А именно, предоставить отказополучателю в собственность или пользование жилое помещения или движимое имущество (автомобиль). Количество возможных отказополучателей законом не ограничивается. Завещательный отказ может быть возложен только в завещании. Под понятием «отказ» понимается возложение обязанности (обязательства) на наследника относительно предмета завещательного отказа.
Наследник, обремененный завещательным отказом, обязан его выполнить в пределах стоимости имущества, полученного им по завещанию, с учетом доли долгов наследодателя, которые должен возместить наследник. В случае непринятия наследства наследником, исполнение завещательного отказа возлагается на другого наследника (наследников) которым переходит доля этого наследника по завещанию.
Принятие завещательного отказа осуществляется в соответствии со ст. 1271 ГК Украины. Это право возникает с момента открытия наследства. Отказополучатель считается принявшим его, если в течении шести месяцев со времени открытия наследства он не отказался от завещательного отказа. Подача заявления отказополучателем нотариусу о принятии завещательного отказа законом не предусмотрено. Впрочем, с целью обеспечения реализации своего права целесообразно сообщить нотариусу о принятии завещательного отказа в течение шести месяцев.
По своему содержанию завещательный отказ связан с обязательно-правовыми отношениями. Завещатель возлагает на наследников конкретные обязательства, а отказополучатель приобретает права требования относительно предмета обязательственного отказа со времени открытия наследства.
Право требования в отказополучателя наступает в случае принятия наследниками наследства и лишь к тем, кто ее принял и на кого возложен завещательный отказ. До принятия наследства наследниками право требования идеально существует, но отсутствует ответственный субъект (должник), на которого возложено исполнение завещательного отказа.
А как быть в случае смерти назначенного в завещании наследника или отказа или непринятия им наследства? При таких обстоятельствах обязательства по выполнению завещательного отказа должны возлагаться на тех наследников, которые призываются к наследованию по закону. Которым перейдет наследственная доля наследника, на которого было возложен завещательный отказ. Сложным на практике возникает вопрос обеспечения выполнения завещательного отказа в случае содержания (использования) имущества третьими лицами. Согласно ч. 4 ст. 1238 ГК Украины отказополучатель имеет право требования к наследнику.
Впрочем, требования об истребовании (возврата) имущества и выполнения завещательного отказа могут быть заявлены не только к наследнику, но и к третьему лицу которое удерживает соответствующее имущество. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, умрет или откажется от принятия наследства, а других наследников не осталось, отказополучатель сохраняет право требования к органу территориальной общины (самоуправления), которому по решению суда передается выморочное наследство. Также стоит обратить внимание на возможность совмещения наложение завещательного отказа по использованию определенной доли имущества (комнатой в квартире) и одновременно передачи в наследство тому же лицу права на иное имущество или распределить наследственное имущество на несколько наследников в любых пропорциях.
В частности, на одного из наследников по завещанию возлагается обязанность передать в пользование по завещательному отказу право пожизненного пользования жилым помещением (квартирою), которая переходит по праву наследования первому наследнику. В то же время отказополучатель по завещанию наследует дачный дом и обязан предоставить часть помещения (здания) в пользование тому наследнику, который наследует квартиру.
Таким образом, завещатель может предоставить возможность одному наследнику по завещательному отказу право пользования автомобилем, а другому завещать автомобиль. Пример. Сыну - право пользования автомобилем и право на наследство на 1/2 часть жилого дома, а жене - автомобиль и 12 части дома по праву завещания. Законом не предусмотрено одновременное возложение завещательного отказа и наследование по завещанию на одно и то же лицо, и на одно и тоже имущество, которое является предметом завещательного отказа. По крайней мере, такое сочетание прав невозможно, поскольку к наследнику переходит право собственности на наследство, в частности, право владения и пользования имуществом.
2. Предмет завещательного отказа
Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, или иное вещное право, имущественные права или вещи, принадлежащие или которые входят в состав наследства (ст. 1238 ИИК Украины). Особый порядок исполнения завещательного отказа установлено по переходу права на пользование квартирой, жилым домом или другим движимым или недвижимым имуществом. В частности, наследодатель может возложить на наследника обязанность предоставить любому лицу, как среди наследников, так и посторонних лиц, право на пользование жилым помещением (комнатой, домом т.д.). Де-факто и де-юре такое право, указанному в завещании лицу, может передаваться пожизненно (отказ на пожизненное пользование) или передается на определенный срок. В случае невыполнения наследником своего обязательства по передачи права пользования отказополучателю, он может обратиться в суд за защитой своего права.
Законом установлено: право пользования квартирой, домом или иным движимым и недвижимым имуществом, полученное на основании завещательного отказа, не может быть отчуждено, а также передаваться или переходить к наследникам отказополучателя (абзац 2, ч. 2 ст. 1238 ГК Украины). Не является основанием для использования жилого помещения и проживания в нем членов семьи лица по завещательному отказу, если иное не указано в завещании (абзац 3, ч. 2 ст. 1238 ГК Украины). Их право на проживание должен решаться на общих условиях, предусмотренных жилищным законодательством.
Учитывая требования ст. 1238 ГК Украины, завещательный отказ распространяется на лицо, указанное в завещании, по которому сохраняется право пользования имуществом, помещения независимо от того, кто будет его владельцем. В случае отчуждения наследственного имущества (квартиры, дома и т.д.), смены собственника, завещательный отказ не теряет силы и не может быть изменено новым владельцем. Это означает, что владелец движимого или недвижимого имущества не может отстранить от права пользования отказополучателя конкретны помещением, автомобилем и т.д., однако он не лишается права на отчуждение индивидуальной квартиры, другого помещения, автомобиля, полученного наследником в собственность по праву наследования. То есть наследник после получения им свидетельства о праве на наследство может по своему усмотрению распорядиться наследственным имуществом (продать, подарить и т.д.).
Своим правом отказополучатель пользуется весь срок предоставления имущества в соответствии с завещательным отказом. Его право пользования квартирой, домом, другим движимым и недвижимым имуществом является неприкосновенным и сохраняет силу в случае смены собственника этого имущества (абзац 1, ч. 2 ст. 1238 ГК Украины).
Пример. Владелец наследственной квартиры заключил договор купли-продажи с посторонним лицом. До ее отчуждения, по праву завещательного отказа, отдельная комната этой квартиры была в пользовании сестры наследодателя. В этом случае право пользования отказным жилым помещением за сестрой является переходным и обязательным для нового владельца, который не имеет права лишить или ограничить такое лицо в праве пользования, а также выселить ее из помещения до прекращения действия завещательного отказа. С другой стороны, согласия отказополучателя на отчуждение квартиры законом не требуется. Отказополучатель также не имеет права на распоряжение, переданного ему в пользование имущество, составляющее предмет завещательного отказа. По сроку действия завещательного отказа ЦК Украины не устанавливает сроки и пределы его действия. Им только определено, что завещательный отказ теряет силу в случае смерти отказополучателя, произошедшего до открытия наследства (ст. 1239 ГК Украины).
Если завещательный отказ в завещании возложен на несколько лиц, его действие продолжается до смерти последнего, или отказа отказополучателя от своих прав. С потерей прав отказополучателя прекращается и право членов его семьи по использованию предмета завещательного отказа. В частности, члены семьи отказополучателя, которые проживали в квартире вместе с ним, теряют право на пользование жилым помещением, а также другим движимым и недвижимым имуществом. Они могут быть выселены из занимаемых помещений без предоставления другого жилого помещения.
Стоит также отметить, что право на завещательный отказ обычно не наследуется. Исключением из этого правила могут быть лишь случаи, когда завещатель передает в собственность отказополучателю за вещественным правом отдельное имущество (дачу, автомобиль и т.п.), о чем отмечается в завещательном отказе.
Дискуссии отдельных специалистов о невозможности перехода в собственность отказополучателю имущества (вещей) по завещательному отказу теряет смысл, поскольку такое право закреплено ч. 1 ст. 1238 ГК Украины. Срок действия завещательного отказа в полной мере зависит от воли завещателя. Поэтому в случае не указания в завещательном отказе срока его действия, отказополучатель приобретает право на бессрочное пользование им, если он не откажется от своего права. Неурегулированным остается и вопрос правового оформления принятия завещательного отказа и предъявления требований при определенных обстоятельствах о прекращении прав отказополучателя. Это относится, в частности, к фактам длительного неприятия (не оформления) права на завещательный отказ, не проживание в выделенном ему помещении или создание им условий невозможности совместного проживания. Не может так быть, чтобы наследник находился в неопределенном состоянии, когда отказополучатель умышленно совершает действия, противоречащие порядку пользования имуществом и сохранения его качества, а владелец не может лишить его права пользоваться.
Важным вопросом, который возникает во время выполнения наследником обязательства по завещательному отказу, реальное наличие наследственного имущества на время открытия наследства, его стоимость и долги наследодателя. Может так случиться, что на момент открытия наследства имущество по своему объему значительно уменьшилось, или наследодатель окажется должником по своим обязательствам, или имущество будет им отчуждено, а завещательный отказ и завещание останутся в силе. При таких обстоятельствах в соответствии с ч. З ст. 1238 ГК Украины наследник, на которого возложен по завещанию завещательный отказ, обязан его выполнить в объеме реальной стоимости имущества, наследованного им от наследодателя, с учетом доли долга который приходится на это имущество. Если окажется необходимость выделения обязательной доли, установленной ст. 1241 ГК Украины, или выплаты наследником долгов наследодателя, завещательный отказ уменьшается с учетом стоимости и состава выделенного имущества и средств.
Не является исключительными случаи, когда завещательный отказ не может быть полностью выполненным. Это может произойти в случае потери или уничтожения имущества до открытия наследства, а также продажи имущества наследником до наступления его смерти. Отказополучатель лишается права требования, поскольку на время открытия наследства предмет завещательного отказа оказался отсутствующим, таким, что не существует в действительности. При наличии долгов наследодателя, которые превышают стоимость имущества, преимущественное право удовлетворения претензий принадлежит кредиторам наследодателя, а не отказополучателем, который может вообще не получить никакого имущества, возмещенного кредиторам. В то же время отказополучатель как кредитор имеет право требования к наследнику-должнику, если он не обеспечит выполнение соответствующего отказа. В частности, он имеет право требовать возврата имущества и предоставления ему его в пользование, выплаты стоимости вещи, отчужденной наследником, которая является предметом завещательного отказа и тому подобное.
Если наследник отказывается предоставить в пользование жилое помещение, отказополучатель вправе предъявить иск о его вселении и предоставления ему помещения в пользование. Свои требования к наследнику (владельцу) отказополучатель вправе предъявить в суде в течении общего срока исковой давности (ст. 257 ГК Украины), если иное не установлено законом.
Представляет интерес правовой статус отказополучателя, который пользуется отказным жилым помещением. Должен ли составляться с ним договор найма, и подпадает ли он под действие норм ЖК УРСР, которым предусматриваются основания утраты права пользования жилым помещением в случае его отсутствия, установленных законом сроков. На эти вопросы действующее законодательство не дает ответа.
основания и условия заключения договора найма с собственником этих помещений. С ним заключается договор найма. А как поступить владельцу, если отказополучатель создает условия невозможности совместного проживания, систематически разрушает, или портит жилое помещение, или использует его не по назначению? Эти вопросы остаются также открытыми. Жилищное законодательство предусматривает основания выселения нанимателей (вместе с членами их семьи) из жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности в случае прекращения договора найма по основаниям, предусмотренным Жилищным Кодексом.
Право же пользования по завещательному отказу не обязывает его заключать с собственником наследственного жилья договор найма. Впрочем, права и обязанности лица, пользующегося помещением в соответствии с завещательным отказом, ЖК в данное время не урегулирован. Неопределенность правового статуса пользователя жилого помещения, предоставленного ему завещательным отказом, последствий нарушений им правил общежития существенно усложняет отношения владельца и отказополучателя.
§ 22 Возложение на наследников других обязанностей
При составления завещания наследодатель вправе обязать наследника не только передать любому лицу имущественные права (вещи) в пользование или в собственность, а также возложить на него другие неимущественные обязанности.
Диспозиция закона (ст. 1240 ГК Украины) о возложении на наследников других обязанностей состоит из двух частей.
Первая - дает право завещателю обязать наследника осуществить определенные действия неимущественного характера, в том числе по распоряжению личными бумагами, картинами, художественной литературой, а также определение места и формы осуществления ритуала погребения (религиозным или светским обрядом и т.п.). Вторая часть - устанавливает возложение на наследника обязанность совершить действия, направленные на достижение общественно полезной цели. Итак, возложение на наследников «других обязанностей» по терминологии и сути существенно отличаются от завещательного отказу. Предметом последнего является вещные права или вещи. Положение же других обязанностей предполагает, прежде всего, их неимущественный характер.
В случае совершения действий, направленных на достижение общественно полезной цели в состав других обязанностей могут принадлежать и имущественные (материальные) обязательства. Примером таких обязанностей могут быть действия наследника по обеспечению (приобретение) помещения для хранения литературно-художественных ценностей, а также проведение выставок, аукционов в соответствующем месте, создание музея, школы искусств, библиотеки для общего пользования и т.д.
При решении вопросов неимущественного характера следует руководствоваться нормами главы 20, 22 ГК Украины и Конституцией Украины. Личные неимущественные права принадлежат каждому физическому лицу от рождения или по закону. Они не имеют экономического содержания (ст. 269 ГК Украины). В частности, физическое лицо имеет право собственности на личные бумаги, к которым относятся: документы, фотографии, дневники и другие авторские записи, а также личные архивные материалы различного характера тому подобное. Право на распоряжение личными бумагами предусмотрено ст. 304 ГК Украины.
Согласно ст. 303 ГК Украины ознакомления с личными бумагами, их использование, опубликование допускается только с согласия физического лица, которому они принадлежат. В случае смерти личные бумаги могут быть использованы по распоряжению наследодателя для общеполезной и другой цели, если об этом будет указано в завещании. При отсутствии возложении на отдельного наследника таких обязанностей личные бумаги наследодателя могут быть использованы (опубликованы) только с согласия детей, вдовы (вдовца), а если их нет - родителей, братьев и сестер.
После смерти наследодателя, наследник, по сути, может выполнить, а может не выполнить возложенное на него обязательства. Нормы наследственного права не предусматривают требований о принудительном выполнении воли завещателя. Это, как правило, зависит от моральных качеств физического лица - наследника. Тогда как по условиям завещательного отказа отказополучатель имеет право требования к наследнику о принудительном исполнении им обязательства. Впрочем, в отдельных случаях, при наличии других наследников, не обремененных обязательством к совершению определенных действий или в случае назначение исполнителя завещания, такие лица имеют право требовать обеспечения исполнение воли наследодателя от недобросовестного наследника.
По мнению автора, на других наследников, призываемых к наследованию, переходит моральный долг выполнения действий не имущественного характера. Это, прежде всего, касается случаев непринятия наследства или смерти наследника, на которого были возложены завещателем определенные обязанности. Следует добавить, что исполнение воли завещателя о возложении на наследника определенных действий неимущественного характера, может быть фактически совершенным, если для этого будут существовать условия и реальные возможности выполнения такого распоряжения. При невозможности его исполнения, обязательства наследника теряют свое значение.
Не является исключением и право других наследников, в судебном порядке лишить наследника, на которого возложены соответствующие обязанности до прекращения совершения определенных действий (полностью или частично), если такие действия наносят ущерб памяти почившего, осуществлению поставленной цели и интересам общества.
§ 23 Завещание с условием
Право на завещание при условии наследодателя впервые предусмотрено отдельной нормой ГК Украины (2003г.). Согласно ст. 1242 завещатель может обусловить возникновение права на наследование у лица, назначенного в завещании, наличия определенного условия, что может быть связано или не связанно с ее поведением. Это условие должно быть на время открытия наследства.
Так, завещатель может определить для наследника такие условия завещания: рождение ребенка, вступление в ВУЗ, получение определенной специальности. В завещании также могут быть предусмотрены условия, связанные с проживанием наследника в соответствующем месте (с семьей, в Украине), возвращением в указанный наследодателем город, занятием определенной профессии и т.д.
Согласно ч. 2 ст. 1242 ГК Украины условие, определенное в завещании, является ничтожным, если оно противоречит закону или моральным принципам общества. Завещание при условии, по сути, ставит предназначенного наследодателя в полную зависимость от выполнения условия в завещании, держит его в состоянии неопределенности. У наследника могут также возникнуть проблемы с принятием наследства в случае невозможности выполнения условий завещания в пределах сроков, установленных ст. 1270 ГК Украины, или несвоевременным оповещением наследника об условиях исполнения завещания.
Сложным является вопрос наследования, если завещанием возложены определенные условия на наследника первой очереди (сына или дочь), а они не выполнили воли наследодателя. Имеет такой наследник право на наследование по закону, если есть другие наследники? Законом эти пробелы не урегулированные.
По смыслу ст. 1242 ГК Украины завещатель обусловливает возникновение права на наследство наличием определенного условия, однако законом не установлено устранения таких наследников от права на наследство по завещанию в случае невозможности исполнения обязанностей. Все-таки исполнение или неисполнение условий завещания, по сути, зависит не только от воли, но и от субъективных и объективных возможностей самого наследника.
Так, рождение ребенка может зависеть от природно-биологических факторов. И эти обстоятельства не должны влиять на право наследования определенного в завещании наследника. В связи с этим возникает вопрос об оспаривании условий завещания и признании его недействительным. К кому должен предъявить требования наследник, отягощенный условием завещания, если завещатель умер, открылось наследство, а другие наследники не имели никакого влияния на волю наследодателя и не нарушили его право как наследника? При таких обстоятельствах этих наследников нельзя привлечь к участию в деле в качестве ответчиков. Круг замыкается на одного наследника, который напрямую зависит от завещания с условием.
Закон фактически делает невозможным оспаривание преемником на этом основании условий завещания. В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 1242 ГК Украины лицо, назначенное в завещании, не имеет права требовать признания условия недействительной на том основании, что она не знала о ней, или если наступление условия от нее не зависело. Классическим примером завещания при условии завещание известного шведского изобретателя, инженера-химика и промышленника Альфреда Нобеля, составленное им незадолго до своей смерти 27 ноября 1895 (умер 10 декабря 1896). Это завещание удивило родственников Нобеля и научный мир тем, что весь его большой на то время капитал передавался на хранение в специально созданный фонд с целью ежегодного награждения денежными премиями выдающихся лиц, которые своей деятельностью в области химии, физиологии, медицины, литературы и укрепления нации внесли значительный вклад в пользу человечества. Подбор кандидатов на награждения премиями возлагалось на Шведскую Королевскую академию наук и Каролинский институт в Стокгольме.
При этом присуждение наград, подчеркивалось в завещании, не должно быть связано с принадлежностью лауреата к той или иной нации, а размер вознаграждения не может определяться принадлежностью к тому или иному гражданства (подданству). Стоит отметить, что такой благотворительный жест Нобеля и огромная ответственность за выполнение условий завещания, которая возлагалась на указанные в завещании научные учреждения, длительное время не находили понимания среди ее членов. И только в 1900 году был создан Нобелевский фонд, в основу деятельности которого положены условия указанные в завещании А. Нобеля.
§ 24 Сервитут. Установление в завещании
Право на пользования чужим имуществом или сервитут является одним из известных древних институтов гражданского права. Сервитут (от латинского servitutis (servitutis) подчиненность, повинность). В античном обществе использовался как ограниченное право пользования чужой собственностью, главным образом землей.
В частности, право проезда через частные владения. Право Сервитута имеет присущие только ему особенности пользования определенным лицом чужим имуществом, которое реализуется путем заключения между собственником (владельцем) и пользователем имущества соответствующего договора или устанавливается завещанием или же судебным решением. Установление сервитута в завещании обязывает наследника предоставить, предназначенного наследодателем лицу в пользование земельный участок, других природных ресурсов или иного недвижимого имущества для удовлетворения потребностей других лиц. Это право закреплено в ст. 1246 ГК Украины и почти полностью совпадает с содержанием ст. 401 ГК Украины.
Особенности применения земельного сервитута, установлены главой 16 (статьи 98-102) ЗК Украины. Сервитут устанавливает правило ограниченного пользования чужим имуществом в интересах определенных лиц, вызывается с хозяйственной или другой необходимости, с учетом его целевого назначения и добрососедских отношений. В частности, необходимостью въезда во двор, прохода через земельный участок, который унаследовал наследник, пользование гаражом, хозяйственными зданиями или источником водоснабжения (колодцем, прудом), канализации и тому подобное.
Лицо, в отношении которого установлен сервитут, по своему статусу не являются владельцем выделенного имущества, или отношения с владельцем (Соседом) ограничиваются лишь правом пользователя этим сервитутом. Установление сервитута в завещании не связано с договорным обязательствами, выполнение которых обеспечивается определенными санкциями и прекращением обязательства в случае его невыполнения. Сервитут только определяет конкретный объем пользования чужим имуществом, не может быть изменен без согласия собственника (владельца) и пользователя сервитутом. В случае установления сервитута законом то право пользователя (сервитуария) не подлежат изменениям.
Положения ст. 1246 ГК Украины носит общий характер. Ею не установлены сроки действия сервитута в завещании, платности использования объектов недвижимости, оснований прекращения сервитута и последствий, ущерба. Эти вопросы должны решаться по аналогии закона, в соответствии с требованиями главы 32 (статьи 401-406) ГК Украины и других законодательных актов, регулирующих эти отношения. Завещатель, определяя объем сервитутного права, имеет право определить не только предмет пользования, но и установить также условия и срок пользования им.
В случае если срок действия сервитута указано в завещании он считается действующим на неопределенный срок. Сервитут прекращается в случае отказа или смерти лица, в интересах которой он установлен. Право пользователя с сервитутом может быть прекращен также по иным основаниям, предусмотренным ст. 406 ГК Украины, или в других актах законодательства. Наследник, получивший в наследство имущество, имеет право его отчуждать без согласия лица, в отношении которого установлен сервитут. Право собственника имущества по объекту сервитута не ограничивается. За ним сохраняется право владения, пользования и распоряжения этим имуществом. Однако право пользователя по объекту сервитута остается неизменным, и является обязательным для нового владельца, если иное не определено в сервитуте.
В то же время лицо, в пользу которого завещатель установил в завещании сервитут, не имеет права на его передачу в пользование, залог или отчуждение другим лицам. В судебной практике нередко возникают вопросы платы за пользование сервитутным имуществом, которое определено в завещании. Платность недвижимости (земельного участка, жилых помещений, других зданий и сооружений) определяется законом, и возлагается, как правило, на владельцев этих объектов.
На лицо, которое пользуется сервитутом на эти объекты в соответствии с часть 3 ст. 403 ГК Украины, такие обязанности возлагаются, если иное не установлено договором, законом, завещанием или решением суда. Поэтому наследодатель в завещании, устанавливая сервитут, может освободить пользователя (сервитуария) от платы за пользование имуществом, и положить эти обязанности на лицо, к которому переходит его имущество в собственность по праву наследования.
В случае, если завещатель не указал плательщика сервитутного имущества, вопрос оплаты решается по договоренности с его собственником в судебном порядке. В случае установления сервитута в отношении земельного участка и других природных ресурсов возникает необходимость налаживания отношений с собственником или землепользователем соседних земельных участков. Особенности применения земельного сервитута (условия, виды, прекращение его действия), предусмотренные статьями 98, 99, 102 ЗК Украины.
Наследодатель - собственник земельного участка может установить в завещании сервитут в пользу соседа, землепользователя или владельца ограниченное право пользования смежными земельными участками, которые переходят по наследству, назначенному им наследнику. Предоставление этого права соседа, как правило, связано с давними соседскими отношениями и необходимостью устранить преграды (сложности) доступа (проезда) к жилому дому, хозяйственным зданиям, забора воды из природных водоемов, насаждений, прохода к земельному участку и тому подобное.
При установлении сервитута в завещании по недвижимости и земельному участку. Завещатель должен придерживаться требований закона, которым гарантируется ее владельцу право на владение, пользование и распоряжения им. Поэтому, пользование земельным участком, другим объектом недвижимости, по которому установлен сервитут, должно осуществляться способом наименее обременительным для собственника такого объекта, а также отвечать требованиям его целевого назначения.
§ 25 Общее завещание супругов
Завещание супругов является новеллой в наследственном законодательстве Украины. ГК PCP и Закон Украины «О нотариате» (1993 г.) Исключали любую возможность заключения общего завещания для супругов. Такое ограничение не соответствовало концепции свободы волеизъявления при составлении завещания.
Учитывая содержание понятия завещания, определенного ст. 1233 ГК Украины как «личное распоряжение физического лица…» внешне общее завещание супругов (двух человек) не вписывается в этот формат. Однако это не противоречит общему понятию о наследовании (ст. 1216 ГК Украины), поскольку после смерти одного из супругов его доля в праве общей смежной собственности по ч. 1 ст. 1244 ГК Украины, переходит ко второму, который его пережил.
Поэтому после смерти наследство последнего супруга переходит, к назначенным наследникам как от одной физического лица. Гибель одновременно обоих супругов не изменяет правила наследования. На завещание супругов распространяются требования закона о форме и содержании завещания, а также другие правила наследственного законодательства. В частности, право на секретное завещание, завещательный отказ, установление сервитута на земельный участок и другие объекты недвижимости тому подобное.
В то же время общее завещание супругов не может исключить несовершеннолетних, совершеннолетних нетрудоспособных детей и нетрудоспособных родителей с обязательной доли в наследстве.
Это право является абсолютным и не может быть ограничено, независимо от содержания завещания, мотивов и причин, обусловленных завещателем. Впрочем, право на обязательную долю в указанных лиц возникает только после смерти последнего из супругов. После смерти первого супруга наследие не открывается. Поэтому считать, что ст. 1243 ГК Украины противоречит требованиям ст. 1241 ГК Украины в части невозможности получения обязательной доли после смерти первого супруга нелогично.
Завещание супругов является сделкой, которая является консенсусом двух человек - супругов, и как любое завещание может ограничивать, или лишать определенных лиц права на наследование. Переход права на долю общего имущества, принадлежащего умершему, ко второму из супругов, который его пережил, установлено ч. 2 ст. 1243 ГК Украины. Поэтому право на обязательную долю возникает только после открытия наследства (смерти последнего из супругов).
Итак, особенностью завещания супругов, которое отличает его от других завещаний, является следующее:
1) общее завещание заключается относительно доли имущества каждого в общей совместной собственности;
2) в случае смерти одного из супругов на его долю в общей совместной собственности не открывается наследство, которое переходит к тому, кто остался в живых;
3) тот из супругов, кто его пережил, не вправе распоряжаться общим наследием (продавать, дарить и т.д.);
4) право на отмену, изменение завещания после смерти одного из супругов не допускается;
5) право на наследование возникает у наследников только после смерти последнего из супругов.
Указанные различия общего завещания супругов от завещания одного физического лица являются существенными и должны учитываться при определении времени (даты) открытия наследства, предмета наследования и распределения наследственного имущества (прав) среди наследников.
Объектом наследия общего собрания может быть только имущество (вещные права), которое принадлежит супругам на праве общей совместной собственности. По договоренности между собой супруги могут включить в состав наследства все общее имущество или его часть. Основания приобретения права общей совместной собственности супругов, установленные ст. 60 СК Украины. Им считается такое имущество, приобретенное (нажитое) женой и мужем во время пребывания в браке, зарегистрированном в органах регистрации актов гражданского состояния, независимо от того, что один из них не работал по уважительной причине и не имел своего дохода (заработка). К общему имуществу супругов входят любые вещи, за исключением тех, которые исключены из гражданского оборота (ст. 61 СК Украины).
Имущество, которое является личной частной собственностью жены и мужа не может быть объектом общего завещания супругов. Список имущества, принадлежащего лично жене и мужу, указано в ст. 57 СК Украины. В случае расторжения брака в установленном законом порядке при жизни мужа и жены завещание супругов теряет свою силу. Такие же последствия наступают и в случаях недействительности брака на основаниях, установленных законом или признание его недействительным по решению суда. Это следует из содержания ст. 1243 ГК Украины и требований ст. 45 СК Украины.
Законом гарантируется сохранение общего имущества, является объектом наследования, путем наложения нотариусом запрета его отчуждения. Однако такой запрет осуществляется только после смерти одного из супругов и действует в течение всей жизни второго (жены или мужа) до наступления его смерти.
Обычно, снятие запрета становится реальным только после предоставления наследниками сообщения или документа, удостоверяющего смерть последнего из супругов (свидетельства о смерти, выписку из актовой записи о регистрации смерти, справки медицинского учреждения, судебного решения). Наложение запрета на отчуждение имущества проводится нотариусом по местонахождению имущества, а в отношении движимого имущества может накладываться и по месту его регистрации. Другие должностные (служебные) лица, имеющие право совершать нотариальные действия, кроме нотариусов, эти обязанности не выполняют.
§ 26. Секретное завещание
С вступлением в силу ГК Украины (от 1 января 2004) нормы наследственного права пополнились существенно новыми положениями: об удостоверении секретных завещаний, удостоверение завещания при свидетелях, завещания супругов и тому подобное. Каждое физическое лицо, имеющее право на завещание, отныне может по своему усмотрению определиться, какой из разновидностей завещаний ему составить. При желании сделать невозможным доступ к содержанию завещания завещатель может лично составить секретное завещание. Право на заключение секретного завещания в международном наследственном законодательстве не является исключительным. Им пользуются во многих странах не одно столетие, что выражает свободное волеизъявление лица и свободе права распоряжаться имущественными правами на случай своей смерти.
В соответствии с требованиями ст. 1249 ГК Украины секретным считается такое завещание, которое заверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием. Учитывая анализ этой нормы и других положений об удостоверении завещаний, секретные завещания вправе заверять только государственные и частные нотариусы. Характерным отличием этого вида завещания является особый порядок его совершения и заверения. При его составление завещатель должен придерживаться общих требований к форме завещания, предусмотренных ст. 1247 ГК Украины. Завещание должно быть составлено и подписано завещателем собственноручно.
Процедура его заверения имеет следующий порядок: завещатель предоставляет секретное завещание в запечатанном конверте нотариусу и ставит свою подпись на конверте. Нотариус принимает конверт, выясняет, соблюдены ли завещателем требования относительно формы заключения завещания и наличия на нем его подписи. После этого нотариус на конверте завещателя ставит свою удостоверяющую надпись, скрепляет печатью, помещает его в другой конверт и опечатывает. Указанные действия нотариус осуществляет при обязательном присутствии завещателя. По желанию последнего ему выдается Свидетельство о принятии на хранение завещания. Секретные завещания должны храниться в железных шкафах или сейфах в отдельных пакетах, к которым наследники не допускаются.
Возложение обязанности на нотариуса, совершающих нотариальные действия, относительно разъяснения наследникам правовых последствий несоблюдения отдельных наследственных норм, имеет чрезвычайно важное значение. Завещатели, как правило, недостаточно осведомлены со своими правами и обязанностями или плохо ориентируются в сложных законодательных процессах. Им необходимо помочь правильно определиться с составом наследства и последствиями нарушения прав других лиц. Это можно и нужно сделать на законодательном уровне.
Вид секретного завещания в юридической литературе получил название «конвертный» сделка или «завещания конверте». Со временем «конвертные» завещания приобретут более широкого применения, как и завещания супругов, о которых наши граждане не имели никакого представления. ГК Украины также установлен порядок объявления нотариусом секретного завещания. Согласно ст. 1250 ГК Украины нотариус после получения сведений об открытии наследства (смерти наследодателя) обязан назначить день (дату) объявления содержания завещания. О дне его объявления нотариус сообщает возможных наследников - членов семьи и других родственников наследодателя, если нотариусу известно их место жительства или может сделать уведомление в средствах массовой информации. Завещательный конверт открывается нотариусом в присутствии двух свидетелей и заинтересованных лиц.
После этого им объявляется содержание завещания и составляется протокол, в котором записывается все содержание завещания, а также отмечается предупреждения свидетелей об опасности разглашения сведений, которые им стали известны из текста завещания.
Оригинал секретного завещания может быть выдан только по письменному требованию суда. По заявлению наследника, в пользу которого совершено такое завещание, выдается Свидетельство об объявлении секретного завещания (п. 164 Инструкции). В случае потери Свидетельства нотариус выдает его дубликат, к которому может присоединяться копия (фотокопия) объявленного секретного завещания. В указанном Свидетельстве должны быть указаны все содержание секретного завещания.
В случае невозможности определиться с текстом завещания с действительной волей завещателя, нотариус должен разъяснить наследникам их право на обращение в суд относительно толкования текста завещания. Если же между ними согласие не достигнуто, нотариус отказывает в выдаче Свидетельства об объявлении секретного завещания и разъясняет право на обращение в суд (абзац 3 п. 164 Инструкции, статьи 213, 1256 ГК Украины).
§ 27 Право завещателя на отмену и изменение завещания
Право физического лица на завещание неотъемлемо связано с его личным правом на распоряжение своим имуществом (вещественными правами) и свободного выбора на назначение (подназначение) наследников, отмены или изменения уже удостоверенного нотариусом завещания или заключение нового завещания. Право завещателя на отмену и изменение завещания установлен ст. 1254 ГК Украины. Порядок, форма, последствия отмены и изменения завещания, предусмотренные настоящим Кодексом (статьи 1247-1249, 1253 ГК Украины), Законом Украины «О нотариате», Инструкцией Министерства юстиции Украины «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины». Отмена или изменение завещания не является новостью в украинском наследственном праве. Этим правом пользовались в древности и до советской эпохи.
Завещатель может по своему усмотрению распорядиться своим правом и в любое время отменить, изменить или составить новое завещание, не указывая причин принятого им такого решения.
Лицо, совершающее отмену или изменение, составляет новое завещание, при этом должно иметь полный объем гражданской дееспособности и осознавать значение своих действий и (или) руководить ими. Волеизъявления завещателя должно быть свободным и отвечать его внутренней воле.
Отмена или изменение завещания может совершаться в форме установленной законом, не должно противоречить правам и интересам несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, с учетом права отдельных лиц на обязательную долю. Отмена завещания, внесение в него изменений завещателем должно осуществляться только лично.
Завещание может быть отменено или изменено путем подачи или составления нового завещания. Заявление об отмене или изменении завещания подается нотариусу (государственной нотариальной конторе, частному нотариусу) или в государственный нотариальный архив в письменной форме. Подпись завещателя на заявлении должна быть нотариально заверена (п. 168 Инструкции Министерства юстиции Украины). Заявления, поданные в форме телеграмм, факсов, писем или в устной форме или по телефону не является основанием для отмены или изменения завещания.
Поэтому, нотариально заверенное заявление или новое завещание, которое отменяет или изменяет ранее составленное завещание, передается на хранение в государственную нотариальную контору, нотариального архива или частного нотариуса в зависимости от места их расположения и принятие на хранение. На экземпляре ранее поданного завещания и в реестре для регистрации нотариальных действий, а также в книге алфавитного учета завещаний делается соответствующая пометка о получении заявления или нового завещания. На экземпляре завещания, который хранится завещателя, также делается отметка и приобщается к наследственному делу, если этот экземпляр представлен вместе с заявлением об отмене или изменении завещания (п. 168 Инструкции Министерства юстиции Украины).
В случае удостоверения нового завещания, если завещатель находится за пределами места хранения предыдущего завещания, лицо, осуществляющее нотариальные действия сообщает об этом нотариуса, государственную нотариальную контору или орган местного самоуправления, где хранится предыдущее завещание.
Последнее завещание, как и составленные ранее, отменяющие или изменяющие завещание, регистрируются в Едином реестре завещаний, наследственных договоров и наследственных дел, с указанием вида заверенного завещания (завещание супругов, секретное завещание). Этот порядок, установленный п. 171 указанной выше Инструкцией Министерства юстиции Украины.
Императивность нового (последнего) завещания имеет обратную силу, поскольку в нем воплощается воля завещателя, направленная (умышленно или бессознательно) на отмену или изменение составленного им предыдущего завещания.
Восстановление действия отмененного или измененного завещания законом допускается только в случаях признания судом нового завещания недействительным, если завещатель в момент его заключения не осознавал значения своих действий и (или) не мог руководить ими (ст. 225 ГК Украины). Или совершение его происходило под влиянием насилия (применение физического или психического давления) как со стороны наследников, так и со стороны других лиц (ст. 231 ГК Украины). Признание судом недействительным завещания на других основаниях не восстанавливает силу завещания (ч. 4 ст. 1254 ГК Украины).
Завещание по своей сути и форме заключения является односторонней сделкой. Поэтому заключение нового завещания не должно противоречить требованиям гражданского законодательства, в частности положениям главы 16 статей 203, 216, 219, 230 ГК Украины.
По смыслу ст. 1243 ГК Украины отказ от совместного завещания возможно только при жизни обоих супругов. Поэтому и право на отмену или изменения завещания не противоречит закону, но может произойти только при жизни жены и мужа. После смерти одного из них имущество переходит ко второму пережившему супругу (супруге). Заявление об отмене или изменении завещания супругов подается женой и мужем. Подлинность их подписи заверяется нотариально. В заявлении об изменении завещания отмечается, в какой части и объеме их доли в общей собственности подлежат изменениям и в отношении которых наследников.
Изменения могут касаться назначенных в завещании всех наследников или одного или нескольких наследников, возложение на них определенных обязанностей (завещательного отказа, установления сервитута и т.п.). Отмена секретного завещания или составления нового осуществляется в соответствии с требованиями ст. 1254 ГК Украины с учетом особенностей, характерных для его удостоверения. Заявление об отмене секретного завещания подается нотариусу (государственному или частному) или в государственный нотариальный архив, в зависимости от того, где хранится секретное завещание.
В случае внесения изменений в секретное завещания, то этот вопрос не может быть решен положительно, поскольку этот вид завещаний заверяется без ознакомления нотариуса с его содержанием и подается в запечатанном конверте. Поэтому нотариус не имеет права открыть конверт и проверить соответствие изменений содержания завещания. В случае отмены завещателем секретного завещания нотариус возвращает ему подписанный им конверт, в котором хранится это завещание.
Секретное завещание также отменяется способом предоставления нотариусу нового завещания в конверте после чего проставляется соответствующая отметка в соответствующих нотариальных реестрах.
§ 28 Общие положения удостоверение завещания
Правовые основания, условия и порядок удостоверения завещаний, предусмотренные ГК Украины, Законом Украины «О нотариате», Инструкцией Министерства юстиции Украины «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины» и другими законодательными актами.
С 31 января 1994 Законом Украины «О нотариате» установлена не только государственная, но и частная нотариальная деятельность. С этого времени совершение нотариальных действий на территории Украины возлагается на государственных и частных нотариусов. Документы, оформленные и заверенные государственными и частными нотариусами, имеют одинаковую юридическую силу. В то же время законом предусмотрено, что в населенных пунктах, в которых нет нотариусов, совершение нотариальных действий (с некоторыми ограничениями) могут осуществлять должностные или служебные лица органов местного самоуправления. Которые имеют право заверять любые завещания кроме секретных.
Действия по удостоверению завещаний, в отдельных случаях, может быть также совершено другими должностными или служебными лицами, уполномоченные законом на такие действия. Это могут быть: главные врачи, капитаны судов, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы и др. Завещания, заверенные этими лицами, приравниваются к нотариально заверенным завещаниям. Что касается граждан Украины, находящихся за рубежом, осуществление нотариальных действий и, в частности, удостоверение завещаний, осуществляется консульскими учреждениями в порядке, определенном законом. Государственные и частные нотариусы, а также другие должностные лица, имеющие полномочия на совершение нотариальных действий, заверяют завещания, составленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, если они лично представленные завещателем.
Законом не допускается удостоверение завещания через представителя. При удостоверении завещания нотариус, другое должностное или служебное лицо, уполномоченное совершать нотариальные действия, а также свидетели и физические лица, которые подписывают завещание вместо завещателя в установленных законом случаях, должны соблюдать тайну завещания. Указанные лица не имеют права до открытия наследства разглашать сведения относительно самого факта составления завещания, его содержания, отмены или изменения завещания (ст. 1255 ГК Украины). Справки о составлении завещания и его заверения выдаются только лицам, указанным в завещании, другим наследникам, суду, прокуратуры, органов следствия (в связи с производством уголовных, гражданских и других дел) после смерти завещателя.
Завещание составляется в письменной форме и, как односторонняя сделка, должно соответствовать требованиям, установленных для совершения сделок (статьи 202, 203, 207, 209 ГК Украины), а также общим требованиям (ст. 1247 ГК Украины). Если завещатель в связи с болезнью или физическим недостатком не может подписать завещание собственноручно, по его поручению и в его присутствии завещание может подписать другое лицо. О причинах невозможности подписания завещателем завещания отмечается в удостоверительной надписи. Нотариус и другие лица, которые уполномочены совершать нотариальные действия, не могут подписывать завещание вместо завещателя.
При удостоверении завещания не разрешается требовать от завещателя представление документов или иных доказательств, подтверждающих его право на имущество. О несоответствии заключенного завещания завещатель должен быть уведомлен немедленно, но не позднее следующего дня. Переоформление завещания осуществляется на общих основаниях. Завещание может быть заверено по желанию физического лица в любой государственной нотариальной конторе или у частного нотариуса. Если в населенном пункте нет нотариуса, завещание удостоверяется уполномоченными лицами органа местного самоуправления, а также в месте пребывания: на лечении, экспедиции, дислокации воинской части и тому подобное.
В случае невозможности по состоянию здоровья подать завещание нотариусу, оно может быть заверено по месту жительства (пребывания) завещателя. Перед удостоверением завещания нотариус или другое лицо, осуществляющие нотариальные действия, должно установить личность завещателя, проверить его гражданскую дееспособность, а также разъяснить содержание ст. 1241 ГК Украины о праве на обязательную долю наследников. Также содержание ст. 1307 этого Кодекса о ничтожности завещания на имущество, которое является предметом наследственного договора, и разъяснить завещателю его права и обязанности и последствия удостоверения завещания.
Заверенные в установленном порядке завещания регистрируются в алфавитной книге учета завещаний (приложение № 1 к Инструкции Министерства юстиции Украины «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины»). Регистрация завещания производится после подписания нотариусом или другим уполномоченным лицом и скрепляется печатью удостоверяющей надписи. Регистрация нумеруется и прошнуровывается. Согласно положениям о едином реестре завещаний и наследственных прав, утвержденными Министерством юстиции Украины от 17 октября 2000 (с последующими изменениями) в Единый реестр (компьютерная база данных) заносятся удостоверенные завещания, а также изменены, отменены в установленном порядке.
Регистратором завещаний являются государственные нотариальные конторы, нотариальные архивы, частные нотариусы, заключившие соответствующие соглашения с администратором Единого реестра Министерства юстиции Украины и имеют доступ к нему через компьютерную сеть. При поступлении завещания в государственную нотариальную контору или государственного нотариального архива вносятся изменения об изменении места хранения завещания, о чем нотариус сообщает в Информационный центр Министерства юстиции Украины. Выдержки о наличии или отсутствии завещания Регистратор выдает на запросы нотариусов, лиц, являющихся наследниками по закону, при предъявлении ими документов, свидетельствующих о родственных связях с наследодателем и свидетельства о смерти последнего.
Также на запросы суда, правоохранительных органов в связи с уголовными, гражданскими или хозяйственными делами, которые находятся в их производстве.
§ 29 Удостоверение завещания государственными и частными нотариусами
Удостоверение завещания государственными и частными нотариусами регулируется статьями 1248, 1249 ГК Украины, Законом Украины «О нотариате» и Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденной Министерством юстиции Украины от 3 марта 2004 (с последующими изменениями). Законом Украины «О нотариате» удостоверения завещаний возложено как на государственных, так и на частных нотариусов (статьи 34, 36 Закона), а также на должностных (служебных) лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия.
Перечень нотариальных действий, совершаемых государственными нотариусами, указанный в ст. 34 этого Закона. В отличие от государственных нотариусов, частные нотариусы и другие, должностные и служебные лица (кроме консульских учреждений Украины за рубежом) не имеют права на оформление и выдачу наследникам Свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из них. Перечень ограничений на осуществление нотариальных действий частных нотариусов, других должностных и служебных лиц установлено законом Украины «О нотариате» (ст. 36) и не может быть уменьшено или увеличено подзаконными актами.
Государственные нотариальные конторы, в составе органов Министерства юстиции Украины, имеют право на совершение всех нотариальных действий, установленных законами Украины. Переоформление завещания осуществляется на общих основаниях. Завещание может быть удостоверено по желанию физического лица в любой государственной нотариальной конторе или у частного нотариуса. Если в населенном пункте нет нотариуса, завещание удостоверяется уполномоченными лицами органа местного самоуправления, а также в месте пребывания: на лечении, экспедиции, дислокации воинской части и тому подобное. В случае невозможности по состоянию здоровья подать завещание нотариусу, он может быть удостоверен по месту жительства (пребывания) завещателя.
§ 30 Удостоверение завещания должностным, служебным лицом органа местного самоуправления
Право на удостоверение завещаний, кроме государственных и частных нотариусов, имеют должностные и служебные лица органа местного самоуправления. Согласно ст. 1251 ГК Украины, указанные лица, имеют право заверять любые завещания за исключением секретных. Если в населенных пунктах нет нотариуса. На них также возлагаются обязанности по принятию мер к охране наследственного имущества.
Полномочия на совершение нотариальных действий должностными и служебными лицами, а также порядок (правила) их совершения, предусмотрены законом Украины «О нотариате». Удостоверение завещаний или совершение других нотариальных действий осуществляется должностными или служебными лицами только после постановления соответствующего решения органом местного самоуправления о возложении на определенное лицо совершение таких полномочий. Удостоверение завещания осуществляется проставлением на документе (не менее чем в двух экземплярах) удостоверяющей надписи, подписанного назначенным органом местного самоуправления лицом и проставлением гербовой печати (могут применяться также штампы с текстом удостоверяющей надписи).
В случае если завещание составлено неправильно, нечетко, непонятно, завещателю предлагается исправить недостатки и составить новое завещание или по его просьбе завещание составляется лицом, совершающим нотариальные действия. Совершение удостоверительной надписи фиксируется в реестрах для регистрации нотариальных действий. После удостоверения завещания он подлежит обязательной регистрации в Едином реестре завещаний и наследственных дел. Экземпляры удостоверенного завещания остаются в деле органа самоуправления. Выписки из реестра для регистрации нотариальных действий о завещании выдаются только после смерти завещателя.
Справка о завещании, его содержание и т.д. выдается только наследникам, гражданам в интересах и по которым совершено завещание, а также по письменному требованию суда, правоохранительных органов в связи с проведением уголовных, гражданских, хозяйственных дел. В случае потери завещания, удостоверенного должностным или служебным лицом, наследнику после смерти завещателя выдается дубликат утраченного документа. Государственные и частные нотариусы, должностные и служебные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия, должны соблюдать тайны удостоверения завещаний.
§ 31 Удостоверение завещания другим должностным, служебным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия
Удостоверение завещания другими должностными, служебными лицами и перечень таких лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия, установлены ст. 1252 ГК Украины и Законом Украины «О нотариате». Порядок и условия удостоверения завещания определены постановлением Кабинета Министров Украины «О порядке удостоверения завещаний и доверенностей, которые приравниваются к нотариально удостоверенным», утвержденным 15 июня 1994 № 419, в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 6 июля 2006 № 940.
Предоставление права на удостоверение завещания другим уполномоченным законом должностным, служебным лицом (далее - должностное, служебное лицо) вызвано жизненной необходимостью обеспечить право завещателя при определенных обстоятельствах, распоряжаясь своим имуществом. Это связано, прежде всего, с вынужденным пребыванием или работой физического лица в больницах, воинских частях, экспедициях, во время плавания на морском и речном судне, пребывание в местах лишения свободы и т.д.
Согласно ст. 1252 ГК Украины право на удостоверение завещаний имеют следующие должностные и служебные лица:
1) главный врач, заместитель по медицинской части, дежурный врач по удостоверению завещаний лиц, находящихся на лечении в больнице, госпитале, другом стационарном учреждении здравоохранения, и лиц, проживающих в доме престарелых и инвалидов, а также начальники госпиталя, директор или главный врач дома престарелых и инвалидов;
2) капитаны судна удостоверяют завещания лиц, находящихся во время плавания на морском, речном судне, которое ходит под флагом Украины;
3) начальники научных или других экспедиций по завещанию лица, находящегося в этих экспедициях;
4) командиры (начальники) воинских частей, соединений, учреждений или военно-учебных заведений, по завещанию военнослужащих в пунктах дислокации этих воинских формирований или завещаний рабочего, служащего, члена их семей или члена семьи военнослужащего, если в местах их пребывания нет нотариуса или органа, имеющего право совершать нотариальные действия;
5) начальников мест лишения свободы по завещанию лица, отбывающего наказание по приговору суда;
6) начальников следственных изоляторов по завещанию лица которое содержаться под стражей.
Указанный перечень должностных и служебных лиц является исчерпывающим и может быть дополнен только законом. Удостоверенные ими завещания приравниваются к завещаниям, удостоверенным нотариусами. Особенностью удостоверения этих завещаний, в отличие от общего порядка удостоверения завещаний нотариусами или уполномоченными должностными, служебными лицами органа местного самоуправления, является их совершение обязательным в присутствии не менее двух свидетелей (ч. 2 ст. 1253 ГК Украина). Лица, совершающие нотариальные действия, не вправе заверять завещания на свое имя, от своего имени, на имя или от имени мужа или жены, их и своих родственников (родителей, детей, внуков, братьев, сестер, деда и бабки). Должностные и служебные лица, определенные в ст. 1252 ГК Украины, обязаны при удостоверении завещания соблюдать требования относительно порядка и формы его заключения, тайны завещания и других требований, предусмотренных наследственным законодательством.
Требования закона о тайне завещания распространяются не только на лиц, осуществляющих нотариальные действия, но и на физическое лицо которое подписывает завещание вместо завещателя в случаях, установленных законом.
Любая информация об удостоверении завещания может предоставляться только лицам, по поручению которых совершались нотариальные действия. Справки об удостоверении завещания выдаются лицам, в отношении которых составлено завещание, а также другим наследникам и соответствующим органам только после смерти завещателя. Основанием для предоставления такой справки является представление Свидетельства о смерти или нотариально заверенной копии. Впрочем, как исключение, по требованию суда, прокуратуры, органов следствия, справки об удостоверении завещания могут им предоставляться при производстве конкретного уголовного, гражданского или хозяйственного дела и если возникает необходимость в такой информации.
В соответствии с Инструкцией «О порядке заверения завещаний и доверенностей, которые приравниваются к нотариально удостоверенным» (в редакции, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от б июля 2006 № 940). Должностные и служебные лица, которым предоставлено право совершать нотариальные действия, прежде всего, должны установить лицо, обратившееся за удостоверением завещания и проверить его гражданскую дееспособность.
Установление личности осуществляется на основании таких документов: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический или служебный паспорт, временное удостоверение гражданина Украины, выданного в связи с приобретением гражданства Украины, удостоверение личности на возвращение в Украину. Установление лица, которому не исполнилось 16 лет, проводится по Свидетельству о рождении и письменным подтверждением родителями или одним из них. Другие документы (удостоверение моряка, водителя, инвалида и т.п.) не могут использоваться для установления личности завещателя.
В случае удостоверения завещания, составленного иностранцем или лицом без гражданства, установление личности производится по национальному паспорту или документом, который его заменяет, а также документом или регистрацией паспортного документа, которые подтверждают законность пребывания лица в Украине. В частности, к таким документам относятся: вид на постоянное или временное проживание, справка компетентных органов об освобождении от регистрации на основании международных договоров, участником которых является Украина. Лицо - беженец устанавливается по удостоверению беженца. Начальники следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний устанавливают личность и проверяют его гражданскую дееспособность в порядке, определенном для таких учреждений.
В то же время должностные и служебные лица должны выяснить объем гражданской дееспособности лица, обратившегося для удостоверения завещания. При этом учитываются требования статей 34, 35 ГК Украины относительно приобретения физическими лицами полной гражданской дееспособности (достигших 18 лет, регистрации брака до достижения совершеннолетия, запись несовершеннолетнего матерью или отцом ребенка и другие критерии). Должностные и служебные лица, удостоверяющие завещание, также обязаны: разъяснить завещателю их права и обязанности, предупредить о правовых последствиях удостоверения завещания, разъяснить порядок отмены и составления нового завещания, проверить соответствие завещания требованиям закона и настоящим намерениям его совершения.
В то же время завещателю объявляется и разъясняется содержание ст. 1241 ГК Украины о праве на обязательную долю в наследстве (несовершеннолетних, совершеннолетних нетрудоспособных детей наследодателя, нетрудоспособной вдовы (вдовца) и нетрудоспособных родителей). Также содержание ст. 1307 ГК Украины о ничтожности завещания на имущество, которое указано в наследственном договоре и которое переходит после его смерти в собственность приобретателя. При удостоверении завещания, учитываются общие требования законодательства относительно заключения и формы завещания, а именно:
1) завещание заключается в письменной форме с указанием места и времени его совершения, даты и места рождения завещателя;
2) завещание подписывается собственноручно завещателем;
3) завещание может быть записано или напечатано должностным, служебным лицом со слов завещателя только по его просьбе;
4) подписание завещания другим лицом вместо завещателя допускается только в порядке, установленном законом, если он в связи с физическим недостатком, болезнью или по другим уважительным причинам не может собственноручно его подписать.
Удостоверение завещания осуществляется должностными и служебными лицами в присутствии не менее двух свидетелей. Свидетелем может быть лицо, имеющее полную гражданскую дееспособность. Перечень лиц, которые не могут быть свидетелями, определен ст. 1253 ГК Украины (§ 5 глава 6). Должностное и служебное лицо, отказывающее в удостоверении завещания, по просьбе завещателя должна изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования.
Жалоба на отказ или неправильное удостоверение завещания подается в суд по местонахождению больницы, другого учреждения здравоохранения, санатория, экспедиции, госпиталя, военной части, учреждения наказаний и других заведений или учреждений, должностные и служебные лица которых удостоверяют завещания. В случае удостоверения завещания капитаном морского или речного судна, которое ходит под флагом Украины, жалоба подается в суд по месту прописки судна.
Заверенные в установленном порядке завещания регистрируются в специальной книге для регистрации завещаний. Капитаны судна осуществляют регистрацию в судовом журнале. Завещание, удостоверенное начальником экспедиции, регистрируется в журнале исходящей документации. Регистрация завещания производится только после его подписания и скрепления печатью удостоверяющей надписи на завещании. Не допускается проставление печати на рецептах, письмах нетрудоспособности, справках и тому подобное. Завещания заключаются в двух экземплярах.
Один из них видается завещателю, второй в тот же день передается в государственный нотариальный архив или в государственную нотариальную контору по месту жительства завещателя. Исключением из этого есть правила, установленные для капитанов морских судов, обязаны передать экземпляр завещания начальнику порта Украины или консулу Украины в иностранном порту, откуда этот экземпляр передается в нотариальный архив или в государственную нотариальную контору по месту жительства завещателя.
В случае если завещатель не имел постоянного места жительства в Украине или его место жительства неизвестно, завещание передается в государственный нотариальный архив Киева. Сведения об удостоверении завещания подлежат внесению в наследственный реестр. После получения экземпляра завещания государственным нотариальным архивом от уполномоченных должностных и служебных лиц или от нотариальной конторы, заведующий этим архивом обязан проверить правильность заключения и удостоверения завещания. В случае несоответствия его требованиям закона завещатель и лицо, которое заверило завещание, должны быть уведомлены о выявленных недостатках.
В этом случае завещатель вправе переоформить завещание через нотариуса или других должностных и служебных лиц, которые заверили такое завещание. Содержание составленного завещателем второго текста завещания может существенно отличаться от первого экземпляра, который теряет силу после удостоверения нового (исправленного) завещания. Удостоверение завещания должностными и служебными лицами должно осуществляться с неуклонным соблюдением требований закона и их прав, определенных Кабинетом Министров Украины.
§ 32 Особенности удостоверения отдельных видов завещаний
1. Удостоверение завещания при свидетелях
Введение законодательно норм относительно удостоверения завещания при свидетелях является важной гарантией обеспечения права на завещание, подтверждением легализации его заверения, предупреждение случаев давления на завещателя, искажений и различных толкований его содержания.
Присутствие при составлении завещания свидетелей способствует более четкому изложению его содержания, а также дает возможность заинтересованным лицам использование свидетелей в суде, как веские доказательства по опровержению или подтверждению обоснованности или законности завещания. Удостоверение завещания при свидетелях производится по личному желанию завещателя или является обязанностью в случаях, определенных ст. 1253 ГК Украины. По инициативе завещателя свидетели могут присутствовать при удостоверении любого завещания, в частности завещания супругов, союз с возложением обязанностей, установления сервитута и даже секретного завещания. В частности, завещатель вправе самостоятельно решать вопрос о присутствии свидетелей при проведении процедуры самого факта предоставления секретного завещания и осуществления нотариусом удостоверительной надписи на конверте без разглашения содержания завещания.
Присутствие приглашенных завещателем свидетелей не повлияет на характер конфиденциальности собрания, только усилит реальность и значимость такой процедуры. По крайней мере, их присутствие может стать в будущем надежной доказательной базой для подтверждения наличия и времени представления секретного завещания.
Обязательно присутствие свидетелей при удостоверении завещания законом установлено в таких случаях:
1) если завещатель в силу физических недостатков не может сам прочитать завещание (абзац 3, ч. 2 ст. 1248 ГК Украины);
2) в случае удостоверения завещания должностным или служебным лицом, имеющего право на совершение нотариальных действий (ст. 1252 ГК Украины).
В перечень должностных и служебных лиц, определенных ст. 1252 ГК Украины, относятся:
начальники, главные врачи, дежурные врачи учреждений здравоохранения, директора, главные врачи дома престарелых и инвалидов, капитаны судов, начальники поисковой или иной экспедиции, командиры воинских частей, соединений, учреждений, военно-учебных заведений, начальники места лишения свободы или СИЗО.
Количество свидетелей должно быть не менее двух. По желанию завещателя может быть больше свидетелей, если это вызывается объективной целесообразностью. Кто может или не может быть свидетелями, предусмотрено ч. 3, 4 ст. 1253 ГК Украины. К процедуре удостоверения завещаний допускаются только лица с полной гражданской дееспособностью. Критерии получения полной гражданской дееспособности, установленные статьями 34, 35 ГК Украины. Проверка состояния дееспособности возлагается на нотариусов и других лиц, которые имеют право совершать нотариальные действия. Как правило, такая проверка носит чисто субъективный характер, что основывается на информации, предоставленной, прежде всего, наследниками или самими свидетелями.
Отстранение приглашенных свидетелей от участия в процедуре удостоверения завещания по мотивам недееспособности или ограничения их дееспособности может иметь место, если это подтверждено судебным решением или другими бесспорными документами.
Не могут быть свидетелями при удостоверении завещания:
наследники по завещанию;
- члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию;
- лица, которые не могут прочитать или подписать завещание;
- нотариус или другое должностное, служебное лицо, которое заверяет завещание.
Этот перечень является исчерпывающим. Сведения о лице (свидетеля) указываются в тексте завещания в соответствии с предоставленными им документами. Текст завещания зачитывается вслух при непосредственно присутствующих свидетелях и скрепляется подписью.
Перед удостоверением завещания нотариус или иное лицо, имеющее право совершать такие нотариальные действия в соответствии с требованиями ст. 1255 ГК Украины предупреждает свидетелей о неразглашении тайны завещания (факта составления завещания, его содержания).
Стоит обратить внимание на то, что участие в удостоверении завещания адвоката в качестве свидетеля, лишает его возможности быть представителем в суде в случае возникновения спора о законности составления и заверения завещания.
2. Удостоверение секретного завещания
Удостоверение секретного завещания имеет свои особенности, которые существенно отличают его от права других видов завещаний. Характерным для них является то, что нотариус ставит свою заверяющую надпись не в конце текста завещания, а на конверте, в который вложено завещание.
Удостоверение осуществляется государственным или частным нотариусом без ознакомления с текстом завещания, чем обеспечивается его полная секретность. В соответствии с требованиями ст. 1249 ГК Украины завещатель представляет лично секретное завещание в запечатанном конверте, на котором ставит свою подпись. При этом нотариус должен выяснить у завещателя, соблюдено ли им, при составлении завещания, общих требований относительно его формы и наличия подписи завещателя на нем. Удостоверяющую надпись на конверте нотариус скрепляет печатью и в присутствии завещателя вкладывает его в другой конверт и опечатывает.
Процедура удостоверения выполняется без присутствия свидетелей, с соблюдением требований конфиденциальности (§ 7, глава 5). Впрочем, по желанию завещателя для подтверждения факта оформления и осуществления нотариусом удостоверительной надписи на конверте, может быть приглашены свидетели. Это не противоречит закону о секретности самого содержания завещания, объявляется только после открытия наследства при обязательном присутствии двух свидетелей (ст. 1250 ГК Украины).
§ 33 Основания недействительности завещания
Основания и последствия недействительности завещания, установленные ст. 1257 ГК Украины. Этой нормой предусмотрено, что завещание, составленное лицом, не имевшим на это права или с нарушением требований относительно его формы и удостоверения, является ничтожным. Если же завещание совершено лицом, волеизъявление которого не было свободным и не отвечало его воли, недействительность такого завещания устанавливается судом. Итак, недействительность завещания с признаками его ничтожности установлено законом, а недействительность других завещаний, которые могут быть признаны таким судебным решением - по иску заинтересованного лица. Ничтожным завещание является с момента его составления, а затем признание его недействительным судом не требуется.
Впрочем, в случае спора или отказа нотариуса признать завещание недействительным, заинтересованная сторона может предъявить иск о признании недействительности ничтожной сделки. Суд также может при рассмотрении наследственного дела применять последствия недействительности ничтожной завещания как сделки по собственной инициативе (ст. 216 ГК Украины). Поскольку завещание по своей сути относится к односторонним сделкам (такого мнения придерживается большинство правоведов), на него распространяются требования закона относительно юридических последствий таких сделок.
Общее понятие ничтожной сделки определены ч. 1 ст. 27 ГК Украины, согласно которой сделка является ничтожной, если ею ограничивается возможность физического лица иметь не запрещенные законом гражданские права и обязанности. Ничтожным (недействительным) сделка не создает юридических последствий и не может изменяться по договоренности сторон. В частности, доказательством ничтожности завещания является недееспособность завещателя, что подтверждается судебным решением или ограничения его судом полной гражданской дееспособности. Ничтожным считается и завещание, составленное несовершеннолетним лицом, не получила по закону полной гражданской дееспособности, завещание, составленное представителем завещателя или заверено в установленном законом порядке, или совершенное с нарушением требований относительно формы или правил удостоверения завещаний.
Пример. Завещатель составил завещание на свое имущество на дочь родного брата, лишив этим распоряжением права на наследование по закону своего сына. Завещание было удостоверено временно исполняющим обязанности секретарем сельского совета, который не был уполномочен решением этого органа совершать нотариальные действия. При таких обстоятельствах удостоверение завещания противоречит требованиям ч. 1 ст. 1257 ГК Украины, а поэтому является ничтожным. Нотариус, открывая нотариальное производство в отношении имущества почившего в соответствии с правилами наследования по закону в порядке очередности, и оформить наследство на сына наследодателя.
Установление признаков недействительности завещания судом производится по иску заинтересованного лица на основе состязательности сторон. Истец должен доказать, что на завещателя при заключении завещания применялось физическое или психическое давление, или на основании других обстоятельствах он не осознавал значения своих действий и (или) не мог руководить ними (хотя и был дееспособным), и именно эти обстоятельства повлияли на волеизъявление, которое не соответствовало его настоящий свободы. Поэтому недействительность завещания, составленного при обстоятельствах, когда завещатель не осознавал значения своих действий и (или) не мог руководить ими, устанавливается судом. Предоставление нотариусу документов (справок, заключений) медицинских или психиатрических учреждений или заведений с диагнозом психического заболевания, или любые субъективные подозрения невозможности понимать значение своих действий и т.д., не могут приниматься во внимание.
Итак, с учетом указанных обстоятельств завещание считается недействительным (ничтожным) или признается по решению суда, если:
1) завещание составлено лицом, которое не имело права его совершить (недееспособным, ограниченно дееспособным и т.п.);
2) завещание совершено с нарушением требований относительно его формы;
3) завещание не удостоверено нотариально;
4) завещание удостоверено лицами, не имеют права совершать нотариальные действия;
5) завещание составлено под влиянием насилия;
6) содержание завещания противоречит другим требованиям закона или правам других наследников.
Недействительность завещания может распространяться на все завещание или на отдельную его часть. Это касается всех видов завещаний, а именно секретных, если после их объявления будут обнаружены признаки ничтожности и другие нарушения требований закона, дают основания признать завещание недействительным.
Пример. Завещатель возложил на наследника обязанность предоставить в пожизненное пользование (завещательный отказ) часть жилого помещения, которая была уже выделена судом в порядке пользования его бывшей жене с учетом его права на долю в общей совместной собственности. В этом случае завещатель проигнорировал решение суда и неправомерно обязал наследника выделить в пользование именно то помещение, которое уже было закреплено судом за его женой. Поэтому такое завещательное распоряжение (завещание) в части, касается завещательного отказа должно быть судом признано недействительным.
Примером недействительности завещания можно привести судебное дело, связанное с нарушением требований закона о его оформления и удостоверения. Гражданка А. В. обратилась в суд с иском, в котором указала, что за несколько дней до смерти ее матери было составлено завещание в пользу сына племянницы. Завещание подписано в больнице посторонним лицом, вопреки воле завещателя, с участием дежурного врача. В результате таких действий, истица, дочь умершего, была незаконно лишена наследства. При рассмотрении дела установлено, что завещание действительно было подписано посторонним лицом - родственницей ответчика (племянницею) в больнице, незадолго до смерти матери истицы, которая пребывала в тяжелом состоянии и не могла лично подписать завещание.
Согласно ч. 4 ст. 207 ГК Украины, если физическое лицо в связи с болезнью или физическим недостатком не может подписать сделку, его текст может быть подписан другим лицом, лишь по его поручению и в присутствии этого лица. Впрочем, в тексте завещания не указано, что завещательница поручала подписывать его другому лицу, а также причины, по которым она не могла его подписать. Кроме этого, при удостоверении завещания дежурным врачом не присутствовали свидетели, как это предусмотрено ст. 1252 ГК Украины. В завещании отсутствуют какие-либо сведения о личности свидетелей и их присутствие при его совершении, что является нарушением требований ст. 1253 ГК Украины. Присутствие при подписании завещания членов семьи и близких родственников наследника не может считаться как участие свидетелей при совершении таких действий. Итак, поскольку завещание составлено с существенным нарушением требований норм действующего законодательства, суд признал завещание недействительным.
Следует подчеркнуть, что иск заинтересованного лица о признании завещания недействительным предъявляется в суд после смерти завещателя. Поскольку до открытия наследства законом гарантируется тайна завещания, а затем сведения о факте составления завещания, его содержания, объектов наследования и лиц, назначенных наследниками, разглашаются после предъявления нотариусу актовой записи (свидетельства) о смерти или объявлении лица умершим.
В случае установления завещания ничтожным или признание его судом недействительным, наследники, которые были лишены этим завещанием права на наследование, наследуют имущество завещателя на основании закона (в порядке очередности). Не могут признаваться недействительными завещания, составленные в пользу наследников, по закону должны быть отстранены от права на наследование. Основания и перечень таких лиц установлен ст. 1224 ГК Украины. В частности, к ним относятся лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или наследника или совершили покушение на их жизнь.
Лица, которые умышленно препятствовали наследодателю составить завещание или внести в него изменения в пользу своих или других интересов, родители и совершеннолетние дети, которые уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя и другие случаи. Устранение этих лиц от права на наследование осуществляется только в том случае, если это обстоятельство установлено судебным решением, а в случае умышленного лишения или покушения на жизнь наследодателя или наследника - приговором суда. Поэтому речь идет не о признании на этих основаниях завещания недействительным, а об устранении определенных наследников от права на наследство.
Таким образом, составление завещания имеет четко очерченные требования, нарушение которых влечет за собой их недействительность. Впрочем, нельзя оставлять без внимания исключительные экстремальные обстоятельства, когда человек не в состоянии воспользоваться услугами нотариуса и удостоверить завещание, в установленном законом порядке. Это касается, в частности, завещательных распоряжений, совершенных в простой письменной форме и не заверенных нотариально или к которым относятся так называемые бытовые или домашние завещания. Наследственным законодательством эти вопросы не урегулированы.
Однако могут быть решены положительно в судебном порядке, если истцу - наследнику удастся доказать, что завещание соответствует действительной воли лица, его совершившего, а нотариальному удостоверению завещания как сделки препятствовало обстоятельство, которое не зависело от его воли (ч. 2 ст. 219 ГК Украины). В этих обстоятельствах суд признает такое завещание действительным, и воля завещателя будет выполнена. Поэтому недействительное завещание путем прохождения судебной процедуры потеряет свои последствия недействительности и приобретает силу со дня его совершения. Характерным примером признания нотариально не удостоверенного завещания действительным является наследственное дело, которое приводили выше, когда гражданин Б. А. перед актом суицида изложил свою последнюю волю в форме завещательного (предсмертной) записки (без присутствия нотариуса и кого-либо из свидетелей), оставив в наследство племяннику 15000 долларов США. По своему содержанию его предсмертная записка имела признаки завещания, была составлена и подписана им лично.
Препятствием к его нотариального удостоверения стали чрезвычайные обстоятельства, созданные в результате принятого им решения - безотлагательно осуществить акт суицида. Перед этим, осознав наступление неотвратимых для него в то время последствий, гражданин Б. А. составляет завещание в форме записки (без присутствия нотариуса и свидетелей) в пользу близкого для него человека. В этих обстоятельствах нет никаких оснований ставить под сомнение волеизъявление наследодателя.
Отказ нотариуса выдать наследнику свидетельство о праве на наследство была несправедливой, но формально правильной для нотариуса, поскольку он руководствовался предписаниями действующей Инструкции Министерства юстиции Украины. Признание завещания, совершенного в простой письменной форме, действительным может решаться только в судебном порядке. Сложность этого вопроса оказалась уже при рассмотрении дела в местном районном суде. Предметом его рассмотрения была жалоба наследника на постановление об отказе в совершении нотариального действия, а не иск о признании завещания, совершенного в простой письменной форме, действительным, что и привело к отрицательному результату.
Несколько раз это дело рассматривалось различными инстанциями суда пока требования наследника ни были изменены в форме искового заявления со ссылкой на ч. 2 ст. 219 ГК Украины. Точку в этом деле поставил апелляционный суд. Право наследника на наследство были защищены, а воля завещателя выполнена. Суд признал предсмертную записку действительной, то есть - завещанием. Которое соответствовало его настоящей воле возникшей при чрезвычайных обстоятельствах.
§ 34 Обеспечение выполнения завещания
1. Общие положения о назначении исполнителя завещания
Институт исполнителя завещания был известен с давних времен. ГК УССР (1963 p.) Также имел в своем составе две нормы, которые регулировали право завещателя на назначение исполнителя завещания и основы его полномочий (статьи 546, 547). По этому кодексу исполнителя завещания назначал только завещатель. Полномочия исполнителя завещания не были конкретизированы.
Ныне действующий ГК Украины посвящает статусу исполнителя завещания отдельную главу 88 и 10 статей, свидетельствует о незаурядном значении института исполнителя завещания в процессе осуществления права на наследование и обеспечение воли завещателя. В нотариальной практике возникают случаи (и не единичные), когда отдельные наследники не знают об открытии наследства или не могут ее принять своевременно в связи с пребыванием заграницей, тяжелой болезнью, увечьем, психическими недостатками и тому подобное. Следовательно, таким наследникам и призван помогать исполнитель завещания.
Кроме проблем с принятием наследства, возникает и необходимость охраны наследственного имущества и управления им, содействие наследникам по получению долей в наследстве, обеспечения исполнения обязательств (легатов), возложенных завещателем на наследников и многие другие вопросы, требующие участия исполнителя завещания и их решения.
Итак, сама жизнь, необходимость совершенствования наследственных правоотношений, необходимость осуществления воли завещателя и защиты прав наследников, требует четкого законодательного регулирования института исполнителя завещания. Действующее украинское законодательство закрепляет право на назначение исполнителя завещания непосредственно завещателем при составлении им завещания, по инициативе наследников, нотариусом или по решению суда.
Исполнителем завещания может быть любое физическое или юридическое лицо. Физическое лицо должно иметь полный объем гражданской дееспособности, самостоятельно выполнять обязанности исполнителя завещания и нести ответственность в случае их невыполнения. Исполнителем завещания может быть назначен также иностранец, лицо без гражданства. Претендентом на исполнение завещания лучше подходит лицо, которое хорошо знает завещателя и его отношения с наследниками, близкий к нему и которому доверяют наследники, а также хорошо знакомо с действующим законодательством и способно выполнять предоставленные законом полномочия.
Риск выбора неугодного исполнителя завещания возлагается, прежде всего, на лицо которое назначили или выбрали в установленном порядке, если иное не установлено судебным решением. Наличие родственных (семейных) отношений, степени родства между наследниками, наследодателем и исполнителем завещания не имеет решающего значения. Юридическое лицо может назначаться исполнителем завещания, если оно способно иметь и выполнять гражданские права и обязанности (гражданская правоспособность) и зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц.
Потребность в назначении исполнителя завещания может возникнуть по разным причинам: как на стадии составления завещания, так и во время принятия наследниками наследства. Особенно, когда наследодатель является владельцем недвижимости (квартиры, жилого дома, дачи, усадьбы, земельного участка и т.д.). Нотариус должен предложить завещателю назначить исполнителя завещания, если этого требуют интересы малолетних, несовершеннолетних, нетрудоспособных наследников или связанные с возложением обязанностей в завещании и тому подобное.
Свои полномочия исполнитель завещания осуществляет, как правило, после открытия наследства. Впрочем, по поручению завещателя он может выполнять определенные действия, в частности, охранной или предоставление отдельных услуг и до открытия наследства. Исполнителем завещания назначается лицо (независимо от того, кем она назначается) только с его письменного согласия. Согласие лица, которое может быть исполнителем завещания, отмечается в самом тексте завещания или подается в форме заявления. Подпись исполнителя завещания заверяется нотариусом. Итак, предварительно между лицом, назначается исполнителем завещания и завещателем, а также другими лицами, если они его назначают, должна быть соответствующая договоренность о выполнении завещания.
Учитывая содержание ст. 1289 ГК Украины, которой установлена обязательность согласия определенного лица на назначение ее исполнителем завещания, все-таки законом конкретно не определено, когда именно должна предоставляться это согласие, хотя предусмотрена возможность подачи заявления исполнителем завещания в подтверждение такой и после ее открытия.
Поэтому можно сделать вывод, что согласие лица, на назначение исполнителем завещания может быть подано:
1) при удостоверении завещания;
2) после совершения завещания при жизни завещателя;
3) после открытия наследства.
В каждом случае согласие на назначение исполнителем завещания должно быть подтверждено его личной подписью, которая заверяется нотариусом. Согласие (заявление) об этом подается по месту оформления наследственного дела. В случае если исполнитель завещания назначается судом, его письменное согласие на назначение фиксируется в журнале судебного заседания и подтверждается судебным решением.
2. Право на назначение исполнителя завещания
Потребность в назначении исполнителя завещания может возникнуть, прежде всего, у завещателя, который уже во время составления завещания может пригласить выбранное им лицо и поручить выполнение завещания (если есть на это согласие), или назначить после оформления завещания в любое время за свою жизнь. Завещатель вправе по своему усмотрению осуществить замену в любое время после составления завещания, без объяснения причин принятого им решения. Это может произойти также в случае отмены или изменения завещания, а также в случае отказа от выполнения предоставленных ему полномочий только в отношении самого исполнителя завещания. Завещатель вправе поручить исполнение завещания любому из назначенных в завещании наследников (с их согласия), не учитывая других наследников. Если завещание составлено в пользу одного лица, исполнение завещания может быть возложено на лицо, не являющееся наследником по завещанию (ст. 1286 ГК Украины). Право на назначение исполнителя завещания принадлежит также наследникам (ст. 1287 ГК Украины).
Назначение исполнителя завещания по инициативе наследников может быть, если:
1) завещатель не назначил исполнителя завещания;
2) исполнитель завещания отказался от выполнения завещания;
3) исполнитель завещания отстранен от исполнения завещания.
Устранение исполнителя завещания, назначенного завещателем, от
выполнения им полномочий осуществляется только в судебном порядке по иску заинтересованных наследников.
Основаниями устранения исполнителя завещания могут быть: ненадлежащее выполнения им принятых на себя обязательств по управлению наследством, непринятие охранных мероприятий по сохранению целостности наследственного имущества, невозможность выполнения полномочий по другим причинам.
К причинам, которые дают основания устранить исполнителя завещания, может относиться: выезд в другую местность или заграницу, признание лица безвестно отсутствующим, болезнь, которая препятствует исполнению завещания и тому подобное. Устранение исполнителя завещания от выполнения обязанностей и их назначение по инициативе наследников может иметь место только после открытия наследства. В случае если наследники не смогли достичь согласия по назначению исполнителя завещания, он может быть назначен судом по требованию одного из них. Наследник, недовольный решением суда, может обжаловать его в установленном законом порядке.
Назначение исполнителя завещания нотариусом установлено ст. 1288 ГК Украины. Право на назначение его нотариусом возникает при условии, что завещатель при жизни не назначил исполнителя завещания или он сам отказался или был отстранен от исполнения завещания судом.
Нотариус может назначить исполнителя завещания по собственной инициативе, если этого требуют интересы наследников, а также по обращению одного или нескольких наследников.
Назначение исполнителя завещания другими лицами, имеющими право совершать нотариальные действия, кроме нотариусов, законом не предусмотрено. Нотариус, убедившись в способности назначенного лица лично выполнять полномочия исполнителя завещания и получив от него письменное согласие. После этого нотариус выдает свидетельство исполнителя завещания, в котором отмечается предоставленные ему полномочия и объясняются последствия невыполнения этих обязанностей
§ 35 Полномочия исполнителя завещания
Полномочия исполнителя завещания, сроки их действия и оплата за выполнение этих полномочий установленные главой 88 (статьи 1290, 1291,1295) ГК Украины. ГК Украины установлен целый перечень его исполнительных полномочий. Объем этих полномочий является достаточно весомым, что предоставляет широкие возможности для принятия мер и надлежащего выполнения, принятых на себя обязательств, а значит и ответственности за свои действия перед наследниками.
Особенно, когда его действия связанные с управлением или обеспечением надлежащих условий по охране недвижимости (усадьбы, квартиры, здания) или литературных произведений, научных работ, библиотек, музейных ценностей.
Перечень полномочий исполнителя завещания определен ст. 1290 ГК Украины. К ним относятся:
1) принятие мер по охране наследственного имущества;
2) принятие мер по уведомлению наследников об открытии наследства;
3) требовать от должников наследодателя выполнения ими своих обязательств;
4) управление наследством;
5) обеспечение получения каждым из наследников доли наследства, которая определена в завещании;
6) обеспечение получения доли в наследстве лицами, имеющими право на обязательную долю в наследстве.
Указанные полномочия исполнителя завещания удостоверяются документом, который выдает нотариус по месту открытия наследства. Согласно Инструкции Министерства юстиции Украины «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины» (раздел 21) лицу, назначенного исполнителем завещания, выдается Свидетельство исполнителя завещания установленного образца. В тексте этого документа указываются все полномочия исполнителя завещания, определенные законом.
После получения Свидетельства исполнителя завещания уполномоченное им лицо, по сути, приобретает статус законного представителя интересов наследников. В случае наследования малолетними, несовершеннолетними, недееспособными лицами или которые признаны ограниченно дееспособными, нотариус должен сообщить о выдаче Свидетельства в соответствующий орган опеки и попечительства. Учитывая установленные законом полномочия лицо, назначается (избирается) исполнителем завещания, должно иметь достаточный объем прав для осуществления воли завещателя и соответствующих поручений наследников.
Прежде всего, исполнитель завещания должен принять эффективные меры для охраны наследственного имущества. Это немалая сложная и ответственная будничная работа, требующая от исполнителя завещания быть принципиальным, настойчивым и добросовестным исполнителем.
В случае если наследование осуществляется не только по завещанию, но и по закону, исполнитель завещания, которого назначил наследодатель, должен принять охранные мероприятия и по той части наследства, которая наследуется по закону. В то же время наследники по закону также имеют право назначить другое лицо для принятия мер по охраны наследия, ими наследуется по закону. Это право установлено ст. 1284 ГК Украины. Охранные мероприятия по сохранению наследственного имущества проводятся исполнителем завещания не только в интересах наследников, но и в интересах отказополучателей и кредиторов наследодателя до принятия наследства наследниками.
В случае необходимости исполнитель завещания может обратиться к нотариусу для принятия им мер по охране наследственного имущества по его местонахождению и описания этого имущества в установленном порядке. Сообщение исполнителя завещания о наличии наследственного имущества должно быть зарегистрировано в книге учета заявлений о принятии мер в отношении такого имущества. Если нотариус осуществляет описание наследственного имущества, присутствие исполнителя завещания является обязательным. Обязанности по охране наследства в этих обстоятельствах возлагаются на исполнителя завещания. Последний может также поручить хранение имущества другому лицу, с которым заключает договор, удостоверенный нотариально.
После прекращения нотариусом охранных мероприятий, исполнитель завещания продолжает выполнять свои полномочия до полного осуществления воли наследодателя. Расходы по охране наследия возмещаются наследниками в соответствии с их наследственной доли. Не менее важной обязанностью для исполнителя завещания является своевременное уведомление всех наследников, а также отказополучателей, кредиторов об открытии наследства.
Итак, лицо, назначенное исполнителем завещания должно принять все возможные меры; для сообщения указанных лиц о смерти наследодателя. Это необходимо для того, чтобы в установленные сроки принять наследство и справедливого его распределения среди наследников.
Формы уведомления наследников могут быть письменными или устными. Самой распространенной формой сообщения является письменное: письма, телеграммы, факсы и тому подобное. Ими исполнитель завещания уведомляет об открытии наследства, как правило, наследников, проживающих за пределами села, города, другой административно-территориальной единицы, или находятся за границей или в длительных командировках. Письменные сообщения могут направляться исполнителем завещания через нотариуса или лично в любой способ. В случае несвоевременного уведомления наследников об открытии наследства у них могут возникнуть трудности со сроками принятия наследства и последствиями, предусмотренными ст. 1272 ГК Украины.
Уведомление кредиторов о смерти наследодателя-должника основывается на требованиях закона, согласно которому наследники обязаны уведомить кредитора наследодателя об открытии наследства и удовлетворить его требования в пределах стоимости наследования имущества (ст. 1282 ГК Украины). Поэтому исполнитель завещания, как представитель наследников, должен уведомить кредиторов об открытии наследства, но он не имеет полномочий осуществлять удовлетворения требований кредитора за счет наследственного имущества. Он имеет право избежать судебной волокиты, и только настаивать на выполнении наследниками требований кредитора наследодателя. Следовательно, исполнитель завещания должен быть хорошо осведомленным с имущественными, договорными обязательствами почившего и наличием судебных решений по долгам наследодателя.
Особое значение наряду с другими полномочиями является осуществление исполнителем завещания обязанности по управлению наследством. С момента назначения определенного лица исполнителем завещания он должен заботиться и содержать наследственное имущество в надлежащем состоянии, обеспечивать его хранение, совершать необходимые действия по охране и его целевого использования. За счет материальных и финансовых ресурсов от наследственного имущества, в интересах наследников и с согласия нотариуса исполнитель завещания может платить определенные платежи за его содержание и охрану, нести расходы по содержанию несовершеннолетних, недееспособных наследников и выполнять другие многочисленные действия по управлению наследием.
В случае необходимости исполнитель завещания может заключить письменные договора в пределах своих полномочий для обеспечения сохранности и функционирования наследственного имущества. В частности, нанять охранника, работника для обработки земли, смотрителя за усадьбой, квартирой и тому подобное. Все эти действия осуществляются исполнителем завещания до принятия наследства наследниками или до получения ими свидетельства о праве на наследство. На исполнителя завещания также возложены обязанности по обеспечению каждого наследника принадлежащей ему долей по завещанию и получения обязательной доли для лиц, имеющих на это право. Впрочем, это не означает, что исполнитель завещания может вмешиваться в раздел долей, определять их. Его действия заключаются в содействии получения долей в натуре, без создания конфликтов между наследниками и недопущения судебного разрешения спора.
В случае возложения в завещании на наследников завещательного отказа или других обязанностей в пользу определенных лиц исполнитель завещания обеспечивает выполнение возможными для этого действиями. В частности, способствует передаче отказополучателю в собственность или пользование определенную вещь или имущественное право на нее, которое входит в состав наследства. Принимает меры для устранения препятствий относительно предоставления права на сервитут земельного участка, пользование жилым помещением и тому подобное.
1.Оплата услуг исполнителя завещания
Должное и добросовестное выполнение возложенных на исполнителя завещания полномочий, как правило, связано с оплатой его услуг, если иное не предусмотрено договором. Право на оплату установлено ст. 1291 ГК Украины. Вознаграждение для исполнителя завещания может осуществляться в денежной форме или в натуре за счет наследственного имущества. Размер оплаты определяется завещателем в завещании, а также может согласоваться с исполнителем завещания после его совершения. Если размер оплаты завещателем не был оговорен, он обозначается по договоренности исполнителя завещания с наследниками.
В случае возникновения спора оплата может быть установлена судом с учетом объема полномочий, продолжительности и сложности их исполнения. Исполнитель завещания, если он считает определенную ему награду недостаточной для выполнения обязательств, вправе обратиться в суд с требованием об увеличении размера оплаты или возмещению произведенных расходов. В частности, исполнитель завещания может потратить средства на охрану или управление наследством, на объявления в прессе, транспортные расходы и т.д. Необходимо отметить, что нотариус не должен безразлично наблюдать за действиями исполнителя завещания, он должен способствовать ему в осуществлении возложенных на него обязательств, предоставлять соответствующую информацию, корректировать его действия по мере возможности, а также принимать меры по обеспечению сохранности наследственного имущества в пределах своих полномочий.
2.Сроки действия полномочий исполнителя завещания
Согласно ст. 1294 ГК Украины полномочия исполнителя завещания продолжаются до полного осуществления воли наследодателя, изложенного в завещании. Поэтому полномочия исполнителя завещания могут продолжаться на длительный срок. Даже после принятия наследниками наследства, если этого требуют интересы наследников и необходимость сохранения наследственного имущества или совершение других действий.
В частности, такая необходимость может возникнуть, когда исполнитель завещания должен осуществлять охрану жилого дома, квартиры, усадьбы до приезда наследника из-за границы, до назначения опекуна малолетним детям наследникам или выздоровления и возвращения его домой. В случае полного исполнения полномочий их сила прекращается нотариусом. Прекращение полномочий исполнителя завещания может инициироваться нотариусом по месту открытия наследства по согласованию с наследниками и отказополучателями, и, наоборот, последними в случае недовольства действиями исполнителя завещания или по заявлению самого его исполнителя. Досрочно полномочия исполнителя завещания прекращаются в случае смерти исполнителя завещания, его отказа от выполнения полномочий, заявления наследников, признания завещания недействительным или прекращения его полномочий по решению суда.
Итак, в случае досрочного прекращения полномочий или их полного выполнения нотариус осуществляет процедуру официального прекращения полномочий исполнителя завещания, о чем выносит соответствующее постановление. Выданное исполнителю завещания Свидетельство возвращается нотариусу, который делает на нем отметку о прекращении действия полномочий исполнителя завещания и отмечает об этом в реестре для регистрации нотариальных действий и в книге учета наследственных дел. Заявления и экземпляры Свидетельства исполнителя завещания хранятся в соответствующем наследственном деле (п. 204 Инструкции Министерства юстиции Украины «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины»). На исполнителя завещания законом также возлагается обязанность предоставить наследникам или их законным представителям отчет о выполнении своих полномочий.
Отчет могут также требовать родители, опекуны, попечители и органы опеки и попечительства, если наследники являются малолетними, несовершеннолетними, также недееспособные лица или лица, гражданская дееспособность которых ограничена (ст. 1292 ГК Украины).
В случае невозвращения Свидетельства исполнителя завещания наследники вправе обратиться в суд с требованием об истребовании его у лица, которому был выдан этот документ. Если наследникам вследствие невыполнения исполнителем завещания обязанностей нанесен ущерб, они имеют право на их возмещение. Право исполнителя завещания на отказ от выполнения своих полномочий.
Право на отказ от полномочий исполнителя завещания предусмотрено ст. 1295 ГК Украины. Свое решение об отказе он должен обосновать определенными причинами, которые не дают ему возможности выполнить волю наследодателя. Таковыми могут быть: переезд на постоянное место жительство в другую местность, или за границу, также болезнь, увечье и другие причины, препятствующие ему выполнить обязанности исполнителя завещания.
Немотивированный отказ от исполнения завещания может обременить ответственность исполнителя завещания, если его действия (бездействие) приведут к ухудшению или потере наследственного имущества (его доли) или иметь другие негативные последствия для наследников. В таком случае исполнитель завещания обязан немедленно уведомить наследников, а также других лиц, в интересах которых он должен совершать определенные действия, об отказе от осуществления своих полномочий, после этого подать заявление нотариусу об отказе и возвратить Свидетельство исполнителя завещания.
Право исполнителя завещания на отказ от выполнения своих полномочий не зависит от того, кто его назначил, а также не ограничивается определенным сроком. Он может воспользоваться этим правом в течение всего срока исполнения полномочий. Важно, чтобы своими действиями он не нанес вреда интересам наследников, ведь его отказ может привести к непринятию охранных мероприятий и присмотру за наследственным имуществом, пропуска срока на принятие наследства отдельными наследниками и возможности его замены на другого исполнителя завещания.
В то же время законом предусмотрено исключение из общего права на отказ, обязывающий исполнителя воздержаться на время от отказа и выполнить определенные полномочия. Это вызывается необходимостью совершения им неотложных действий, если промедление с их исполнением грозит нанесением наследникам убытков (ст. 1259 ГК Украины).
После обеспечения выполнения неотложных действий исполнитель завещания может отказаться от дальнейших обязанностей на общих основаниях. Исполнитель завещания несет перед наследниками полную ответственность за убытки, которые были причинены им в связи с неисполнением своих полномочий.
§ 36 Право контроля и обжалования действий исполнителя завещания
Широкие полномочия исполнителя завещания обязывают его эффективно и добросовестно выполнять волю завещателя, всесторонне способствовать наследникам в осуществлении ими права на наследование. Право контроля, за действиями (бездействием), законом возложено на наследников. Также на родителей (усыновителей) опекунов, попечителей и на органы опеки и попечительства, если наследниками являются малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица или такие, гражданская дееспособность которых ограничена (в . 1292 ГК Украины).
Наследники и законные представители указанных выше лиц с неполной гражданской дееспособностью, вправе требовать от исполнителя завещания предоставления им отчета о своей деятельности, а исполнитель должен информировать их о выполнении определенных действий или невозможности их выполнения.
В случае необходимости осуществления действий, выходящих за пределы полномочий или угрозы их срыва, исполнитель должен согласовать свои действия с наследниками или с их законными представителями. Требования о предоставлении отчета наследникам могут быть предъявлены исполнителю завещания в любое время в течение действия его полномочий. Это не лишает исполнителя завещания обязанности представить наследникам окончательный отчет о выполнении своих полномочий после их полного прекращения.
Право такого контроля над действиями исполнителя завещания перед наследниками и их законными представителями, не только обеспечивает надлежащее выполнение воли наследодателя, но и создает условия для выплаты обусловленного сторонами вознаграждения по результатам выполнения исполнителем своих полномочий. Промедление, небрежность при выполнении исполнителем возложенных на него обязательств, может стать основанием для удержания выплаты ему вознаграждения до устранения этих недостатков и их соответствующего выполнения.
Кроме права контроля относительно деятельности исполнителя завещания, наследники, их законные представители, а также органы опеки и попечительства имеют право на обжалование его действий в суде (ст. 1293 ГК Украины). Иск о защите нарушенных прав и интересов рассматривается в порядке гражданского, судопроизводства. Основаниями для обжалования действий исполнителя завещания могут стать нарушения им требований закона относительно ненадлежащего исполнения или уклонения от исполнения, возложенных на него полномочий.
Растрата или использование наследственного имущества в собственных интересах, совершение действий, (заключение сделок), противоречащие законодательству или интересам наследников, а также другие нарушения, которые наносят ущерб имуществу и правам наследников. Одновременно с иском о защите своих нарушенных прав наследники могут предъявить требование о досрочном прекращении полномочий исполнителя завещания, возмещение причиненного им материального и морального вреда и тому подобное.
В случае отказа исполнителя завещания от осуществления своих полномочий, невыполнения им неотложных действий по сохранению имущества т.д., наследники имеют право предъявить требования о взыскании убытков, причиненных исполнителем своим бездействием (ст. 1295 ГК Украины).
В любом случае заинтересованное лицо должно доказать свои требования при рассмотрении дела в суде. При этом судом учитывается характер правонарушения, степень вины и последствия противоправного поведения. С требованиями о признании действий исполнителя завещания неправомерными применяется специальная сокращенная исковая давность в один год (п. 7 ч. 2 ст. 258 и ч. 2 ст. 1293 ГК Украины). Течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или интереса.
§ 37 Право на наследование по закону
1. Очередность наследования
Право на наследование по закону имеет широкое применение по сравнению с наследованием по завещанию. Это связано как с сущностью субъективно-психологического фактора человека (недостаточным осознанием значения завещания, личной пассивности), так и объективными причинами - внешней надежностью актов законодательства, обеспечивающие переход прав и обязанностей по закону от наследодателя к наследникам (как правило, к близким родственникам).
Во многих случаях наследодателя устраивает распределение прав и имущества по кровному родству, в соответствии с требованиями законы, поэтому он не хочет тратить время на очереди и оформление завещания у нотариуса. Хотя учитывая законодательные условия и привлекательность новых разновидностей завещательных распоряжений, завещание в будущем имеет перспективы широкого применения.
Согласно действующего законодательства наследование в соответствии с законом осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных нормами права, если отсутствует завещание или наследники отстранены от наследования. Следовательно, право наследника на наследство по закону в полной мере зависит от наследования по завещанию, если силу завещания не отменено судебным решением.
Право на наследование по закону имеют физические лица по таким признакам: кровного родства, пребывания в браке, усыновления (удочерения), а также факта проживания с наследодателем одной семьей в течение пяти лет. Пребывание на содержании наследодателя несовершеннолетнего или нетрудоспособного лица, которое хотя и не было членом его семьи, но получало от него материальную помощь в течение пяти лет (глава 86 ГК Украины).
Согласно ст. 1258 ГК Украины наследования по закону осуществляется в порядке очередности. Каждая последующая очередь наследников получает право на наследование в следующих случаях: отсутствие наследников предыдущей очереди, непринятия ими наследства, отказа наследников от наследства, устранения их от права на наследование. Указанные условия подлежат подтверждению соответствующими документами или судебным решением.
В случае отсутствия наследников предыдущей очереди, наследники следующей очереди приобретают право на наследство, если ими будут предоставлены документы, подтверждающие их принадлежность к соответствующей очереди. Отказ от наследства должно быть подтверждено заявлением наследника предыдущей очереди, поданной в пределах установленного срока для принятия наследства. Очередность права на наследование может быть также изменено на основании нотариально удостоверенного договора между наследниками или по решению суда.
По смыслу ст. 1259 ГК Украины наследники после открытия наследства могут изменить очередность наследования и предоставить право наследнику другой очереди. Бесспорно, такой договор должен быть удостоверен лишь при условии добровольной договоренности заинтересованных наследников и не может нарушать права других наследников, которые не изъявили желания участвовать в договоре или их отсутствии независимо от причин. Договор об изменении очередности не может быть заключен, если между отдельными наследодателями возник спор о разделе наследственного имущества, право на наследство или изменения очередности наследования. Изменение очередности не может нарушать право на обязательную долю. По судебному решению изменение очередности (без согласия между наследниками) может произойти, если будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о длительном попечительстве наследника за наследодателем, предоставление другой помощи, если через пожилой возраст, тяжелой болезни или увечья он был в беспомощном состоянии.
В этом случае наследники следующей очереди приобретают право на наследование вместе с наследодателем той очереди, которая призывается к наследованию. Законом не установлено, в течение какого времени наследник должен опекать наследодателя. Продолжительность времени попечительства для изменения очередности устанавливается с учетом конкретных обстоятельств и крайней необходимости предоставления соответствующей помощи. Доказательствами беспомощности наследодателя могут быть документы, подтверждающие преклонный возраст, тяжесть состояния здоровья или увечье: пенсионное удостоверение, выписки из истории болезни, амбулаторной карточки, выводы (справки) медицинских и психиатрических учреждений, вызовы скорой помощи, документы о инвалидности, акты, протоколы по вреда, причиненного увечьем, а также другие документы и показания свидетелей, которые свидетельствуют о беспомощном состоянии.
2. Круг наследников по закону
Согласно действующему ГК Украины наследования по закону предусматривает пять очередей наследников, призываемых к принятию наследства. Круг наследников, безусловно, имеет важное значение для обеспечения конституционных гарантий прав граждан Украины на наследство. ГК Украины (2003г.) первые две очереди оставил почти неизменными, однако из перечня наследников, наследовали наравне с первой или второй очередями исключены иждивенцы наследодателя (ст. 531 ГК УССР).
На сегодня, в состав наследников по закону входят не только прямые близкие родственники, но и широкий круг других лиц по восходящей и нисходящей линиям родства (ступенчатая линия рода).
В первую очередь относятся дети, супруги, родители наследодателя. Ко второй - родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед. К третьей очереди - родные дядя и тетя. Четвертую очередь справедливо занимают лица, проживавшие с наследодателем в течение пяти лет. К пятой очереди включены родственники наследодателя до шестой степени родства, несовершеннолетние и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.
В состав наследников по закону входят усыновленные и усыновители. Наследование усыновленными и усыновителями предусмотрено ст. 1260 ГК Украины. Факт усыновления должен быть подтвержден соответствующими документами согласно требованиям действующего законодательства.
Усыновленный ребенок приравнивается в правах к детям по кровному происхождению. Вопросы усыновления относится к сфере регулирования СК Украины.
Согласно ст. 1260 ГК Украины в случае наследования по закону усыновленный и его дети - с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой стороны, приравниваются к родственникам по происхождению.
Усыновленные дети утрачивают имущественные права и обязанности, а также личные неимущественные права в отношении своих кровных родителей и родственников и приобретают юридический статус ребенка усыновителя - дочери или сына. Итак, усыновленные и его потомки не имеют права наследовать по закону после их кровных родителей, а также других родственников по восходящей линии родства. В то же время родители усыновленного и его родственники не могут наследовать по закону после смерти усыновленного и его потомков. На практике усыновления может быть совершено не супругами, а одинокой лицом - женщиной или мужчиной.
В этих обстоятельствах усыновленный ребенок может хранить кровную связь с матерью или отцом (по их желанию). Вследствие таких взаимоотношений, если ребенка усыновил мужчина, усыновленный имеет право на наследование, как на имущество усыновителя, так и на имущество своей матери. И наоборот, при усыновлении женщиной возникает право на наследование после кровных отца и женщины, которая усыновила (удочерила) ребенка.
В случае усыновления одним из супругов без согласия другого (неполное усыновления) ребенок приобретает право на наследство только того, кто усыновил его, согласно акту об усыновлении ребенка. Если наследство открывается после смерти усыновленного лица, право на наследование получают усыновители и их родственники на общих основаниях.
Отношения о сохранении правовой связи между усыновленным и его бабушкой, дедушкой, братом и сестрой по происхождению должно быть указано в судебном решении, по которому был усыновлен ребенок. Наследование указанных лиц имеет характерные для них особенности зависимо от того, кто и от кого будет наследовать. В случае смерти бабушки, дедушки по происхождению усыновленный имеет право на наследство от них по праву представления в порядке, указанном ст. 1266 ГК Украины.
Если умрет брат или сестра усыновленного ребенка, тогда последний наследует их имущество по праву наследников второй очереди. В случае смерти усыновленного его баба, дед, брат и сестра по происхождению наследуют на общих основаниях (при условии сохранения правовой связи).
§ 38 Первая очередь наследования
Согласно ч. 1 ст. 1261 ГК Украины в первую очередь право на наследство по закону имеют дети наследодателя, в частности, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти, а также тот из супругов, который его пережил и родители.
Учитывая содержание, этой нормы, в первую очередь призываются к наследованию преимущественно родственники прямой линии родства, а также один живой из супругов. В случае усыновления (удочерения) ребенок призывается к наследованию наравне с другими наследниками первой очереди.
В первую очередь могут называться также внуки и правнуки на долю наследства, которая принадлежала их отцу, матери, бабушке, дедушке, если бы они были живыми на время открытия наследства по праву представления (ч. 1 ст. 1266 ГК Украины).
1. Дети наследодателя
Право детей на наследование от отца и матери основывается на их происхождении. Так, происхождение ребенка от отца и матери, которые находятся в браке, устанавливается на основании Свидетельства о браке и свидетельства о рождении ребенка или выписки из актовой записи о рождении. При отсутствии актовой записи - документа (справки) медицинского учреждения о рождении ребенка или судебным решением. Основанием происхождения ребенка от матери, не состоящей в браке, является актовая запись о рождении, запись в паспорте, справка медицинского учреждения и тому подобное. Ребенок, рожденный до истечения десяти месяцев после прекращения брака или признания его недействительным, считается происхождением от супругов (ст. 122 СК Украины). Если же ребенок родился до истечения десяти месяцев со дня прекращения брака или признания его недействительным, но рождение произошло после регистрации повторного брака ее матери, отцом ребенка считается муж ее матери в повторном браке (ст. 124 ГК Украины).
В случае установления судебным решением режима отдельного проживания супругов, ребенок, рожденный женой после истечения десяти месяцев со дня его установки, нельзя считать рожденным от мужа. В этих обстоятельствах ребенок наследуют от своей матери (ст. 120 СК Украины).
Происхождение ребенка от родителей, не состоящих в браке между собой, определяется по заявлению мужчины, который считает себя отцом ребенка, о чем говорится в свидетельстве о рождении. Происхождение ребенка также может быть определено по решению суда (ст. 125 СК Украины).
Новый СК Украины предусматривает еще один способ определения ребенка от отца и матери при искусственном оплодотворении и имплантации (ст. 123 СК Украины). Если искусственное оплодотворение проведено с согласия мужа, ребенок регистрируется как рожденный от его жены. В случае имплантации в организм женщины зародыша, зачатого супругами, родителями ребенка являются супруги. От супругов считается также родившийся ребенок, если зародыш, зачатый мужчиной и другой женщиной, имплантирован в организм его жены. Итак, ребенок, рожденный при названных выше обстоятельствах, подтверждается актовой записью о рождении, приобретает право на наследование от своих родителей. Не лишается этого права и ребенок, рожденный в браке, если этот брак будет признан недействительным.
Стоит отметить, что религиозные браки не порождают прав и обязанностей лиц, состоящих в браке.
Не наследуют после отчима и мачехи пасынки и падчерицы, впрочем, в случае постоянного проживания с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства, подтвержденного достоверными доказательствами (документами), в том числе судебным решением, указанные лица имеют право на наследования. Заявление об установлении факта проживания одной семьей рассматривается судом в порядке особого производства. Эти же лица приобретают право на наследование друг после друга, если были иждивенцами наследодателя, но не входили в круг членов его семьи (пятая очередь). В случае усыновления пасынка и (или) падчерицы они призываются к наследованию в первую очередь.
2. Усыновленные
Усыновленные дети приобретают право на наследование наравне с родными детьми наследодателя и принадлежат к наследникам первой очереди. Усыновление осуществляется на основании судебного решения. До принятия нового СК Украины (2003г.) Усыновление проводилось длительное время по решению исполнительной власти.
Основания усыновления и его правовые последствия установленные СК Украины. Усыновлением признается принятие усыновителем в свою семью лица на правах дочери или сына, легализированным судебным решением, кроме случая усыновления ребенка гражданином Украины, который проживает за пределами Украины, в консульском учреждении или дипломатическом представительстве Украины (статьи 207,282 СК Украины). Усыновление ребенка иностранцем предусмотрено статьями 283, 284, 286 СК Украины.
Заявление об усыновлении ребенка рассматривается в порядке отдельного производства (ч. 4 ст. 234 ГПК Украины). Усыновленным может быть также и совершеннолетнее лицо, которое не имеет матери, отца или была лишена их заботы (ч. 2 ст. 208 СК Украины). Согласно ст. 225 СК Украины ребенок или совершеннолетнее лицо считается усыновленным в день вступления в силу решения суда об усыновлении. По желанию усыновителя орган регистрации актов гражданского состояния на основании судебного решения выдает Свидетельство об усыновлении. Вместе с тем в соответствии с судебным решением орган ЗАГС вносит изменения в актовую запись и выдает Свидетельство о рождении. Ранее выданное свидетельство аннулируется.
С момента усыновления (вступление судебного решения в законную силу) прекращаются личные и вещные права и обязанности между родителями и усыновленным лицом, а также другими его родственниками по происхождению (ст. 232 СК Украины). Впрочем, если ребенок был усыновлен после смерти своих родителей, за ним сохраняется право на наследство по закону, а в случае совершения завещания на других лиц - также право на обязательную долю.
3. Дети, рожденные после смерти наследодателя
К наследникам первой очереди относятся дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. При решении вопроса, какой срок необходимо учитывать для того, чтобы ребенок умершего имела право на наследование, необходимо учитывать положения СК Украины. Согласно ст. 122 СК Украины ребенок, зачатый и (или) рожденный в браке, происходит от супругов. Ребенок, рожденный до истечения десяти месяцев после прекращения брака или признания его недействительным, происходит от супругов.
Итак, по аналогии право на наследование имеет ребенок, который родился в течение не более десяти месяцев после смерти наследников. В случае рождения ребенка вне брака, зачатого до смерти отца-наследодателя, право на наследство возникает на основании судебного решения, которым установлено отцовство, и записи в актовой записи о рождении. Основанием для наследования может быть актовая запись о рождении, если до открытия наследства, происхождение ребенка установлено по совместному заявлению родителей ребенка. Добровольное признание отцовства предусмотрено статьями 126, 127 СК Украины.
Признание отцовства по решению суда осуществляется в случае отсутствия согласия родителей или одного из них по иску матери или отца ребенка, опекуном, попечителем, лицом, которое содержит ребенка, а также самим ребенком, достигшим совершеннолетия (ст. 128 СК Украины). На основании решения суда выдается новое свидетельство о рождении.
4. Право на наследование пережившего супруга
Первоочередное право на наследство имеет тот из супругов (муж или жена), кто пережил второго при условии, если на момент открытия наследства они находились в браке, наличие регистрации брака для получения наследства следует из требований ст. 1261 ГК Украины и норм семейного права. Религиозные обряды брака не является основанием для возникновения у мужчины или женщины прав и обязанностью супругов, за исключением случаев, когда религиозные обряды брака происходили к созданию или восстановлению государственных органов регистрации актов гражданского состояния.
В соответствии с требованиями ст. 114 СК Украины моментом прекращения брака является день вынесения постановления, если брак, расторгнут органом ЗАГС; или день вступления в силу решения суда о расторжении брака. В то же время закон требует обязательной регистрации расторжения брака, осуществленного судом в органах ЗАГС, что удостоверяется Свидетельством о расторжении брака (ст. 115 СК Украины).
Не призывается к наследованию переживший супруг, если их брак был признан недействительным судебным решением (статьи 40,41 СК Украины) или актовая запись о браке по заявлению заинтересованного лица аннулировано органом ЗАГС, предусмотренных ст. 39 СК Украины. Актовая запись аннулируется независимо от смерти лиц, с которым был зарегистрирован брак, а также расторжение его (ч. 6 ст. 39 СК). Аннулирование актовой записи о браке является следствием его недействительности.
Исключением из этих положений, дает право одному из переживших супругов на наследование имущества наследодателя, приобретенного в недействительном браке, является субъективным фактор, подтвержденный соответствующими средствами доказывания о том, что лицо не знало и не могло знать о препятствиях к регистрации брака. Такое лицо-наследник имеет право на ту часть имущества, которая принадлежала супругам на праве общей совместной собственности и другое имущество умершего, входит в состав наследства (ч. 1 ст. 46 СК Украины).
5. Родители наследодателя
В состав наследников по закону, первой очереди, входят отец и мать после смерти своих детей или объявления их умершими. Мать рожденного ею ребенка является наследницей независимо от того, находилась она с отцом ее ребенка в браке или нет. Отец ребенка имеет право наследования от своих детей, если их происхождения от него указано в актовой записи о рождении ребенка или его отцовство установлено судебным решением. Правовые основания происхождения ребенка от матери и отца, установлены главой 12 СК Украины.
Не имеют права на наследование по закону родитель от своих детей, если:
1) один из них (или оба) лишены судом родительских прав (ст. 164 СК Украины, ч. З ст. 1224 ГК Украины);
2) отстранены от права на наследование приговором суда за умышленное лишение жизни или покушение на жизнь наследодателя или кого-либо из возможных наследников (ч. 1 ст. 1224 ГК Украины);
3) отстранены от наследования за уклонение от выполнения обязанности по содержанию ребенка, если такие факты установлены судебным решением (ч. З ст. 1224 ГК Украины).
Доказательствами родственных отношений между отцом и ребенком могут быть следующие документы: выписки из актовых записей о рождении, свидетельство о рождении, браке, записи в паспортах о детях и регистрации брака, выписки из журналов медицинских учреждений (родильных отделений) о рождении, решений суда об установлении факта родственных отношений или признание лица отцом ребенка. Каждый из этих документов может подтверждать происхождение ребенка от отца или матери и подается нотариусу в случае открытия наследства и для получения Свидетельства о праве на наследство.
6. Усыновители
К наследникам первой очереди, которые призываются к наследованию, относятся также усыновители. Основания и условия усыновления, предусмотренные главой 18 СК Украины. Усыновителем может быть лицо, которое должно быть старше ребенка не менее чем на 15 лет. При усыновлении совершеннолетнего лица разница в возрасте не должна быть меньше, чем на 18 лет. Усыновление ребенка, приобретение прав и обязанностей усыновителей и усыновленных осуществляется только по основаниям, установленным законом и на основании судебного решения. Дела об усыновлении рассматриваются в судебном порядке отдельного производства.
Лица, желающие усыновить ребенка, перебывают на специальном учете в управлениях (отделах) районных, (районных в городах Киев и Севастополь), государственных администрациях, исполкомах городских, районных в городах советов, а также центром по усыновлению детей центрального органа власти. Дети, которые могут быть усыновлены, также состоящих на учете в этих самых органах. Как уже отмечалось, с момента усыновления и приобретения усыновителем прав ребенка между его родителями и усыновленным ребенком прекращаются личные и имущественные права и обязанности. Это касается также других родственников усыновленного ребенка, кроме случаев, установленных законом. В то же время между усыновителем и усыновленным возникают взаимные права и обязанности. С момента усыновления его усыновитель приобретает право на наследование от усыновленного ребенка на тех же основаниях, что и родители от родных детей (ст. 232 СК Украины).
В исключительных случаях усыновление может иметь место и совершеннолетнего лица, которое не имеет матери или отца или была лишена их заботы (ст. 208 СК Украины). С момента усыновления совершеннолетнего лица к усыновителю переходят права и обязанности наследника в случае открытия наследства от этого лица. Стоит отметить, что при усыновлении (удочерении) ребенка человек или женщиной (одним лицом) за усыновленным лицом могут быть сохранены правовые связи с матерью или отцом, если этого желали каждый из них при усыновлении ребенка.
Так, в случае усыновления ребенка человеком, права и обязанности могут быть сохранены по матери, а при усыновлении ребенка женщиной - по отцу (ст. 232 СК Украины). Такой нормы до принятия нового СК Украины не существовало. Итак, в этих условиях право на наследование от усыновленного ребенка имеют как усыновители, так и родные отец или мать усыновленного, с которым в соответствии с судебным решением сохранены правовые связи. Впрочем, трудно себе представить, что усыновитель согласится усыновлять постороннего ребенка с сохранением за ее отцом или матерью родственных связей (прав и обязанностей), что влечет за собой соответствующие правовые последствия.
В частности, это сохранение за ним права на наследование от усыновленного ребенка. Хотя с другой стороны, при усыновлении ребенка от брата, сестры, пасынка, падчерицы и других родственников, сохранение за усыновленным ребенком правовых связей с отцом или матерью может быть оправданным.
Бесспорно, такие связи могут быть сохранены в случае усыновления ребенка одним усыновителем, а не при усыновлении вместе с мужем и женой или двумя другими лицами, проживающими одной семьей.
§ 39 Наследники второй очереди
Ко второй очереди наследников по закону, согласно ст. 1262 ГК Украины, относятся родные братья и сестры наследодателя, его баба и дед, как со стороны отца, так и со стороны матери. Право на наследство указанных лиц возникает в случае отсутствия предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия или отказа от наследства, если очередность не изменена нотариально удостоверенным договором между наследниками.
На уровне с наследниками второй очереди (или других очередей) может приобрести право на наследование по решению суда и лицо, которое является наследником последующих очередей при условии, что она длительное время заботилось, материально обеспечивало наследодателя, который через преклонный возраст, тяжелую болезнь или увечье был в беспомощном состоянии. В случае принятия наследства кем-либо из наследников первой очереди, наследники второй очереди к наследованию не призываются, за исключением случаев, указанных в ст. 1259 ГК Украины.
К наследникам второй очереди относятся как полнородные, так и не полнородные братья и сестры наследодателя по кровному родству.
По смыслу ст. 26 СК Украины полнородными являются братья и сестры, которые имеют общих родителей. Не полнородными считаются братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца. В медицинской терминологии родные братья и сестры от общих родителей считаются единокровными, а рожденные от одной матери или общего отца — единоутробными.
Сводные братья и сестры, не имеющие общих родителей, не наследуют друг после друга. Так же не являются наследниками первый после второго двоюродные братья и сестры. По праву представления двоюродные братья и сестры наследуют долю имущества, которая принадлежала бы по закону их матери или отцу, а также тете, дяде наследника, если бы они были живыми на время открытия наследства (ч. 4 ст. 1268 ГК Украины).
Наследниками второй очереди становятся также дед и баба наследодателя, как со стороны отца, так и со стороны матери. Они призываются к наследованию при тех же условиях, как родные братья и сестры. После смерти или объявления умершим внука или внучки. Подтверждением их кровных связей могут быть Свидетельство о рождении сына или дочери, Свидетельство о рождении внука или внучки, а также судебное решение. Дед и баба наследуют наравне с родными братьями и сестрами в равных долях, если никто из наследников первой очереди не принял наследство.
§ 40 Третья очередь наследников
К третьей очереди наследования по закону относятся родные дядя и тетя наследодателя. Они призываются к наследованию одновременно при отсутствии наследников первых двух очередей, непринятия или отказа их от наследства, а также в случае устранения от наследства, в установленном законом порядке.
По происхождению родные дядя и тетя являются родными братом и сестрой матери или отца умершего лица. Родственные связи подлежат подтверждению документами или судебным решением. Такими документы, в частности, могут быть Свидетельство о рождении родителей наследодателя, а также их сестер и братьев, в которых указываются общие родители актовыми записями органов ЗАГС о рождении, иногда записями в паспорте, если в них есть сведения о родственных связях этих лиц.
Если отсутствуют документы или в них нет сведений о родственные отношения наследников, факт нахождения в родственных отношениях должно быть подтверждено судебным решением. Дела об установлении таких фактов рассматриваются по заявлению претендента на наследство в порядке особого производства.
§ 41 Четвертая очередь наследования
В четвертую очередь право на наследование имеют лица, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее как пять лет до времени открытия наследства (ст. 1264 ГК Украины). Включение в число наследников членов семьи наследодателя имеет важное общественное значение. Это, прежде всего, могут быть лица, которые находились в «фактическом браке» с наследодателем, а также пасынки, падчерицы и любые другие лица, которые относятся по закону к членам семьи наследодателя и совместно проживали с ним в течение пяти лет. К четвертой очереди могут входить и дальние родственники (четвертой шестой степени родства), которые являются наследниками пятой очереди, так и те, которые не включены в нее, если они проживали с наследодателем не менее пяти лет и были членами его семьи.
Уместно отметить, что распространение законодателем права на наследование лица, которые проживают одной семьей, является справедливым актом государства, которого ждала значительная часть населения Украины. Не секрет, что многие семьи в современных условиях созданы без регистрации брака и длительное время заботятся друг о друге, приобретают имущество, заключают сделки, рожают детей.
Понятие семьи определены СК Украины. Семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. Супруги считается семьей даже тогда, когда по уважительным причинам не проживают совместно (условия работы, учебы, ухода за родителями и т.д). Права члена семьи имеет и одинокое лицо. Семья создается не только на основании брака, кровного родства или усыновления (удочерения), а и на других основаниях, которые не противоречат закону и моральным основам общества.
Следовательно, из содержания указанных положений можно прийти к выводу, что в случае доказательства факта проживания женщины и мужчины одной семьей такие «фактические браки» приобретают юридического значения, а женщина и мужчина, которые проживают одной семьей, имеют равные с супругами (законного брака) право на наследование. Отличие их правового статуса лишь в том, что один из супругов призывается к наследству после смерти второго в первую очередь, а лица, которые находятся в фактическом браке в четвертую очередь, при отсутствии наследников предыдущих очередей. Принадлежность к четвертой очереди должна быть доведена наследниками любыми средствами доказывания, установленными законом.
Доказыванию подлежит:
1) факт совместного проживания с наследодателем;
2) непрерывность семейных связей;
3) продолжительность проживания одной семьей не менее пяти лет.
Доказать указанные обстоятельства без обращения в суд невозможно. Нотариус не сможет поверить заверениям наследников и свидетелей об общности семейных связей и длительность проживания с наследодателем. Справки жилищно-эксплуатационных организаций, органов самоуправления, как правило, основываются на непроверенных заявлениях претендента на наследство или на показаниях соседей, друзей наследника. Обычно, нотариусы такие справки считают недостаточно аргументированными, предвзятыми. В них, как правило, отсутствуют признаки семьи, длительность совместного проживания, подтверждения указанных в справке обстоятельств и тому подобное. Поэтому, право на наследование вероятных наследников четвертой очереди может быть доказанным и реализуемым на основании судебного решения об установлении факта проживания одной семьей.
§ 42 Наследники пятой очереди наследования
1. Последнюю, пятую очередь наследников по закону составляют лица, которые принадлежат к другим родственникам родство и не происходят друг от друга, а также иждивенцы наследодателя, если они не были членами его семьи. Право на наследование другими родственниками родства закреплено ч. 1 ст. 1265 ГК Украины. Ими считаются родственники по боковой линии до шестой степени родства включительно. При разграничении степеней родства учитывается последовательность (число) рождений, которые отдаляют первых. Родственники более близкой степени родства устраняют от права наследования родственников дальнейшей степени родства. Рождение наследодателя не входит в это число.
По степени кровного родства к наследникам пятой очереди относятся следующие родственники:
1) четвертая степень - двоюродные внучки, являющиеся детьми родных племянников, племянниц наследодателя, а также двоюродные бабушка и дед родных братьев и сестер деда и бабки наследодателя;
2) пятая степень - двоюродные племянники и племянницы, рожденные от детей двоюродных братьев и сестер наследодателя и двоюродные тети и дяди — дети двоюродных бабки и деда наследодателя;
3) шестая ступень — двоюродные правнуки и правнучки, рожденные от двоюродных правнуков и правнучек наследодателя, троюродные внуки и внучки — дети двоюродных племянников и племянниц, а также троюродные братья и сестры, являющиеся детьми двоюродных тети и дяди наследодателя.
Родственники четвертого, пятого и шестого степеней родства призываются к наследованию по закону не одновременно, а по правилу принадлежности родственников к более близкой степени родства. По такой схеме родственники четвертой степени родства наследуют первыми, устраняя родственников дальнейшей степени родства. При отсутствии родственников четвертой степени родства наследуют родственники пятой степени. В случае отсутствия родственников четвертой и пятой степеней родства или отказа или непринятия ими наследства, к наследованию призываются родственники шестой степени родства.
Принадлежность родственников соответствующих степеней родства должны быть подтверждены определенными средствами доказывания (документами) или судебным решением об установлении факта родственных отношений. Существенное расширение круга наследников ГК Украины (2003 г.), в отличие от ГК (1963 г.), которым предусматривалось наследование родственниками прямой линии родства в две очереди, имеет важное общественное значение. Сейчас право на наследование по закону имеют и дальние родственники, которые о наследодателя могли иметь поверхностное представление или вообще узнали о нем только после открытия наследства. Включение в круг наследников родственников побочной линии до шестой степени родства включительно, фактически лишило органы государственной власти или органы самоуправления возможности присваивать наследственное имущество в случае отсутствия наследников.
2. К пятой очереди наследования по закону также включены иждивенцы наследодателя, если они не были членами его семьи. При наличии наследников соответствующей степени родства пятой очереди иждивенцы наследуют наравне с ними. Понятие иждивенцев определено абзацем 2 ч. 2 ст. 1265 ГК Украины. Ими считаются несовершеннолетние или нетрудоспособные лица, которые не были членами семьи наследодателя, но не менее пяти лет получали от него материальную помощь, которая была для них единственным или основным источником средств для их существования. Иждивенцами могут быть как родственники наследодателя, так и любые другие лица. Получение материальной помощи должно носить постоянный характер содержания в денежной или натуральной форме.
Понятие иждивенцев, определенное ГК Украины, существенно отличается от понятия иждивенцев, которое отмечалось в ГК (1963). К таким наследникам этот Кодекс относил лишь нетрудоспособных лиц, которые находились на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников нетрудоспособные иждивенцы наследовали наравне с той очередью, которая призывалось к наследованию. Пребывание на содержании связывалось с местом проживания наследодателя и непрерывностью годовалого срока до наступления смерти наследодателя.
Новый ГК Украины (2003 г.) иждивенцами считает тех лиц, которые не были членами семьи и не устанавливает непрерывность срока нахождения на иждивении. Получение в течение пяти лет материальной помощи может определяться по совокупности приобретенных лет. Об этом свидетельствует отсутствие в содержании закона термина — «до смерти» наследодателя. В то же время ГК Украины, кроме нетрудоспособных лиц, признает иждивенцами и несовершеннолетних, которые не были членами семьи наследодателя. Несовершеннолетним лицом считается ребенок в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 6 СК Украины). Согласно закону несовершеннолетние имеют неполную гражданскую дееспособность.
В случае приобретения при определенных условиях, установленных ГК Украины, полной гражданской дееспособности. Несовершеннолетние, работающие по трудовому договору или зарегистрированы как предприниматели, теряют право на наследование как иждивенцы, если их заработок (доход) будет больше, чем установленный прожиточный минимум.
Впрочем, за работающими несовершеннолетними может сохраняться статус иждивенцев, если будет доказано, что получение материальной помощи от наследодателя оставалось для них основным источником существования в течение пяти лет.
Факт несовершеннолетия подтверждается Свидетельством о рождении или выпиской из актовой записи о рождении ребенка, записью в паспорте или судебным решением об установлении факта регистрации рождения. Нетрудоспособность физического лица определяется по возрасту или по состоянию здоровья. Нетрудоспособность может быть временной. К нетрудоспособным по возрасту относятся малолетние и несовершеннолетние в возрасте до 16 лет (учащиеся до 18 лет).
Лица, достигшие пенсионного возраста (женщины — 55, мужчины — 60 лет), а также лица, которые имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях. Которые включены в число нетрудоспособных законом Украины «О прожиточный минимум». Нетрудоспособность по возрасту подтверждается паспортом, Свидетельством о рождении или соответствующим судебным решением.
К лиц, которые потеряли трудоспособность по состоянию здоровья, принадлежат неработающие инвалиды І, II, и III групп, что подтверждается пенсионным удостоверением об инвалидности, справкой или заключением медико-социальной экспертизы и иными документами. Факт нетрудоспособности должен быть установленным в день открытия наследства. Родственные отношения в этих случаях между наследодателем и наследником не имеют правового значения.
Доказательством нахождения на иждивении в течение пяти лет могут быть: справки жилищно-эксплуатационной организации или местного самоуправления, справки органов социальной защиты населения о назначении пенсий и пенсионные удостоверения. В случае их отсутствия эти обстоятельства могут быть подтверждены судебным решением об установлении факта нахождения на иждивении, о нахождении на иждивении в связи с потерей кормильца и тому подобное.
Судебное решение и указанные документы должны содержать сведения не только о факте нахождения на иждивении, но и длительности удержания (период, время), размер денежного или натурального содержания, отсутствие самостоятельного заработка или потребность в оказании материальной помощи во время пребывания на содержании.
В юридической литературе возникают дискуссии относительно не включения в число иждивенцев тех лиц, которые находились на содержании и были на день смерти наследодателя членами его семьи. Это, прежде всего, касается лиц, находившихся в фактических брачных отношениях, детей одного из супругов после смерти отчима (мачехи) или ребенка матери, которая не была в браке с наследодателем.
В каждом отдельном случае необходимо учитывать как положения наследственного права, так и другие законодательные акты которые определяют правовой статус указанных лиц. При доказательстве факта проживания с наследодателем одной семьей не менее как пять лет до времени открытия наследства указанные лица приобретают право на наследование в четвертую очередь, если отсутствуют наследники предыдущих очередей, отказались, или не приняли наследство. При отсутствии документальных доказательств совместного проживания с наследодателем одной семьей такой факт может быть установлен в судебном порядке.
Сложным является вопрос признания иждивенцами нетрудоспособными супруга или супруги, которые расторгли брак. Согласно ст. 76 СК Украины указанные лица имеют право на содержание после расторжения брака, если нетрудоспособность наступила до прекращения брака или на протяжении одного года от дня расторжения брака при условии потребности в материальной помощи. Если такая помощь одному из них оказывалась добровольно или по решению суда и была единственным или основным источником средств к существованию в течение пяти лет, такое лицо приобретает права на наследование как иждивенец.
В случае достижения пенсионного возраста право на содержание может иметь также бывшие супруги, если на момент расторжения брака до достижения пенсионного возраста одному из них осталось не более пяти лет и при условии совместного проживания в браке не менее десяти лет. Такое же право на содержание имеет бывшие супруги, если после всплыву одного года от дня расторжения брака, в результате противоправной поведения мужчины или женщины наступила инвалидность, либо был заключен во время пребывания в браке договор о предоставлении содержания одному из них.
Подтверждением этих обстоятельств, должно быть судебное решение о взыскании алиментов или о нахождении на содержании или нотариально удостоверенный договор о содержании. Следовательно, иждивенцы наследодателя при наличии условий, установленных ч. 2 ст. 1265 ГК Украины приобретают право на наследование в пятую очередь наравне с другими родственниками побочной линии родства.
§ 43 Наследование по праву представления
Согласно ст. 1266 ГК Украины, по праву представления призываются к наследованию после своих родственников внуки, правнуки, прадед, прабабка, племянник, племянница наследодателя, а также двоюродные братья и сестры наследодателя. Указанные лица не включены в состав наследников ни одной из пяти очередей, наследуют после открытия наследства в порядке, установленном статьями 1261-1265 ГК Украины.
К кругу лиц, которые наследуют по праву представления, условно входят другие родственники наследников по закону, до открытия наследства считаются «резервными», возможными наследниками. Они наследуют ту долю наследства, которая бы принадлежала по закону их родственникам, если бы они были живыми на время открытия наследства. Так, внуки и правнуки наследодателя наследуют ту долю наследства их отца, матери, бабки, деда, что причиталась бы им по закону, если бы они были живыми на время открытия наследства (ч. 1 ст. 1266 ГК Украины). Следовательно, при этих обстоятельствах внуки и правнуки наследодателя приобретают статус наследников первой очереди на долю своих родителей, бабы, деда. На таких же условиях наследуют по нисходящей линии и родственники усыновленного.
В случае принятия наследства внуки и правнуки получают только-то имущество в равных долях, которое бы принадлежало умершему родственнику при наследовании по закону. Учитывая указанное, внуки и правнуки по праву представления наследуют не после наследодателя, от которого должны были бы получить наследство их родители, дед или баба, а определенную последним долю наследства.
Пример. После смерти отца, у которого были два сына и дочь, которая умерла до открытия наследства, и двое внуков. Долю умершей матери получат внуки наследодателя в равных частях, каждый 16 часть, а двое сыновей - каждый в размере 13 часть от общего объема наследственного имущества. То есть между внуками будет поделена 13 доля имущества (на каждого), которая бы принадлежала по закону их матери.
В таком порядке осуществляется раздел наследственного имущества среди правнуков наследодателя, если до открытия наследства умрет его внук - отец правнуков.
К перечню лиц, которые могут наследовать по праву представления, также относятся:
- прабабка, прадед после их детей - бабы, деда наследодателя относительно части наследства, которая принадлежала бы им, если бы они оставались живыми на время открытия наследства;
- племянники наследодателя, которые наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (сестре, брату наследодателя, если бы они были живыми на время открытия наследства (ч. Ст. 1266 ГК Украины);
- двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют долю наследства матери, отцу (тетке, дяде наследодателя), принадлежала бы им, если бы они были живыми на время открытия наследства.
В любом случае наследование по праву представления доли умершего родственника делится поровну, независимо от наличия количества наследников. При наследовании по прямой нисходящей линии право представления действует без ограничений.
В случае наследования по праву представления наследники не входят в число лиц, которые имеют право на обязательную долю наследства.
Следовательно, с учетом требований закона наследование по праву представления может состояться только при условии, если:
1) наследник умрет до открытия наследства;
2) наследник не был устранен от права на наследование в установленном законом порядке;
3) умерший наследник имел право наследования на момент открытия наследства в соответствии с законом;
4) отсутствует завещание относительно наследства, принадлежащего наследодателю.
Стоит обратить внимание на различие наследования по праву представления и перехода права на принятие наследства по правилам наследственной трансмиссии. По своему содержанию наследственная трансмиссия подразумевает прямое наследование внуков или правнуков, если их родители умерли после открытия наследства и не успели ее принять. А в случае смерти наследника до открытия наследства или в один день с наследодателем, наследование осуществляется по праву представления.
§ 44 Общие положения осуществления права на наследование. Условия и сроки принятия наследства
Осуществление права на наследование, предусматривает, прежде всего, принятие наследства способом, предусмотренным законом. Наследник приобретает право на наследование по закону и за завещанием только после открытия наследства вследствие представления наследодателя или объявления его таковым. Осуществление права на наследство зависит от воли самого наследника (ipso-jure). Он может принять наследство, отказаться от него или не принять ее. Отказ от наследства или его непринятия наследником не влечет за собой никаких правовых последствий.
Согласно ч. 1 ст. 1268 ГК Украины не допускается принятие наследства с условием или с оговоркой. Наследство принимается в полном объеме или не принимается. Нельзя принять часть наследства, а от другой части отказаться из каких-либо благотворительных целей. Или все, или ничего — такова формула субъективного абсолюта наследника.
В соответствии с требованиями закона принятие наследства осуществляется тремя способами:
1) фактического принятия наследства, если наследник постоянно проживал с наследодателем;
2) принятие наследства по факту малолетства, несовершеннолетия, недееспособности и ограничения дееспособности;
3) подачи заявления в нотариальную контору наследником, который на время открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем.
Указанные действия должны быть совершены наследниками в сроки, установленные в. 1270 ГК Украины. Впрочем, наследники, которые постоянно проживали с наследодателем, или опекуны малолетних, недееспособных, а также несовершеннолетние и лица с ограниченной гражданской дееспособностью, могут обратиться в нотариальную контору с заявлением о получении Свидетельства о праве на наследство после истечения шестимесячного срока, без подачи ими заявления о принятии наследства.
1. Фактическое принятие наследства
Условия принятия наследства по действующему ГК Украины существенно отличаются от положений ГК (1963 г.). В частности, согласно этому Кодексу принятия наследства осуществлялось двумя способами: по факту принятия наследства и за подачей заявления наследником. Согласно ч. Ст. 1268 ГК Украины установлено, по сути, не нотариальный способ принятия наследства: по факту постоянного проживания наследника вместе с наследодателем на день его смерти. Наследник должен предоставить нотариусу документальное подтверждение о его регистрации по месту постоянного проживания с наследодателем (паспорт, справку о регистрации) или решения суда об установлении факта постоянного проживания или пользования жилым помещением на правах члена семьи и тому подобное.
При решении вопроса факта постоянного проживания следует учитывать положения ст. 29 ГК Украины, которым установлено, что физическое лицо имеет место проживания, если он проживает в жилом помещении постоянно, преимущественно или временно. Согласно закону, каждое лицо должно обязательно зарегистрироваться по месту жительства или пребывания.
Регистрация постоянного проживания должна быть обозначена штампом (отметкой) соответствующего органа в паспорте физического лица.
В случае решения вопроса относительно факта постоянного проживания могут учитываться также другие доказательства: справки жилищно-эксплуатационной организации, органов местного самоуправления, сельских (поселковых) исполнительных комитетов, и тому подобное. За недостаточностью документов или неприятие их нотариусом этот факт, возможно, установить в судебном порядке.
Пример. Жена вселилась в квартиру к мужу и постоянно пользовалась жилым помещением на протяжении нескольких лет до дня его смерти. Нотариус отказал ей в выдаче Свидетельства о праве на наследство, из-за отсутствия в паспорте регистрационной записи места проживания. Также истечения установленного законом срока на принятие наследства. В этом случае жена, как наследник, может обратиться в суд и доказать факт постоянного проживания любыми надлежащими средствами доказывания. Судебное решение об установлении факта постоянного проживания с наследодателем избавит от необходимости обращаться в суд с иском об установлении дополнительного срока для принятия наследства.
Предоставление права на получение наследства малолетним, несовершеннолетним, недееспособным, а также лицам, гражданская дееспособность которых ограничена, независимо от того, проживало лицо совместно с наследодателем или нет, кроме случаев отказа от наследства по согласию родителей, опекунов, попечителей и органа опеки и попечительства (статьи 1268,1273 ГК Украины). Указанные лица считаются такими, что приняли наследство по факту их не совершеннолетия или ограничения совершеннолетнего лица гражданской дееспособности или признании его недееспособным, без подачи заявления о принятии наследства и соблюдение сроков, установленных ст. 1270 ГК Украины.
Согласно ч. 2 ст. 6 СК Украины (ст. 31 ГК Украины) малолетним лицом считается физическое лицо, не достигшее 14 лет. Оно наделено частичной гражданской дееспособностью в объеме, установленном указанной статьей. Несовершеннолетним считается физическое лицо в возрасте от 14 до 18 лет (ч. 2 ст. 6 СК Украины). Объем его гражданской дееспособности установлены ст. 32 ГК Украины. Недееспособность физического лица устанавливается только судебным решением (статьи 36,39 ГК Украины).
2. Представление заявления о принятии наследства
Согласно ст. 1269 ГК Украины наследник, который желает принять наследство, но на время его открытия не проживал постоянно с наследодателем, может подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства. Заявление подается наследником лично, что лишает его права воспользоваться на стадии принятия наследства услугами представителя. Учитывая указанное, наследник должен прийти и обязательно написать заявление нотариусу по месту открытия наследства. Заявление может быть отправлено по почте с другого места жительства (пребывания) наследника (желательно заказным письмом с уведомлением о вручении). Важно предварительно удостоверить свою подпись на заявлении у нотариуса (частного или государственного).
В то же время возникает вопрос, а что должен делать нотариус государственной нотариальной конторы, если подпись наследника на заявлении не было нотариально удостоверено, и можно ли его считать, таким, что принял наследство?
Как ответ на эти вопросы можно привести пример конкретного судебного дела. Сын наследодателя В. П., в установленный законом срок, направил по почте заявление о принятии наследства, ссылаясь на невозможность лично обратиться в нотариальную контору в связи с пребыванием за границей. После истечения шестимесячного срока государственный нотариус отказал ему в выдаче Свидетельства о праве на наследство, мотивируя свои действия тем, что заявление наследником не была должным образом оформлена.
Иск наследника о необоснованности отказа нотариуса и признании за ним права собственности на наследственную часть жилого дома, местный районный суд удовлетворил полностью.
Однако апелляционный суд. Киева решение районного суда отменил и принял новое решение, которым иск наследника В. П. оставил без удовлетворения. Не соглашаясь с решением апелляционного суда, истец подал кассационную жалобу в Верховный Суд Украины, ссылаясь на нарушение апелляционным судом норм материального и процессуального права.
Коллегия судей Судебной палаты в гражданских делах Верховного Суда Украины кассационную жалобу удовлетворила полностью, решение апелляционного суда отменил, а решение местного районного суда оставила в силе.
Обосновывая свое решение, судебная палата Верховного Суда Украины установила следующее: апелляционный суд, отменяя решение районного суда ошибочно, руководствовался тем, что истец не принял наследство, поскольку его заявление о принятии наследства подано по почте и не была оформлена надлежащим образом. Впрочем, апелляционный суд не учел положения п. 110 Инструкции министерства юстиции Украины «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины». Согласно которой, нотариус, получивший такое заявление, отправленное по почте, обязан его принять и предложить наследнику прислать заявление, оформленное нотариально, или прибыть в нотариальную контору лично.
Кроме этого, не учтено, что районным судом, который удовлетворил иск наследника, установлено, что заявление подано в нотариальную контору по месту отправления наследства в установленный срок, а подпись на заявлении принадлежит наследнику и соответствует его волеизъявлению.
Следовательно, оснований полагать, что наследник не принял наследство в судебной коллегии апелляционного суда не было, а следовательно его решение об отмене решения районного суда постановлено с нарушением норм процессуального права и должно быть отменено как незаконное.
Стоит подчеркнуть, что каждый из наследников, кто подал заявление о принятии наследства, может его отозвать, но в пределах установленного срока для принятия наследства. Независимо от времени фактического принятия наследства или подачи заявления в нотариальную контору, наследственное имущество считается принадлежащим наследнику с момента открытия наследства.
Следовательно, наследник может управлять, пользоваться наследственным имуществом, но не имеет права им распоряжаться (отчуждать) до получения им Свидетельства о праве на наследство. Исключением из этого правила могут быть случаи, согласно которым наследники распоряжаются наследственным имуществом без нотариального оформления за отсутствия необходимости получения Свидетельства о праве на наследство.
На практике это происходит при отсутствии спора в отношении имущества, которое не требует обязательной государственной регистрации (предметы домашней обстановки и обихода и тому подобное). Однако наследование недвижимого имущества, транспортных средств должно быть оформлено через нотариальную контору с получением правоустанавливающего документа.
Бывают случаи фактического перехода наследственного имущества к наследникам без получения Свидетельства о праве на наследство и в отношении недвижимого имущества (домов, других зданий) в сельской местности. Например, после смерти родителей дети продолжают пользоваться и владеть жилым домом, а через некоторое время после их смерти продолжают владеть домом внуки и т. д. Безусловно, такое положение лишает их права распоряжаться имуществом (продать дом).
Стоит обратить внимание на то, что в период с момента открытия наследства и до его принятия наследниками, имущество наследодателя де-факто и де-юре не принадлежит наследникам ни по завещанию, ни по закону. В юридической литературе такое наследство называют «лежачим» Впрочем, в этот период наследники не лишаются возможности пользоваться и управлять имуществом наследодателя, а также в пределах разумной необходимости тратить средства на содержание и охрану наследственного имущества.
В нотариальной практике нередко возникают сложности в случае фактического принятия наследства. Это касается наследников, которые постоянно проживали с наследодателем на время открытия наследства, для которых подачи заявления о принятии наследства в установленные законом сроки, является не обязательным (ч. Ст. 1268 ГК Украины). При таких обстоятельствах, наследник, который фактически принял наследство, может не спешить обращаться с подачей заявления к нотариусу, поскольку он считается таким, что принял наследство. Впрочем, вероятно, это может привести к осложнениям с другими наследниками, которые приняли наследство, в установленные законом сроки путем подачи заявления в нотариальную контору.
Если один из наследников окажется недобросовестным и не сообщит нотариусу о другом наследнике, нотариус может оформить право на наследство тому наследнику, кто подал заявление о принятии наследства в установленный законом срок.
Следовательно, целесообразно в срок для принятия наследства письменным заявлением уведомить нотариуса о принятии наследства вне зависимости от факта постоянного проживания с наследодателем.
В то же время в случае непредставления в установленный срок заявления наследником, который не проживал постоянно с наследодателем, он считается таким, что принял наследство (ч. 1 ст. 1272 ГК Украины).
Для принятия завещательного отказа по передаче от отказополучателя в собственность вещей или других имущественных прав, подачи им заявления к нотариусу законом не предусмотрено. Считается, что отказополучатель принял указанные в завещании предметы и вещные права, если в течение шести месяцев со времени открытия наследства он не отказался от завещательного отказа (ст. 1271 ГК Украины).
3. Сроки принятия наследства
ст. 1270 ГК Украины предусмотрено, что для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства. Если право на наследование зависит от непринятия или отказа от принятия наследства, срок для его принятия наследниками, которые призываются к наследству, устанавливаются в три месяца с момента непринятия или отказа от нее. В случае если осталось менее трех месяцев, срок продлевается до трех месяцев.
Следовательно, право на принятие наследства наследниками должно быть реализовано в течение срока, установленного настоящим положением. Реализация права на принятие наследства зависит от самого наследника. Если призванный наследник не знал и не мог знать об открытии наследства и вследствие этого пропустил установленный законом срок, он может ее принять только по письменному согласию наследников, которые приняли наследство или на основании судебного решения.
Установлены ст. 1270 ГК Украины сроки для принятия наследства являются императивными (обязательными) как для наследников по закону, так и по завещанию. Впрочем, если наследник на момент открытия наследства постоянно проживал вместе с наследодателем, представления им заявления в установленные сроки законом не предусмотрено (ч. Ст. 1268; ч. 1 ст. 1269 ГК Украины). Это же правило распространяется на малолетних, несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных.
Впрочем, неподача заявления о принятии наследства в течение шестимесячного срока может иметь негативные последствия для наследника. Нотариус не сможет своевременно и правильно установить круг лиц, которые призываются к наследству. Он может ошибочно определить объем наследства и выдать Свидетельство о праве на наследство другим наследникам. Поэтому лучше этим наследникам не рисковать и подать заявление, которым проинформировать государственного нотариуса о принятии наследства по факту постоянного проживания в сроки, указанные в ст. 1270 ГК Украины. Такие действия, обычно, не нуждаются в предстоящем доказательстве факта принятия наследства или права на наследование в судебном порядке.
Исчисление срока принятия наследства начинается с момента (даты) смерти наследодателя. Этот срок может приостанавливаться, прерываться на основаниях, характерных для сроков исковой давности (глава 19 ГК Украины).
Он может лишь при определенных условиях быть продолженным. Время (дата) смерти определяется на основании актовой записи о смерти (Свидетельства о смерти), сделанного в органе регистрации актов гражданского состояния.
В случае если физическое лицо объявлено судом умершим или факт ее смерти, в определенное время установленный судебным решением, временем смерти считается дата, указанная в решении суда. После вступления в законную силу судебные решения направляются в орган ЗАГС, который регистрирует смерть лица в книге записи актов гражданского состояния. Вместе с тем суд обязан направить указанные решения в нотариальную контору по месту открытия наследства. В случае отсутствия нотариуса в населенном пункте решение суда отсылается в соответствующий орган местного самоуправления для принятия мер по охране имущества (ч. 2 ст. 249 ГПК Украины).
Если физическое лицо признано судом безвестно отсутствующим (ст. 43 ГК Украины), оно считается живым, и право на наследство не открывается. Над имуществом этого лица устанавливается опека.
§ 45 Нотариальное уведомление и поиск наследников
С принятием действующего ГК (2003 г.) проблемы информации и поиска наследников остались нерешенными. Закон Украины «О нотариате» от 2 сентября 1993 г. (с последующими изменениями) не претерпел существенных изменений. Инструкция Министерства юстиции Украины «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины» (от 03 марта 2004 г. № 20/5). Вообще не предусматривает порядок и процедуру осуществления информационного сообщения и поиск наследников, у которых есть достоверные данные о наличии указанных лиц, а также тех, которые на основании различных причин не были уведомлены или не знали об открытии наследства, но имеют право на наследование.
Положения ст. 63 Закона Украины «О нотариате», которым на государственного нотариуса возложена обязанность уведомить наследников об открытии наследства, если ему стало известно о их месте проживания или работы, не всегда выполняется. А возможность и право нотариуса сделать вызов наследников путем публичного объявления или сообщения об этом в прессе вообще игнорируется и тем же самым нотариусом.
Министерство юстиции Украины установило порядок применения этих положений закона и гарантий обеспечения, информационных прав граждан — наследников. До этого времени не определено, какой орган средств массовой информации должен публиковать нотариальные объявления и сообщения относительно открытия наследства и вызов наследников, а также какой формы и содержания должно быть такое сообщение и источники финансирования осуществления этих нотариальных действий.
Государственный нотариус должен быть наделен более широкими полномочиями не только по оповещению тех лиц, место жительства или работы которых ему известно, но и осуществление поиска тех наследников, место нахождения которых вероятно может быть установленным.
Определение процедуры информирования и поиск наследников, имеет большое значение в демократическом обществе. Без законодательного урегулирования этих пробелов нельзя обеспечить право человека на наследство.
Отсутствие процедуры нотариального производства относительно сообщения и поиска наследников нередко приводит к потере наследства наследниками, которые на основании определенных обстоятельств не знали (не в состоянии узнать) об открытии наследства. В частности, это касается наследников, которые считаются такими, что приняли наследство по факту регистрации их постоянного проживания в одном доме или квартире совместно с наследодателем, но на время открытия наследства работали за границей или находились в длительной командировке.
К таким наследникам относятся и малолетние, несовершеннолетние, недееспособные и лица, гражданская дееспособность которых ограничена судом, на момент смерти наследодателя находились в детских учреждениях, учреждениях здравоохранения или в патронажного воспитателя.
Нотариус не обременен обязанностью выяснения места нахождения этих лиц, что приводит к злоупотреблениям наследников, которые приняли наследство, и некоторых нотариусов.
Пример из адвокатской практики.
После смерти родителей право на наследование жилого дома по закону в г. Киеве было две дочери, одна из которых на то время была несовершеннолетней и находилась под опекой бабушки в другом месте проживания.
В 1954 г. нотариус выдал совершеннолетний дочери умершего Свидетельство о наследстве на 1/2 части каждому, с учетом доли малолетнего. Впрочем, ее младшая сестра не получила Свидетельства на указанное наследство. От государственного нотариуса никакого сообщения об открытии наследства до нее и бабушки не поступало, а ее старшая сестра умалчивала о получении Свидетельства о праве на наследство, в котором также значилась доля ее меньшей сестры.
С того времени прошло более 50 лет. Весь этот период домом пользовалась и владела старшая сестра. Младшая пользовалась помещением бабушки и до своей смерти не знала, что является совладельцем жилого дома по праву наследования.
Только после смерти обеих сестер, которые умерли в 2005 г. и 2006 годах. Сын младшей сестры случайно узнал, что является наследником 12 части жилого дома, которая должна была унаследовать его мать, от которой долгое время это скрывалось ее старшей сестрой.
Это произошло после истечения шестимесячного срока, установленного для принятия наследства, что заставило сына - наследника обратиться к адвокату за правовой помощью, поскольку нотариус отказал ему в оформлении права на принятие наследства.
Итак, несообщения нотариусом и близких родственников наследникам о наследовании жилого дома малолетним лицом в 1954 г. привело к нарушению ее права на владение, пользование и распоряжение своим имуществом на протяжении нескольких десятилетий.
Решением местного суда иск сына умершей сестры об определении дополнительного срока для подачи им заявления о принятии наследства был удовлетворен. Наследник справедливо получил часть наследства.
Стоит подчеркнуть, что проблема информационного сообщения не может перекладываться на самих наследников, их добросовестность — это обязанность государственных нотариальных контор, которые призваны обеспечить право наследников на наследство.
Впрочем, редакция ст. 63 Закона Украины «О нотариате» от 2 мая 1993 г. относительно извещения нотариусом наследников об открытии наследства, не предусматривает его ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение этих мероприятий, что способствует многочисленным нарушениям прав наследников.
На практике часто встречаются досадные случаи халатности нотариуса, когда он не разъясняет порядок и сроки принятия наследства наследнику, который явился в нотариальную контору.
Пример из адвокатской практики .
Сын почившей М., который проживал в другой местности, обратился к государственному нотариусу с просьбой оформить на него наследство (двухкомнатную квартиру в г. Киеве), поскольку других наследников ни по завещанию, ни по закону не было. Нотариус поспешно сделал пометку относительно его извещения об открытии наследства и посоветовал прийти через шесть месяцев с соответствующими правоустанавливающими документами для оформления наследства. При этом нотариус не обмолвился о необходимости представления им заявления о принятии наследства и последствия пропуска для наследника, установленного законом срока.
Каково же было его удивление, когда он через шесть месяцев, узнал, что Свидетельство о праве на наследство на квартиру и другое имущество матери получила ее родная сестра как наследница второй очереди наследования.
При этом наследнику первой очереди наследования в нотариальной конторе отметили: «Сам виноват в этом», — потому что не подал нотариусу в установленный срок заявления о принятии наследства, поэтому это является основанием считать его таким, что он фактически отказался от наследства.
Такая ситуация возникла по вине нотариуса, побудила наследника обратиться к адвокату и стала основанием предъявления в суд иска об установлении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства, а также признание уже виданного Свидетельства о праве на наследство недействительным.
Остается открытым вопрос относительно информации (вызова) наследников путем публичного объявления или сообщения об этом в печати (ч. 2 ст. 63 Закона Украины «О нотариате»). Много наследников на основании независимых от них обстоятельств вообще не знают о факте открытия наследства и сроки, установленные законом, для ее принятия.
Известно, что многочисленные наследники, особенно третьей или пятой очередей, редко общаются. Длительное время лишены возможности поддерживать родственные связи. Узнают о смерти наследодателя после истечения шестимесячного срока, установленного для принятия наследства. Иногда о его смерти им становится известно спустя годы, когда наследство распределено и отчуждено посторонним лицам.
Отсутствие у нотариуса сведений о месте жительства и работы наследника, не обязывают его ни к каким действиям, поскольку истребование сведений и документов, необходимых для совершения нотариальных действий, является только его правом, а не обязанностью (ст. 46 Закона Украины «О нотариате»).
Следовательно, установление круга наследников зависит только от их осведомленности и добросовестности, которые могут дать нотариусу информацию о месте жительства или работы наследников, а нередко вообще скрывают адресаты наследников.
При наличии у нотариуса данных об адресе наследника и неявки его по неизвестным причинам для оформления наследства, не обязывает нотариуса посылать ему официальное нотариальное сообщение или сделать вызов наследника через публичное объявление в прессе. Закон Украины «О нотариате» (1993 г.), а также другие законодательные акты, которые регулируют деятельность нотариусов и совершения ими нотариальных действий, не предусматривают императивных предписаний и регламентации процедуры информативного уведомления наследников об открытии наследства и принятии мер нотариусом по поиску наследников.
Предоставление наследникам, которые пропустили срок принятия наследства, право на предъявление иска об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства является слишком сложной судебной процедурой. Истец должен доказать надлежащими средствами доказывания, что он пропустил срок по уважительным причинам.
Следовательно, наследник, которому нотариус не сообщил или несвоевременно сообщил об открытии наследства, должен доказать суду, почему он не знал или не узнал о смерти своего родственника.
На законодательном уровне должна быть четко выписана процедура информации наследников об открытии наследства, а также основания и действия нотариуса по поиску наследников.
Необходимо на законодательном уровне закрепить следующее.
Наследник, который не явился в указанный в нотариальном уведомлении срок для принятия наследства, считается таким, что отказался от принятия наследства. На этих основаниях нотариальное производство может быть закрытым. В случае отсутствия предварительных данных о месте жительства или работы, но наличии завещания на конкретное лицо нотариальное производство должно быть остановленным. Это должно касаться и наследников, которые признаны судом безвестно отсутствующими до открытия наследства или в пределах срока для принятия наследства. Если же наследник не был уведомлен или несвоевременно уведомлен об открытии наследства (при наличии у нотариуса данных о месте проживания (пребывания) или его работы), это должно быть основанием для продления ему срока на принятие наследства с постановлением государственного нотариуса, без обращения наследника в суд. В других случаях пропуска срока для принятия наследства наследник имеет право обратиться в суд с иском об определении ему дополнительного срока, достаточного для подачи заявления о принятии наследства.
Упрощение порядка определения (продления) срока на принятие наследства в отношении наследников, которые пропустили установленный срок, вследствие халатности, бездействия нотариуса способствовать защите прав и интересов человека, а также устранению злоупотреблений теми, кто обязан их обеспечивать.
§ 46 Возобновление права на принятие наследства
1. Восстановление пропущенного срока по согласию наследников
Непринятие наследства по разным причинам в установленный законом срок может лишить наследника права на наследование или существенно затруднит осуществление им права на наследование. Согласно ч. 1 ст. 1272 ГК Украины, если наследник в течение установленного срока не подал заявление о принятии наследства, он считается таким, что не принял его.
Требования данной нормы распространяется как на наследников по закону, так и по завещанию. Впрочем, наследник, который не подал заявления о принятии наследства в установленный срок по уважительным причинам, может его восстановить.
Пропущенный срок на принятие наследства может быть возобновлен, если наследники, которые приняли наследство, дали на это согласие тем наследникам, которые пропустили установленный законом срок, а также в случае определения судом дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства.
По смыслу ч. 2 ст. 1272 ГК Украины для возобновления права на принятие наследства по соглашению наследников обязательными должны быть следующие основания:
1) письменное согласие всех наследников, которые приняли наследство;
2) подачи заявления о принятии наследства (после пропущенного срока) по месту открытия наследства;
3) предоставление согласия наследниками до получения ими Свидетельства о праве на наследство.
На этих основаниях письменное согласие наследников должно быть получено от наследников, которые приняли наследство, независимо от их количества и способа принятия наследства. Отказ одного из них не дает оснований для возобновления права на принятие наследства пропущенного срока.
Следовательно, возобновление срока на принятие наследства связано с волеизъявлением каждого из наследников, которые приняли наследство. Свое согласие в форме письменного заявления наследники должны подать в нотариальную контору по месту открытия наследства, но до выдачи Свидетельства о праве на наследство. Их подписи проверяются и удостоверяются нотариусом. Согласие на принятие наследства может быть подано и через нотариуса другого нотариального округа (конторы).
Заявление того наследника, который пропустил срок на принятие наследства регистрируется нотариусом в установленном порядке и хранится вместе с заявлениями наследников, которые дали согласие на принятие наследства, в материалах наследственного дела. Не исключается законом и внесение изменений в Свидетельство о праве на наследство, если все наследники в письменной форме дали согласие на определенные изменения в этом документе (ст. 1300 ГК Украины).
2. Определение дополнительного срока на принятие наследства
В случае несогласия наследников на принятие наследства наследник, который пропустил срок на принятие наследства по уважительным причинам, имеет право обратиться в суд с иском об определении ему дополнительного срока, достаточного для подачи заявления о принятии наследства (ч. Ст. 1272 ГК Украины).
Какой срок должен быть достаточным для обращения к нотариусу, решается судом с учетом удаленности места проживания (пребывания) наследника, времени, необходимого для проезда и других обстоятельств, которые могут повлиять на осуществление восстановленного права.
До уважительных причин, повлекших пропуск срока на принятие наследства можно отнести:
1. Пребывание за границей;
2. Длительная болезнь, командировка;
3. Сокрытие наследниками судебного решения об объявлении наследодателя умершим;
4. Другие факты.
Наличие уважительных причин истец должен доказать надлежащими и допустимыми средствами доказывания.
Иск предъявляется ко всем наследникам, которые приняли наследство. В случае непринятия наследства всеми наследниками или отказа их от наследства, иск предъявляется в орган местного самоуправления, к которому может перейти наследственное имущество как отмершее, или государственной налоговой инспекции соответствующего районного управления, если не истек год со дня открытия наследства.
После принятия судом решения о предоставлении дополнительного срока, наследник приобретает право на подачу заявления о принятие наследства и получения Свидетельства о праве на наследство. Отказ суда от предоставления срока влечет за собой потерю права на принятие наследства.
Пример из судебной практики.
Гражданка В. обратилась в суд с иском об определении ей дополнительного срока для принятия наследства, поскольку по состоянию здоровья она не смогла принять наследство в установленный законом срок.
В процессе рассмотрения дела было установлено, что истица является дочерью наследодателя С., от которого в наследство осталась квартира в г. Киеве. Наследником по закону, кроме нее, есть также жена умершего, с которой она договориться о восстановлении права на принятие наследства не смогла.
Истица пропустила срок по уважительным причинам, что было связано с ее болезнью, преклонным возрастом и длительным пребыванием в больнице. Указанные обстоятельства подтверждены надлежащими документами медицинского учреждения, пенсионным удостоверением и показаниями свидетелей. При этих обстоятельствах в соответствии с требованиями закона суд принял решение, которым определил истице трехмесячный срок для подачи заявления о принятии наследства. Этот срок начинает действовать со дня вступления решения суда в законную силу.
Стоит обратить внимание на пробелы в законодательстве относительно срока давности обращения истца в суд и определении судом нового срока для подачи заявления о принятии наследства. Статьей 1272 ГК Украины этот вопрос не урегулирован. Наследник может узнать об открытии наследства и через несколько месяцев, через год — два, после получения другими Свидетельства о праве на наследство, а также после признания судом наследства, отмершим, и передачи его органу местного самоуправления (пребывание наследника на работе за границей, проживание на территории другого государства и тому подобное).
Согласно ст. 257 ГК Украины, общая исковая давность установлена продолжительностью в три года, наследственное же право устанавливает лишь срок для принятия наследства, который не является сроком продолжительности исковой давности. В этом случае следует руководствоваться общими положениями ГК Украины, по которым каждое лицо имеет право обратиться в суд о защите своего гражданского права и интересов в пределах сроков исковой давности, если иное не установлено законом (глава 19 ГК Украины).
Следовательно, по общему правилу заинтересованный наследник - истец может обычно обратиться в суд об определении дополнительного срока для принятия наследства в течение трех лет.
Пробег исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права. Кроме этого, надо учитывать право сторон по договоренности увеличить продолжительность исковой давности (ч. 1 ст. 259 ГК Украины).
В случае получения другими наследниками Свидетельства о праве на наследство, наследник, который пропустил срок на принятие наследства по уважительным причинам, может реализовать свое право путем предъявления также дополнительных требований: о признании права на наследство и признании выданного Свидетельства частично недействительным.
Включение в иск об определении дополнительного срока для принятия наследства нескольких взаимосвязанных требований зависит от конкретных обстоятельств (ситуаций) и последствий пропуска срока для принятия наследства.
Так, одновременно с требованиями об определении дополнительного срока истец может доказать свое право на принятие наследства в натуре. По продолжительности времени имущество может быть отчуждено, потеряно, уничтожено и тому подобное. При этих обстоятельствах предметом иска должно быть два требования о праве на наследство (право на принятие наследства) и определения дополнительного срока для принятия наследства. Впрочем, в случае наследования по завещанию в предъявлении требования в суд о признании права на наследство нет необходимости.
В случае отчуждения наследственного имущества (квартиры, дома и т. п) заинтересованный наследник, который пропустил срок для принятия наследства по уважительным причинам в пределах срока исковой давности, имеет право, помимо требований об определении дополнительного срока, предъявить требования о признании права на наследство и признании сделки недействительной.
На практике встречаются случаи, когда наследник фактически принял наследство (постоянно проживал с наследодателем, пользовался или владел его имуществом). Однако, эти обстоятельства не были известны нотариусу (другие наследники скрыли этот факт), что привело к не включению фактического наследника в состав наследников, которые призываются к наследству. В связи с этим, заинтересованный наследник может обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства, если отсутствует спор о праве на наследство. Эти заявления рассматриваются в порядке особого производства. Такой же порядок предусмотрен для заявлений об установлении факта принадлежности завещания, нахождение на иждивении тому подобное.
В случае если установление факта принятия наследства связано с определением дополнительного срока для принятия наследства, такие требования рассматриваются в исковом производстве.
Предметом иска при этих обстоятельствах есть два требования: об установлении факта принятия наследства и определения дополнительного срока для принятия наследства. В случае потери, уничтожения, сокрытия наследственного имущества. Наследник, который пропустил срок для принятия наследства, (при условии восстановления судом его прав) может обратиться в суд с иском о возмещении стоимости отсутствующего имущества по действительной (рыночной) цене на момент рассмотрения дела.
§ 47 Отказ от права на наследство
1. Право на отказ от принятия наследства
Принять или не принять наследство - это право, а не обязанность наследника. Поэтому реализация этого права зависит от воли самого наследника. Согласно ст. 1273 ГК Украины наследник по закону может отказаться от принятия наследства, но в пределах длительности срока, установленного ст. 1270 ГК Украины. Отказ от принятия наследства после истечения шестимесячного срока не принимается. Наследник, принявший наследство, считается таким, что вступил в наследство, с момента открытия наследства. Впрочем, распоряжаться своим правом (продать, подарить) он сможет только после истечения срока для принятия наследства и получения Свидетельства о праве на наследство, если им до конца установленного срока не было подано заявление об отказе от наследства.
Наследник, который уклонился от права на принятие наследства сознательно или бессознательно считается таким, что отказался от наследства, если срок на принятие наследства не будет возобновлен по согласию тех наследников, которые приняли наследство или по судебному решению.
Заявление об отказе от принятия наследства подается в нотариальную контору по месту открытия наследства. В заявлении наследник не обязан указывать причины своего решения. Свой отказ от принятия наследства, наследник может отозвать в течение срока, установленного для принятия (ч. 6 ст. 1273 ГК Украины).
При получении заявления об отказе от принятия наследства нотариус проверяет дееспособность этого наследника. В соответствии с требованиями закона физическое лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, может отказаться от принятия наследства с согласия попечителя и органа опеки и попечительства, а несовершеннолетний (от 14 до 18 лет) и по согласию родителей (усыновителей).
В случае если право на принятие наследства возникает у малолетнего недееспособного лица, их родители (усыновители), опекун могут отказаться от принятия наследства только с разрешения органа опеки и попечительства.
2. Адресный отказ от принятия наследства
Наследник, который призывается к принятию наследства, может передать свое право в пользу другого наследника или отказаться от наследства без оговорок. Право на отказ в пользу другого лица регулируется ст. 1274 ГК Украины. Отказ от принятия наследства в пользу другого лица предусматривает соблюдение наследником определенных условий, которые являются обязательными при представлении им заявления в нотариальную контору.
Так, наследник по завещанию имеет право отказаться от принятия наследства только в пользу наследника по завещанию, а наследник по закону — в пользу любого из наследников по закону независимо от очереди призвания к наследству. Таким же порядком наследник, в пользу которого отказался «отказной» наследник, вправе отказаться от его доли в наследстве в интересах другого наследника.
В случае если завещатель назначил наследника, лицо, на которое составлено завещание, может отказаться от принятия наследства только в пользу под назначенного наследника.
Следовательно, право на отказ от принятия наследства по волеизъявлению призванного наследника может быть реализовано лишь при условии соблюдения требований закона.
Поскольку отказ от принятия наследства является односторонней сделкой, при определенных обстоятельствах такой отказ может быть признан судом недействительным.
К таким основаниям относятся:
1) отказ, совершенный наследником, который в момент ее совершения не понимал значения своих действий и (или) не мог руководить ими (ст. 225 ГК Украины);
2) совершение отказа под влиянием заблуждения (ст. 229 ГК Украины);
3) совершение отказа под влиянием обмана или насилия (статьи 230, 231 ГК Украины);
4) совершение отказа под влиянием тяжелого обстоятельства и на не выгодных условиях (ст. 233 ГК Украины);
5) на других основаниях, если это предусмотрено законом.
Нельзя согласиться с мнением автора пособия «Наследственное право» относительно несоответствия принципам справедливости установления нормы права наследника на отказ от принятия наследства в пользу другого лица. Авторы данного пособия считают, что «переадресовка» наследником, призванным к наследству по закону или завещанию, своего права на наследство противоречит закону и воле наследодателя. «Нельзя распоряжаться тем, что тебе не принадлежит» — утверждают авторы. Особенно это касается завещания.
Наследодатель решает, кому предоставить право на свое имущество, а не наследник. Поэтому «адресный» отказ от наследства, якобы нарушает право наследодателя. Однако такая позиция авторов пособия является ошибочной. Отказ от принятия наследства в пользу другого лица не противоречит ни общим принципам наследственного права, ни актам гражданского законодательства, ни моральным принципам общества. Важно, чтобы отказ наследника от своего права не противоречит правам и интересам малолетних, несовершеннолетних или нетрудоспособных наследников, которые в будущем могут лишиться права на наследование имущества, в отношении которого могут отказаться их родители, усыновители и другие родственники.
Отказываясь от права на принятие наследства, наследник реализует свое право на свободу волеизъявление. Его действия связанные с отчуждением имущества, а с реализацией своего права на его переход в наследстве в пользу других наследников, а не посторонних лиц. Следовательно, наследник распоряжается лишь своим правом на принятие наследства в течение установленного срока, а не распределяет ее по праву собственника.
Составив завещание относительно своего имущества, наследодатель в первую очередь передает право на наследование, а приобретенное назначенным в завещании наследником право на принятие наследства принадлежит только ему — наследнику. Поэтому реализация своего права зависит от наследника, а не от воли наследодателя, если иное не предусмотрено законом.
В частности, отказ от принятия наследства в пользу другого лица ограничивается кругом наследников по закону, а отказ от своего права наследника по завещанию в пользу другого лица является правомочным, если отказ совершен в пользу наследников по закону.
Будет ли противоречить справедливой воли наследодателя адресная отказ, если состоятельный наследник по завещанию откажется от наследства в пользу своего брата или сестры и передаст свое право на квартиру (земельный участок и тому подобное), или тому, кто требует этого жилья больше, чем другой наследник.
Итак, использование права на отказ от наследства в пользу других наследников может быть использовано для «достижения неправомерных результатов, давления на наследника со стороны других наследников, обмана относительно размера и объема причитающейся доли» по крайней мере, недостаточно оправдано. Отдельные неправомерные действия не могут ставить под сомнение право добросовестного наследника по своему усмотрению распорядиться им в пользу другого наследника.
Институт отказа наследника от принятия наследства в пользу другого лица имеет право на жизнь и является оправданным способом распоряжения своим правом относительно наследства, которым он не намерен пользоваться и владеть.
3. Правовые последствия отказа от наследства
Отказ от наследства одного из наследников приводит к увеличению ее части других наследников, которые приняли наследство. Согласно ст. 1275 ГК Украины, доля «отказного» наследства распределяется в равных долях среди наследников, изъявивших желание принять наследство. Если от наследства откажется один из наследников по завещанию, его доля переходит к наследникам, которые указаны в завещании.
В случае отказа кого-либо из наследников по закону его долю наследства принимают наследники по закону из той очереди, которая призывается к наследству и наследство распределяется между ними поровну. Указанный порядок перехода наследства не применяется к случаям отказа от принятия наследства в пользу другого указанного им наследника, а также когда завещатель назначил другого наследника.
Доля отказного наследства наследника переходит только тому наследнику, в пользу которого он отказался, подназначеному завещателем наследнику. Принятие наследства в результате отказа от него отдельных наследников возлагает на других определенные обязательства. Если на наследника по завещанию, который отказался от наследства, положен завещательный отказ, обязанность его исполнения переходит к наследникам, которые по завещанию приняли наследство распределяется между ними поровну (ч. Ст. 1275 ГК Украины).
Кроме этого, отказ наследника по завещанию от наследства не лишает его права на наследование по закону той доли наследственного имущества, которое не было включено в завещание.
§ 48 Наследственная трансмиссия
Наследственная трансмиссия возникает в процессе принятия наследства, если наследник по завещанию или по закону представился и не успел ее принять (ст. 1276 ГК Украины). В этом случае осуществляется переход права на принятие наследства от умершего наследника (трансмитента) к его наследникам (трансмисаров). Такой переход права наследственной трансмиссией возможен только в случае смерти наследника-трансмитента после открытия наследства.
В случае смерти наследника до открытия наследства, его родственники наследуют долю покойного по (ст. 1266 ГК Украины).
По своему составу наследственная трансмиссия включает в себя следующие критерии:
1) представление наследника после открытия наследства;
2) непринятие наследства наследником в связи с его смертью;
3) право наследника на принятие причитающейся почившему доли наследства.
Наследственная трансмиссия фактически порождает преемственность на вещные права (имущество) наследодателя вследствие непринятия наследства умершим наследником, который призывался к наследованию. При этих условиях наследственное имущество умершего наследодателя не переходит к его наследникам (по очереди), а только к наследникам умершего (трансмитента), если они, конечно, есть. Право на наследование по наследственной трансмиссии распространяется как на наследников по закону, так и по завещанию.
Согласно ч. 1 ст. 1276 ГК Украины, переход права на принятие наследства по наследственной трансмиссии не применяются в отношении обязательной доли в наследстве. Таким образом, за наследственной трансмиссией переход права на наследство осуществляется не по праву очередности, а по праву призыва к наследию правопреемника умершего наследника. Право на принятие наследства в случае его возникновения (с трансмиссией) реализуется на общих основаниях, с учетом сроков, установленных ст. 1270 ГК Украины.
При определении доли наследства, которая бы причиталась умершему наследнику, применяется такой же порядок, как при наследовании по праву представления. Если наследников по наследственной трансмиссией несколько, доля умершего родственника делится между ними поровну.
Пример первый.
После смерти наследодателя к наследству призывается два сына и дочь. Старший сын погиб во время пожара, не успев принять наследство своего отца. У погибшего наследника остались две дочери — внуки наследодателя. Каждая из них на основании трансмиссии получит 12 от 1/3 части всего наследственного имущества, которое принадлежало бы их родителю, если бы он успел принять наследство. Сын и дочь наследодателя как наследники первой очереди получат по 13 доли.
Если после наследника-трансмитента (сына наследодателя) останется его собственное имущество, то его дочери унаследуют и это имущество в равных долях, но уже не по правилу наследственной трансмиссии, а в соответствии с требованиями закона в порядке очередности (в первую очередь). То есть дочери погибшего наследуют и имущество своего деда-наследодателя - это, и имущество отца, но в разных пропорциях.
Пример второй.
Наследник - сын наследодателя подал заявление о принятии наследства, в установленном законом порядке, однако вследствие внезапной смерти не успел оформить наследство и получить Свидетельство о праве на наследство. При этих обстоятельствах, правило наследственной трансмиссии не применяется, поскольку наследник принял наследство и с этого времени приобрел право на имущество (имущественные права наследодателя). Следовательно, его дети (две дочери) наследуют после своего отца уже принадлежащее ему имущество на общих основаниях наследования, а не по праву наследственной трансмиссии.
В процессе практики применения правил наследственной трансмиссии среди специалистов возникают сомнения относительно распространения этой нормы на наследников, для которых законом не требуется представления заявления о принятии наследства в сроки, установленные законом.
Согласно ст. 1268 ГК Украины наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается таким, что принял наследство, если не подал заявления об отказе. Это же касается малолетних, несовершеннолетних, недееспособных, а также лиц, гражданская дееспособность которых ограничена.
Следовательно, по смыслу ст. 1276 ГК Украины указанные выше наследники приобретают права на наследование по наследственной трансмиссии, поскольку это право касается наследников, которые не успели принять наследство, в установленные законом сроки. Следовательно, наследственная трансмиссия, по мнению автора, распространяется на тех наследников, которые на время открытия наследства постоянно не проживали вместе с наследодателем, и тех, кто в своей смерти не подал заявления о принятия наследства.
Различное толкование содержания указанной нормы относительно наследников, на которых не распространяется обязательность подачи заявления о принятия наследства в установленные сроки, приводит к осложнениям применения закона и неровности права на наследование в порядке наследственной трансмиссии. Поэтому ст. 1276 ГК Украины подлежит уточнению и дополнению в соответствии с положениями ст. 1268 ГК Украины.
§ 49 Выморочность наследства
1. Согласно ст. 1277 ГК Украины, наследство, которое никем из возможных наследников не принято, переходит после истечения одного года, со времени открытия наследства, в собственность территориальной общины по месту открытия наследства. Термин «Выморочность наследства» является новым в наследственном законодательстве Украины.
Переход выморочного наследства к территориальной общине осуществляется только на основании судебного решения. Мероприятия по охране имущества принимаются нотариусом по месту открытия наследства, а в населенных пунктах, где нет нотариуса — соответствующим органом местного самоуправления.
В настоящее время нормы действующего законодательства не предусматривают выдачу Свидетельства о праве на наследство территориальной общине. Решение суда является единственным основанием перехода имущества в коммунальную собственность общины. Следовательно, территориальная община приобретает права собственности на выморочное имущество в порядке права на наследование, а на основании судебного решения, которым оно признано выморочным.
Учитывая указанное, возникает вопрос: может ли государство или территориальная община быть непосредственным субъектом наследственных правоотношений? Конечно, может, если наследодатель завещает им свое имущество (полностью или частично) в установленном порядке. Вследствие завещания государство или территориальная община приобретает права наследника. Принятия ими наследства осуществляется на общих основаниях с соблюдением процедуры подачи заявления в нотариальную контору и сроков принятия наследства.
Учитывая особое положение государственных или территориальных органов самоуправления, они не имеют права отказаться от наследства в пользу другого лица. Следовательно, переход в собственность к определенным органам вещных прав (имущества) в таких случаях оформляется через нотариальную контору выдачей Свидетельства о праве на наследство по завещанию.
В случае включения наследодателем завещанию доли имущества, унаследованной физическим лицом, другая доля по решению суда как выморочное имущество может перейти к соответствующей местной территориальной общины.
Стоит отметить, что признание наследства выморочным судебным решением является наиболее справедливым решением проблемы в наследственном праве.
Обязательные условия для признания судом наследства выморочным:
1) отсутствие наследников по завещанию и по закону;
2) непринятия наследниками наследства;
3) отказ всех наследников от наследства;
4) устранение их от права на наследование.
Заявление о признании наследства выморочным рассматривается в порядке особого производства, согласно требованиям статей 235, 274-278 ГПК Украины.
Право на подачу заявления имеет орган местного самоуправления по месту открытия наследства. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если место жительства не известно тогда по месту нахождения недвижимого имущества или основной его части. При отсутствии недвижимого имущества — по месту нахождения основной части движимого имущества.
Стоит напомнить, что под понятием «имущество» считается отдельная вещь, совокупность вещей, а также имущественные права и обязанности. В случае перехода выморочного имущества в орган самоуправления оно приобретает статус коммунальной собственности.
Заявление о признании наследства выморочным, подается лишь после истечения одного года со дня смерти наследодателя или со дня объявления судом его умершим в соответствии с требованиями ст. 46 ГК Украины.
Наступление смерти наследодателя должно быть подтверждено Свидетельством о смерти (актовым записью ЗАГС) или судебным решением. Следует отличать понятие выморочность от бесхозного имущества.
Согласно ст. 335 ГК Украины бесхозным имуществом является вещь, которая не имеет собственника или собственник неизвестен. К выморочному наследству принадлежит имущество, собственник которого известен, но умер, и никто из наследников не принял наследства или был отстранен от нее в установленном порядке, или отказался от наследства. Не может считаться выморочным имущество, которое осталось после смерти приобретателя по договору пожизненного содержания. При отсутствии его наследников имущество возвращается отчуждателю, если он остался живым (ст. 757 ГК Украины).
Бесхозяйные недвижимые вещи по заявлению органа местного самоуправления берутся на учет как бесхозяйное имущество органом государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Через год, со дня учета недвижимого моего имущества, оно может быть передано по решению суда в коммунальную собственность. Для передачи в собственность движимого имущества необходимость судебного решения законом не предусмотрено. Бесхозяйные вещи могут переходить в собственность по приобретательной давности (ст. 344 ГК Украины).
Переход выморочного имущества в собственность дает право территориальной общине на полное распоряжение им. Согласно закону такое имущество может в зависимости от его назначения быть передано в пользование другим лицам, в аренду, отчуждено (продано) и тому подобное.
Одновременно приобретения права собственности обязывает территориальную громаду нести гражданско-правовую ответственность за долги наследодателя. Согласно ч. 4 ст. 1277 ГК Украины соответствующий орган местного самоуправления обязан удовлетворить требования кредиторов, заявленные в установленном законом порядке. В частности, этот орган территориальной громады должен возместить имущественный вред (убытки), причиненный наследодателю при его жизни, а также возместить моральный вред. Возмещение, которое переходит как обязанность перед потерпевшим лишь при условии, если вред (моральный) было присуждено наследодателю до его смерти.
Владелец выморочного наследства тем временем, обязан уплатить кредитору неустойку (штраф, пеню), если она была взыскана судом за его жизнь и не возмещалась. Возмещение имущественного и морального вреда, причиненного наследодателю, может быть только в пределах стоимости наследственного имущества, которое по судебному решению как отмершие имущество перешло в коммунальную собственность. Размер возмещения может быть уменьшен по иску органа местного самоуправления, если ее стоимость окажется непомерно большим, по сравнению с общей стоимостью выморочного имущества.
На практике возникают трудности с вопросом принадлежности выморочного имущества за границей, если его владельцем является гражданин Украины. При этих обстоятельствах учитывается положения международных договоров, ратифицированных Верховной Радой Украины.
В частности, согласно ст. 49 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной странами СНГ 7 октября 2002 г., переход выморочного имущества к государству, гражданином которого был умерший, распространяется лишь на движимое имущество. Если выморочное имущество является недвижимым (квартира, здания и тому подобное), оно переходит в собственность страны по месту нахождения такого имущества в порядке, установленном законодательством этого государства.
2. Принятие мер к охране выморочного имущества
Охрана наследственного (выморочного) имущества осуществляется на общих основаниях в соответствии со статьями 1283-1284 ГК Украины, Закона Украины «О нотариате», Инструкции Министерства юстиции Украины «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины».
В случае наличия сведений об отсутствии наследников нотариус по обращению территориальной общины либо по своей инициативе принимает меры к охране наследственного имущества.
Следовательно, по месту открытия наследства нотариус проводит опись наследства, о чем составляет акт описи, в которую включается все имущество, находящееся в квартире, доме, другом помещении. Если при описании поступают заявления заинтересованных лиц о принадлежности им отдельных вещей, ценностей, нотариус должен делать запись об этом в акте описи и разъяснить их право обратиться в суд об исключении такого имущества из описи.
В населенных пунктах, в которых нет нотариуса, меры по охране наследственного имущества принимают органы местного самоуправления. Деньги и ценные бумаги сдаются в депозит нотариуса. Если в составе наследственного имущества есть золотые изделия, серебро, другие драгоценные изделия, металлы, а также акции, векселя, облигации, депозитные сертификаты, долговые расписки, аккредитивы и тому подобное, нотариус по просьбе заинтересованных лиц, сдает на хранение в учреждение банка.
В случае наличия у почившего ценных рукописей, литературных трудов, которые имеют научное или историческое значение. Нотариус по отдельной описи сдает на хранение до соответствующих учреждений, музеев, других мест возможного хранения или опечатывает и передает в орган территориальной громады о необходимости хранения документов до принятия судебного решения о выморочности наследства.
Включены нотариусом описи наследственного имущества оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, средства самообороны (газовые пистолеты и др.) передаются в органы МВД. В случае необходимости ухода за имуществом или содержания его в надлежащем состоянии (квартира, дом и тому подобное) нотариус по заявлению местного территориального органа (при отсутствии наследников) заключает договор на управление наследством. Который действует с момента принятия судом решения о признании наследства выморочным или до прекращения действия договора (ч. 2 ст. 212 ГК Украины).
Договор на управление наследством может быть прекращен в случае подачи заявления наследников о принятии наследства, постановления судебного решения о признании за физическим лицом права на наследство, об определении положительного срока для принятия наследства, отказа суда в признании наследства выморочным.
Договор на управление наследством может быть также прекращенным, если нотариусом будет принято решение о принятии мер к охране наследственного имущества, или соответствующий орган местного самоуправления по месту открытия наследства, там, где нет нотариуса, возьмет на себя обязанность по охране такого имущества.
§ 50 Разделение (перераспределение) наследства между наследниками
1. Общие принципы разделения (перераспределения) наследства
По общему правилу размер долей в наследстве определяется в зависимости от содержания завещания, численности наследников по закону, состав наследства, делимости или неделимости вещи.
Размер доли при наследовании по закону должно основываться на равной доле каждого из наследников. Изменение размера доли допускается только по соглашению между наследниками (устным или письменным). Если возникает потребность изменить размер доли недвижимого имущества или транспортного средства, заключается письменный договор между заинтересованными наследниками, который обязательно удостоверяется нотариусом (ч. Ст. 1267 ГК Украины).
В случае наследования по завещанию размер доли зависит от воли завещателя. Если в завещании не указан размер долей, наследники могут сами определиться с размером в пропорциях, которые их удовлетворяют. Возможно, каждый получит 1/2 часть наследства или в других цифровых пропорциях.
Следовательно, наследодатель в завещании может сам распределить наследство в разных числовых вариантах: сыну 13, жене - 2/3 или выделить наследникам конкретное обособленное имущество (вещи) — жене и дочке квартиру, а сыну — автомобиль. Если в завещании имущество не распределено в долях в натуре каждый из наследников имеет право на раздел (выдел) доли в натуре при условии такой возможности, без потери целевого назначения спорного имущества. Таким же способом осуществляется разделение (выдел) имущества, наследуемого по закону. Нередко бывают случаи, когда раздел или выдел имущества в натуре не допускается или является невозможным из-за определенных обстоятельств, установленных законом.
К таким обстоятельствам относятся: незначительный размер наследственной доли, невозможность совместного владения и пользования имуществом, если наследнику и членам его семьи этим разделением будет нанесен существенный вред. В частности, это касается жилых помещений, автомобилей и тому подобное. В случае доказанности невозможности выдела доли в натуре, наследнику выплачивается денежная или иная материальная компенсация из расчета стоимости его наследственной доли.
Впрочем, право собственности не может быть прекращенным в случае невозможности совместного пользования жилым помещением, если совладелец проживает в нем и не имеет другого жилья. Такой практики придерживаются суды. По договору между наследниками денежная компенсация одному из них выделяется (с его согласия) может быть оплачена без обращения в суд. Раздел наследства в натуре либо выплата денежной или иной материальной компенсации стоимости доли наследника прекращает право совместной собственности в отношении этого имущества.
Процедура разделения (перераспределения) наследства, определения вариантов и размера долей является нелегким делом. Особенно, если это связано с жильем (имениями), землей, акциями, ценными бумагами, которые принадлежали достаточно состоятельным наследодателем.
Как правило, споры между наследниками решаются в судебном порядке. Законом также предусмотрено добровольное решение проблемы разделения (перераспределения) наследственного имущества между наследниками в стадии нотариального процесса оформления наследства, при непосредственном участии нотариуса. Достаточно наследникам договориться и заключить соответствующий договор (сделка), что существенно сохранит их материальные расходы, согласие между ними и нервные потрясения.
В процессе разделения наследства между наследниками нотариус с учетом определенных наследодателем в завещании долей, а в случае наследования по закону, придерживаясь равномерности долей, разделяет их цифровым дроблением согласно количеству наследников и состав наследственного имущества (12, 16 доли квартиры, денежных сумм в банке и прочее).
Если выдел доли касается недвижимости, транспортных средств, уплаты компенсации, возникает необходимость их оценки или разделения в натуре. Во время решения этой проблемы следует пригласить специалиста или провести экспертизу. Проведение этих мероприятий возлагается на наследников при содействии нотариуса. Оплата услуг специалистов осуществляется за счет наследников. В случае спора раздел (выдел) наследства по иску заинтересованных лиц решается в судебном порядке.
При распределении наследства нотариусом или ее разделении в суде должны быть учтены интересы зачатого при жизни наследодателя ребенка, а также интересы малолетнего, несовершеннолетнего ребенка и нетрудоспособных наследников, которые независимо от содержания завещания имеют право на обязательную долю в наследстве (ст. 1241 ГК Украины).
Свой интерес в наследстве имеют и отказополучатели, которые входят или не входят в состав наследников, но указанные наследодателем в завещании (завещательный отказ). Если один из наследников был совладельцем имущества совместно с наследодателем (квартиры, автомобиля и т. п), учитывается его преимущественное право на выдел имущества в натуре. А наследники, которые в течение одного года до времени открытия наследства проживали вместе с наследодателем одной семьей, приобретают преимущественное право на выдел им в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода в размере доли, которая им принадлежит (ст. 1279 ГК Украины).
Стоит отметить, что преимущественное право отдельных наследников на выдел им имущества в натуре распространяется, как правило, на имущество, которое распределяется в случае наследования по закону. При наследовании по завещанию учитывается волеизъявление наследодателя.
Определенные трудности возникают при разделении наследства в случае ее не принятия или отказа от нее одним из наследников. При этих обстоятельствах распределение наследства должно быть приведенным с учетом доли отпавшего наследника. Под понятием приращения наследственных долей понимается увеличение долей одних наследников за счет доли других, выбывших из состава наследников. При этом увеличение долей должно быть равным соответственно количеству наследников.
Как правило, увеличение долей, и распределение доли отпавшего наследника осуществляется перед выдачей Свидетельства о праве на наследство. В отдельных случаях, по согласию наследников, увеличения долей (перераспределение) может быть проведено после выдачи Свидетельства о праве на наследство. В этом случае нотариус вносит изменения в Свидетельства о праве на наследство (ст. 1300 ГК Украины).
2. Выдел доли наследственного имущества в натуре
Согласно ст. 1278 ГК Украины каждый из наследников имеет право на выдел его доли в натуре. Доли каждого наследника являются равными, если иное не указано в завещании. Если наследство распределяется нотариусом в идеальных долях без определения конкретных вариантов размера долей в натуре, такое распределение не вызывает осложнений. Другой вопрос фактического разделения (выдела) доли в натуре в определенных законом или завещанием долях, в том числе выдела доли в натуре нескольким или одному из наследников в жилом доме (квартире), в котором комнаты имеют различные размеры и удобства для пользования. Здесь не обойтись без взаимного согласия и заключения договора между наследниками. Во время спора раздел такого имущества будет решаться в судебном порядке.
Нередко осложнения возникают при распределении долей по завещанию, когда отпал наследник, которому в завещании, например, определен автомобиль, квартира. Распределение автомобиля должен быть произведен в равных долях как для наследников по завещанию, так и наследников по закону. Если же отпал один из двух наследников по завещанию на квартиру, его доля должна перейти ко второму, которому завещатель завещал вторую часть квартиры, а не к наследникам по закону. Это вытекает из содержания ст. 1236 и ст. 1278 ГК Украины.
Сложным является вопрос перераспределения имущества, если наследство уже разделено и, соответственно, каждому из наследников выдано Свидетельство о праве на наследство, но появился наследник, который по разным причинам, не принявший наследство. Ответ на этот вопрос мы найдем в ст. 1280 ГК Украины. По смыслу указанной нормы перераспределение наследства после истечения срока на принятие наследства и после ее распределения допускается в двух случаях: если другие наследники, которые приняли наследство, дали согласие на ее принятие, или по решению суда ему определено дополнительный срок на принятие наследства и этот наследник воспользовался своим правом.
На этих основаниях наследник, который пропустил срок на принятии наследства, имеет право после ее принятия, требовать перераспределения наследственного имущества и выдела доли в натуре. Нотариус с учетом наличия имущества в натуре перераспределяет доли наследников. В случае отчуждения имущества наследнику выплачивается денежная компенсация.
При возникновении спора перераспределение (разделение) наследства решается в судебном порядке. В этом случае вносятся изменения в Свидетельство о праве на наследство.
В случае перехода наследственного имущества как выморочного к территориальной общине наследник, которому восстановлено право на принятии наследства, может также требовать передачи ему имущества в натуре, если оно сохранилось (не продано, не уничтожено). В противном случае наследник имеет право на денежную компенсацию. Следовательно, разделение (перераспределение) наследства может быть проведенным: по договоренности наследников без участия нотариуса, по письменному согласию (договором) наследников с участием нотариуса и в судебном порядке.
Договоренность между наследниками может реализоваться путем совершения устного или письменной сделки. Устная форма договора может быть использована в отношении имущества, которое не подлежит нотариальному удостоверению и (или) государственной регистрации, а также в случае отказа от получения Свидетельства о праве на наследство.
Например, не всегда возникает потребность обращаться к нотариусу за Свидетельством о праве на наследство и распределения предметов домашней обстановки и обихода (мебели, телевизора, холодильника и тому подобное). Наследники могут между собой устно договориться и разделить указанные вещи. Если перераспределение между наследниками связан с недвижимым и иным имуществом, что требует обязательной государственной регистрации, заключается письменный договор, который должен соответствовать требованиям, установленным ст. 203 ГК Украины.
Споры относительно раздела (выдела) имущества, которые рассматриваются в судебном порядке, отмечаются долгосрочностью и процессуальной сложностью их рассмотрения. Суд рассматривает гражданские дела на началах диспозитивности и состязательности сторон. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается.
§ 50 Методика определения размера долей наследственного имущества
Разделение (распределение) наследства, как уже отмечалось, производится в соответствии с долей каждого из наследников. Методика расчета определения наследственной доли зависит от количества призванных к наследству наследников, права отдельных лиц на обязательную долю, умение провести цифровые расчеты и знания действующего законодательства.
Рассмотрим несколько ситуаций распределения наследства между наследниками по закону и завещанию.
1. Сначала найдем формулу расчета. Для ее определения все наследственное имущество (вещные права) примем за единицу (1). Количество наследников обозначим буквами Сп и выведем, формула раздела имущества. Она будет иметь такой вид: 1:Сп = 1 Сп.
Зная общую формулу расчета размера долей, можем определить доли каждого наследника.
Примеры. После смерти наследодателя открылось наследство на квартиру. Наследниками по закону является ребенок, отец и жена наследодателя. Идеальная доля каждого из них составит — 13 (1:3=13). Если эта самая квартира принадлежала супругам на праве общей совместной собственности, наследство открывается на 12 часть, что условно определяются как идеальные доли наследников по формуле: 12:Сп = 12:3 = 16.
Итак, ребенок, отец и жена наследодателя приобрели право 16 доли жилого помещения каждый. Вторая половина (12) остается в собственности того из супругов, кто пережил наследодателя. В случае наследования квартиры наследниками из четырех человек, каждый из них получает 18 долю (12:4 = 18) и т. д.
2. При определении обязательной доли в наследстве необходимо в первую очередь определиться с размером долей всех наследников, указанных в завещании и наследника, который имеет право на обязательную долю по правилу расчета при наследовании по закону. После чего определить в цифровом варианте половину доли, которая бы принадлежала каждому из них, что должно отойти как обязательная доля.
Обозначим ее ОД (обязательная доля) и выведем его формулу расчета: 1хОЧ=1/ОЧ или 1х12 = 12.
Пример. Наследодатель завещал всю квартиру сыну, не упомянул в нем о недееспособную по возрасту жену. Квартира была оформлена на наследодателя, но по закону принадлежала супругам на праве общей совместной собственности. Фактически открывалась наследство на 12 часть квартиры с учетом обязательной доли жены.
Поэтому общая идеальная доля сына и жены, если бы они наследовали по закону, будет составлять 12: 2=14. Следовательно, обязательная доля нетрудоспособной жены составляет: 14 х 12 = 18 (ОЧ). В случае наследования банковского вклада в сумме 60000 гривен обязательная доля жены будет составлять 7 500 гривен (60000:18). С учетом принадлежащей супруге по праву общей совместной собственности 12 и 18 доли она получит:1/2+18= 1116.
§ 51 Право требования кредитора к наследникам
Право на наследование является презумпцией до тех пор, пока наследство не будет принято наследниками в установленном законом порядке. Со времени ее принятия у наследников возникают не только права на вещь (вещные права), но и юридические обязанности по долгам наследодателя. Об этом должен знать каждый наследник, приняв наследство.
Невыполнение принятых по договору или установленных законом обязательств, при жизни наследодателя, на наследников возлагаются обязанности перед кредитором по уплате всех долговых платежей почившего.
Переход долговых обязанностей наследодателя к наследникам не зависит от того, призываются они к наследованию в порядке очередности по закону или по завещанию. С принятием наследства наследники обремененные долгами наследодателя в равных частях его удовлетворения.
Согласно положениям ГК Украины наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, полученного в наследство. Каждый из них обязан удовлетворить требования лично в размере, что соответствует его наследственной доле (ч. 1 ст. 1282 ГК Украины).
В случае наследования по завещанию доли наследников могут быть существенно, различаться.
Одному наследнику в числовом варианте наследодатель определил 2/3 части наследственного имущества, другому 1/3 его доли. Поэтому каждый из них должен отвечать по долгам наследодателя пропорционально размеру своей наследственной доли. Если часть наследства не завещалась или имущество наследуют по закону в порядке очередности. Наследники обременены обязанностью, оплатить долговые платежи в равных долях, но в пределах действительной стоимости каждой отдельной доли наследственного имущества.
В понятие действительной стоимости включается денежная оценка всего наследственного имущества, полученного наследниками. Оценка стоимости наследственного имущества, как правило, на практике вызывает сложности. Наследники, обременены долгом, часто не соглашаются с оценкой имущества нотариусом или с кредиторами. При этих обстоятельствах к оценке привлекаются соответствующие специалисты, а в случае возникновения спора несогласованные вопросы относительно выдела долей и оценка имущества решается в судебном порядке.
Избежать долговых обязательств может только тот наследник, который отказался от наследства в установленный законом срок, или непринятия им наследства. В случае перехода наследственного имущества к органу местного самоуправления, признанного судом выморочным, долговые обязательства принимает на себя этот орган. Законом не предусмотрено оснований для отказа органом самоуправления от исполнения долговых обязательств, поскольку он не имеет права отказаться от выморочного наследственного имущества.
Как известно, в обязательствах должник и кредитор. Кроме взаимных прав и обязанностей, должник должен совершить в пользу кредитора определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника их выполнения. Право требования имеет кредитор в договорных обязательствах, а также потерпевший в деликтных (недоговорных) обязательствах, связанных с возмещением ущерба за вред, причиненный имуществу или потерпевшему.
Право требования кредитора к наследникам оговорено шестимесячным сроком, начиная со дня, когда он узнал или мог узнать об открытии наследства (ст. 1281 ГК Украины).
Редакция статьи предусматривает широкие возможности для обеспечения прав кредиторов, не связывая срок подачи претензий от дня открытия наследства. Сроки предъявления требований кредитора к наследникам не зависят от времени открытия наследства, а от того, когда кредитор узнал или мог узнать о смерти должника. При этих обстоятельствах кредитор в течение шести месяцев должен предъявить требования к наследникам независимо от наступления срока требования. Если кредитор не знал и не мог знать об открытии наследства, срок на предъявление его требований увеличивается до одного года от наступления срока требования. Закон, обязывает наследников уведомить кредитора-наследника об открытии наследства. Если, конечно, они знали о долгах наследодателя.
Нотариальная практика свидетельствует, что наследники не спешат уведомлять кредиторов об открытии наследства, а во многих случаях подают заявление о принятии наследства через несколько месяцев после смерти наследодателя. За это время отдельные вещи, ценные бумаги, документы могут быть утрачены, скрытые или похищены.
Долгом и обязательства наследодателей, что транзитом переходят к наследнику, побуждают его принять меры к охране наследственного имущества. Если этого не делал наследник или наследники, то принятие мер в соответствии с законом возлагается на нотариуса, а в местностях, где его нет на органы местного самоуправления. В случае возложения этих обязанностей на исполнителя завещания, принятие этих мер осуществляется им, или поручается по договору третьему лицу.
Возложение информационных обязанностей на наследников имеет важное значение, прежде всего для кредиторов. Однако эту информацию должны знать и те, кто принял наследство с долгами наследодателя.
Сокрытие от кредитора, факта представления наследодателя, не только удлиняет сроки предъявления требований к наследникам, но и может привести к предъявлению дополнительных требований кредитора о возмещении ему расходов, связанных с длительным неисполнением долговых обязательств.
Если кредитор наследодателя узнал или был проинформирован наследниками об открытии наследства и не воспользовался своим правом в установленные законом сроки, теряет возможность взыскать долг.
По общему правилу требования кредитора предъявляются к тем наследникам, которые приняли наследство. В отдельных случаях кредитор может воспользоваться правом требования и к другим лицам. К ним, в частности, относятся исполнители завещания. Если наследодатель в завещании поручил исполнителю завещания обеспечить выполнение завещания, кредитор может предъявить требования к исполнителю завещания, не дожидаясь принятия наследства наследниками.
Претензии от кредитора наследодателя подаются в письменной форме нотариусу по месту открытия наследства независимо от срока наступления права на предъявление требования. О получении претензии нотариус должен уведомить наследников и исполнителя завещания.
Стоит обратить внимание на императивность удовлетворения требований кредитора. Согласно ст. 1282 ГК Украины наследники обязаны в пределах стоимости наследственного имущества удовлетворить их лично путем одноразового платежа, если не было другой договоренности с кредитором. В случае отказа наследников или одного из них от уплаты долга, кредитор вправе взыскать платежи в судебном порядке.
Кроме долговых платежей, наследники, которые приняли наследство, могут быть обязаны судом возместить материальные убытки и моральный вред, причиненный наследодателем, если возмещение было присуждено судом за его жизнь. Размер возмещения имущественного и морального вреда по иску наследников может быть уменьшен в случае ее чрезмерности по сравнению с имуществом, которое было получено в наследство (ст. 1231 ГК Украины).
§ 52 Охрана наследственного имущества
1. Общие положения охраны наследства
Одним из важных институтов, обеспечивающих права и интересы наследников, отказополучателей и кредиторов наследодателя, является охрана наследственного имущества. Основания и порядок применения охранных мероприятий осуществляется в соответствии с требованиями статей 1283, 1284 ГК Украины, Закона Украины «О нотариате» и соответствующих нормативно-правовых актов (инструкций) о совершении нотариальных действий нотариусами Украины. Осуществление охранных мероприятий в отношении наследственного имущества возлагается на государственных нотариусов, должностных лиц, исполнительные комитеты, сельские, поселковые городские Советы, которые уполномочены совершать нотариальные действия.
Если наследодатель назначил исполнителя завещания, принятие охранных мероприятий возлагается на него. Эта обязанность распространяется как на имущество, указанное в завещании, так и на часть наследства, которая переходит к наследникам по закону. В случае назначения наследниками охранника имущества другое лицо, охранные функции входят в обязанность этого лица (ст. 1284 ГК Украины).
За пределами Украины относительно ее граждан принятие мер к охране наследственного имущества осуществляют консульские учреждения Украины. Необходимость принятия охранных мер наследства может возникнуть со времени получения сообщения об открытии наследства, если смерть наследодателя, подтвержденная документами или судебным решением.
Охрана наследственного имущества длится к окончанию срока, установленного для принятия наследства (ч. Ст. 1283 ГК Украины). Впрочем, продолжительность срока не может ограничиваться только шестимесячным сроком, поскольку при определенных условиях (ч. 2 ст. 1270 ГК Украины) срок принятия наследства может быть продлен до трех месяцев.
Наследник, который пропустил срок на принятие наследства, при наличии уважительных причин может обратиться в суд об определения ему дополнительного срока, достаточного для подачи заявления о принятии наследства. При этих обстоятельствах принятие охранных мероприятий наследственного имущества может продолжаться до окончания срока, определенного судом. В случае отсутствия наследников, непринятия ими наследства или отстранения их от права на наследование охрана наследственного имущества продолжается не менее одного года до признания судом наследства выморочным (учитывая содержание ч. 1 ст. 1283 ГК Украины).
Основанием для принятия охранительных мер наследственного имущества могут быть заявления наследников, уведомление кредиторов наследодателя, территориальных органов самоуправления, государственных органов управления, общины, учреждений и организаций. Сообщения проверяются нотариусом и регистрируются им в соответствующей учетной книге этих заявлений.
В нотариальной практике переходный период от времени открытия наследства до принятия наследства наследниками может длиться не один месяц. За это время имущество может быть утрачено, повреждено и потребует соответствующего ухода и сохранения. Поэтому нотариус, узнав об открытии наследства, должен инициировать проведение охранных мероприятий, предусмотренных законом.
Указанные меры могут поручаться другим государственным нотариусам или должностным лицам органов местного самоуправления в зависимости от местонахождения наследственного имущества.
Для принятия мер к охране наследственного имущества нотариус должен выяснить следующие обстоятельства:
1) принадлежность наследства почившему;
2) круг наследников, которые призываются к наследству;
3) место расположения наследственного имущества;
4) состав и объем имущества наследодателя;
5) необходимость принятия охранных мер наследия.
Наследники должны быть уведомлены о поступлении заявлений о принятии охранных мер. Если их место жительства (пребывания) не известно нотариусу, он может сделать вызов сообщением об этом в средствах массовой информации.
2. Описание наследственного имущества
Опись имущества наследодателя оформляется актом нотариуса или иных должностных лиц, которые уполномочены совершать нотариальные действия (далее - нотариус). К участию в описи имущества привлекаются наследники, иные заинтересованные лица по их желанию, а также не менее двух понятых (свидетелей). В случае назначения наследодателем исполнителя завещания его участие является обязательным (п. 190 Инструкций Министерства юстиции Украины «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины»).
Привлеченные нотариусом до проведения описи имущества лица подписывают заполненный акт описи. В случае несогласия с текстом акта или отдельными в нем записями или действиями нотариуса каждый из участников описания делает в конце его заметки или замечания. В дальнейшем неправомерные действия нотариуса могут быть обжалованы в судебном порядке. Акт описи составляется в трех экземплярах. Количество экземпляров может быть увеличено в зависимости от количества наследников и других заинтересованных лиц, которые принимали участие в осмотре и описании имущества.
Процедура проведения описи наследственного имущества имеет определенные сложности в зависимости от вида имущества, ценности и его местонахождения. В частности, возникают трудности осуществления описи в жилых помещениях (квартире, доме) дачной застройки. Не всегда нотариус может своевременно и беспрепятственно войти в помещение и описать расположенное в нем наследственное имущество. Иногда имущество вывозят в другое место, умышленно скрывают от описания или отчуждают его посторонним лицам.
В случае невозможности проведения описи наследственного имущества нотариус составляет акт о невозможности его описания и уведомляет об этом наследников, кредиторов и других заинтересованных лиц.
Впрочем, по охране объектов недвижимости (квартиры, жилого дома) могут возникнуть проблемы, связанные с наличием доверенности у постороннего лица на отчуждение (продажу) недвижимости, с неустановленным сроком ее действия, выданной при жизни наследодателя. Доверенное лицо может успеть (умышленно или бессознательно) отчуждать наследственное имущество и добросовестный покупатель станет его владельцем. Поэтому предупреждение таких случаев может зависеть от своевременных действий нотариуса, который должен проверить в реестре совершения нотариальных действий наличие удостоверения такой доверенности. Если доверенность выдавалась и не отменено наследодателем, нотариус вносит запись в этот реестр о прекращении представительства по доверенности (п. 6 ч. 1 ст. 248 ГК Украины).
По крайней мере, этими действиями нотариус может помешать отчуждать наследственное имущество и зарегистрировать право собственности в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Учитывая указанное, важно своевременно в интересах наследников, отказополучателей, и кредиторов наложить запрет на отчуждение объектов недвижимости.
Проведение описи наследственного имущества осуществляется непосредственно на месте его обнаружения с соблюдением прав всех лиц, которые присутствуют и имеют свои интересы на наследство. В акт описи включаются все вещи и ценности, обнаруженные во время осмотра. В случае выявления устаревших, изношенных, поврежденных вещей и тех, которые не являются ценными для наследников или потеряли первоначальную стоимость, нотариус не включает их в акт описи. Однако, если наследники или иные заинтересованные лица, присутствующие при описи, выступают против их исключения, то нотариус должен учитывать их желания.
Кроме этого, заявления родственников, одного из супругов наследодателя, а также других лиц о принадлежности им отдельных вещей, ценностей нотариус не имеет права принимать во внимание и противоречивые предметы должны включаться в акт описи. Лицам, которые настаивают на их исключении из описи, нотариус должен разъяснить их право на обращение в суд с требованием об исключении этих вещей из акта описи.
Если во время описи будет обнаружено, что в помещении находится имущество, принадлежащее наследнику и почившему на праве общей совместной собственности (без выдела долей) или другим совладельцем. Нотариус также включает его в опись и должен сделать пометку об этом в акте описи, а заявителю, по этому поводу, предлагается воспользоваться своим правом, обратиться в суд.
Стоит отметить, что нотариус не общественный инспектор и не политик, он не имеет права заявления или объяснения без документального подтверждения заинтересованных лиц принимать в качестве доказательства принадлежности имущества определенным лицам, а не наследодателю, или выделять его во время описания из общей собственности супругов. Решения спора относительно выдела или исключения имущества из описи возлагается на суд по иску заинтересованных лиц.
Впрочем, наличие у присутствующего при описи лица правоустанавливающего документа, которым подтверждается право личной собственности на объекты недвижимости или иного документа на определенные обособленные вещи, может быть основанием для включения такого имущества в акт описи. Достоверность предоставленных документов не должна вызывать у нотариуса и наследников никаких сомнений.
Относительно каждого предмета, включенного в акт описи, указывается его название, размер, цвет, год выпуска и другие характерные особенности. При описывании имущества, большое значение имеет определение цены имущества с учетом износа каждого предмета, их оценка производится нотариусом по согласованию с наследниками. Если оценка касается недвижимого имущества, транспортных средств, целесообразно пригласить соответствующих специалистов.
В случае оценки стоимости квартир, жилых и дачных домов учитывается их соответствующая стоимость по данным органов регистрации недвижимости. Если же они расположены в местностях, где не проведена инвентаризация, стоимость определяется исходя из страховой оценки.
При оценке автомобилей и других транспортных средств учитывается не только длительность пользования ими, технический износ, но и потеря товарного вида. Оценка других, включенных в акт описи предметов, зависит от их назначения, потребительского использования, общественной ценности и тому подобное. Определение износа наследственного имущества производится в процентах к первоначальной стоимости каждого описанного предмета.
3. Осуществление охранных мероприятий в отношении отдельных видов наследственного имущества
Не менее важным вопросом является передача на хранение наследственного имущества, которое представляет значительную ценность: денежные суммы, ценные бумаги, золото, серебро, драгоценные камни и тому подобное. В каждом отдельном случае нотариус принимает особые меры к сохранности таких вещей.
В частности, денежные суммы и ценные бумаги, принадлежавшие почившему, по желанию наследника, вносятся на депозит нотариуса, о чем составляется отдельная опись. В случае отсутствия при их выявлении наследников или намерения заинтересованных лиц оставить их у себя, нотариус взвешивает возможность их передачи этим лицам или внесение на депозит нотариуса. Иностранная валюта, акции, облигации, сертификаты, долговые расписки, золото и золотые изделия, серебро и изделия из него, драгоценные камни и тому подобное сдаются на хранение в соответствующее учреждение банка (с учетом желания наследников или иных заинтересованных лиц).
Указанные выше денежные суммы и ценные вещи должны сдаваться на хранение не позднее следующего дня после проведения описания (п. 193 Инструкции Министерства юстиции Украины «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины»). Их хранение длится до выдачи наследникам, а в случае их отсутствия к переходу имущества в собственность органа местного самоуправления на основании судебного решения о признании наследства выморочным. Оплата хранения наследия на депозите нотариуса или в учреждении возлагается на наследников или за счет территориальных общин, к которым перешло выморочное имущество.
Особого внимания нотариуса заслуживают сообщения или выявления во время описи наследственного имущества произведений, рукописей, других предметов интеллектуальной собственности, имеющих научное и историко-культурное значение.
Нотариус, учитывая их ценность для общества и наследников, принимает одно из двух решений:
1.Передает наследникам или иным лицам, которые заслуживают доверия, такие ценности на хранение.
2.После их описания помещения, в котором они обнаружены, назначая охрану для этих вещей.
К другим лицам, которым передаются предметы интеллектуальной собственности, относятся должностные лица соответствующих научно-культурных учреждений (руководители институтов, библиотек, музеев и тому подобное), которые имеют надлежащие помещения для хранения.
В отдельных случаях нотариус может определенные произведения, рукописи или другие документы принять на хранение в государственную нотариальную контору или поручить их хранение и охрану органам местного самоуправления.
Стоит обратить внимание на пробелы, которые имеют место в Инструкции Министерства юстиции Украины «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины» в редакции от 24 мая 2004 г. № 40/5.
В ней отсутствует любое упоминание о принятии мер к охране компьютерной техники, дискет, дисков, флеш-карт. В современных условиях массового использования компьютерных средств, особенно в части фиксирования рукописей, научных трудов и литературных произведений обязанности нотариуса, по мнению автора, должны быть четко прописаны в нормативно-правовом акте.
В случае получения сообщения или обнаружения при описи наследства взрывчатых веществ, оружия, специальных средств самообороны (газовых и резиновых пистолетов, револьверов и тому подобное) нотариус или иные лица, которые употребляют охранных мероприятий, должны без задержки передать их по отдельной описи на хранение органам внутренних дел. При этом учитываются положения «О порядке продажи, приобретения, регистрации, учета и применения специальных средств самообороны, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 1993 г. № 706 и некоторыми другими актами законодательства о праве собственности и хранения оружия и специальных средств самообороны.
Передача наследственного имущества на хранение и под охрану является неотъемлемой частью нотариальных действий лиц, которые проводят опись наследственного имущества. С этой целью важно определиться с охранником имущества.
Назначение охранника наследства осуществляется, как правило, кем-либо из наследников и по их согласию. Если есть исполнитель завещания, то охрана поручается ему. Наследники могут также предложить для охраны наследства других лиц.
Данные о хранителе имущества (фамилия, дата рождения) со ссылкой на документ, удостоверяющий личность и место жительства, указывается в акте описи. К имуществу лиц, признанных безвестно отсутствующими, назначается хранителем опекун над этим имуществом.
Лица, которые взяли на себя обязанности хранения и охраны наследственного имущества, предупреждаются нотариусом об уголовной ответственности за использование или сокрытие этого имущества. Ему выдается экземпляр этого акта. Охранники наследственного имущества могут требовать от наследников вознаграждение за проделанную работу, а также возмещение расходов на эти мероприятия.
В практике нотариусов нередко возникают случаи крайней необходимости обеспечения охраны и управления наследственным имуществом. Это, в частности, может произойти в случае отсутствия или неявки наследников или отсутствия исполнителя завещания, если в составе наследства есть имущество, требующее содержания, ухода и совершение других действий для поддержания его в надлежащем состоянии (ст. 1285 ГК Украины).
При этих обстоятельствах нотариус или соответствующий орган местного самоуправления (если нет нотариуса) заключает договор на управление наследством с лицом, которая даст согласие на его совершение. Договор регистрируется в книге учета договоров на управление наследством по месту открытия наследства.
Продолжительность действия договора управления не может ограничиваться только шестимесячным сроком для принятия наследства, он может действовать до явки наследников, до конца установленного дополнительного срока для принятия наследства, вступления в законную силу судебного решения о признании наследства выморочным.
Управитель наследства по договору имеет право на совершение любых действий, необходимых для сохранения наследства до появления наследников или до принятия ими наследства. За выполнения данных ему полномочий управляющий имеет право на оплату, о чем отмечается в тексте договора. Расходы управляющего наследством должны полагаться на наследников соответственно их долям наследуемого имущества.
§ 53 Нотариальное оформление права на наследство
1. Основания и сроки получения Свидетельства о праве на наследство
После принятия наследства в установленном законом порядке и принятия охранных мер в отношении наследственного имущества наступает последний этап реализации права — получение нотариального Свидетельства о праве на наследство.
Для получения Свидетельства о праве на наследство наследник должен пройти довольно сложную процедуру нотариального оформления. Согласно требованиям наследственного законодательства каждый наследник должен представить нотариусу определенные документы. Подтверждающие его право на наследство и право собственности наследодателя на имущество и другие вещные права, которые принадлежали почившему на момент открытия наследства.
Относительно отдельных видов имущества, на которые документы отсутствуют или не сохранились (кроме недвижимости, автомобилей и т. п.), наследники приобретают право на получение Свидетельства при наличии других убедительных документов (свидетельств, чеков и т. п), если не возникает спора об их принадлежности другим лицам. Это касается, в частности, предметов домашней обстановки и обихода, цепочек, колец, слитков из ценных металлов и тому подобное. Впрочем, наличие такого имущества не обязывает наследников получать Свидетельство о праве на наследство, за исключением недвижимого и иного имущества, подлежащего обязательной государственной регистрации.
Оформление права на получение Свидетельства о праве на наследство осуществляет нотариус государственной нотариальной конторы по месту открытия наследства.
Частные нотариусы, должностные лица исполнительных комитетов, сельских, городских советов, которые уполномочены совершать нотариальные действия, не имеют права согласно закону, оформлять и выдавать указанное Свидетельство о праве на наследство. Исключением из правил является консульские учреждения Украины, уполномоченные законом не только удостоверять завещания, но и выдавать Свидетельства о праве на наследство.
Право на получение Свидетельства о праве на наследство имеют те наследники, которые приняли наследство. Также не теряют право на Свидетельство о праве на наследство и наследники, которые пропустили сроки на принятие наследства, но с согласия других наследников, которые приняли наследство, или по решению суда их право было возобновлено. Это правило касается и тех наследников, для которых обязательность подачи заявления о принятии наследства в установленные сроки законом не предусмотрена.
В случае принятия наследства несколькими наследниками Свидетельство о праве на наследство выдается каждому из них с определением имени и их долей в наследстве. Неполучение этого Свидетельства не лишает наследников права на наследство (ст. 1296 ГК Украины).
Выдача Свидетельства о праве на наследство осуществляется после истечения сроков для принятия наследства (ст. 1270 ГК Украины). До истечения этих сроков нотариус имеет право выдать наследнику лишь разрешение на получение части вклада наследодателя в банке (финансовом учреждении), если это имеет существенное значение для наследника (похороны, содержание имущества, возмещение расходов наследодателя и тому подобное).
Право на получение определенной денежной суммы имеют те наследники, которые приняли наследство. Кому из них выдать такое разрешение, решает нотариус. Если несколько наследников понесли фактические расходы в интересах наследодателя при его жизни или после его смерти, нотариус имеет право предоставить разрешение на их возмещение каждому из них.
Свидетельство о праве на наследство в пользу зачатого, но еще не родившегося ребенка, при наличии завещания или наследования ею по закону, должен выдаваться только после ее рождения. Это правило касается и распределения наследства между наследниками. Такие требования закона соответствуют принципу разумности и справедливости, обеспечивают охрану интересов ребенка.
Если нотариус проигнорирует или не обратит внимания на эти обстоятельства и выдаст другим наследникам Свидетельство о праве на наследство до рождения ребенка, распределение наследства может привести к существенному ограничению прав ребенка, и что хуже — к потере им наследства (имущество может быть отчуждено третьему лицу).
Выданное нотариусом Свидетельство о праве на наследство является правовым документом, который предоставляет право его владельцу совершать любые действия, не противоречащие закону. Впрочем, положение ч. 2 ст. 1299 ГК Украины, по которому право собственности в отношении недвижимого имущества возникает лишь с момента его государственной регистрации, не воспринимается учеными однозначно.
Ограничение или прекращение права собственности допускается только в случаях и в порядке, установленных законом. В частности, наследники, которые получили Свидетельство о праве на наследство на недвижимое имущество в отношении лица, объявленного судом умершим, не имеют права его отчуждать в течение пяти лет со дня оформления этого документа. Нотариус, который выдал наследнику Свидетельство о праве на наследство, должен наложить запрет на отчуждение такого имущества (ч. 2 ст. 47 ГК Украины).
Свидетельство должно выдаваться нотариусом, независимо от любых причин или согласия наследников, только после истечения шести месяцев со времени открытия наследства. Такие требования в современных условиях являются оправданными. Они в определенной степени устраняют злоупотребления, которые встречались в прошлом в случаях выдачи Свидетельства о праве на наследство до истечения шести месяцев.
Обидно, что отдельные адвокаты допускают ошибки и утверждают (вопреки требованиям ст. 1298 ГК Украины) о возможности, за отсутствием сведений о других наследниках, выдавать Свидетельства о праве на наследство до истечения шестимесячного срока.
Как уже отмечалось, Свидетельство о праве на наследство выдается при условии принятия наследниками наследства. Не допускается принятие наследства с условием или оговоркой. При этом стоит учитывать, что в отдельных случаях срок принятия наследства может быть продлен еще на три месяца (ч. 2 ст. 1270, ст. 1276 ГК Украины).
Малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица, а также лица, дееспособность которых ограничена, считаются такими, что приняли наследство, при отсутствии заявления от их имени об отказе от наследства. О выдаче Свидетельства о праве на наследство этим лицам нотариус сообщает органам опеки и попечительства. Указанные исключения касаются и наследников, которые постоянно проживали вместе с наследодателем на время открытия наследства, что является основанием для выдачи указанного Свидетельства о праве на наследство.
В случае постановления судебного решения, которым определен дополнительный срок для принятия наследства, Свидетельство о праве на наследство выдается после истечения срока, определенного настоящим решением. Свидетельство о праве на наследство также может выдаваться наследникам, которые не приняли в установленный срок наследство, но получили от других наследников письменное согласие на принятие наследства (ч. 2 ст. 1272 ГК Украины).
Если в установленном порядке назначено исполнителя завещания, выдача Свидетельства о праве на наследство по завещанию осуществляется после прекращения нотариусом полномочий исполнителя завещания, а выданное ему свидетельство исполнителя завещания возвращается, о чем делается отметка в реестре для регистрации нотариальных действий и экземплярах этого Свидетельства о праве на наследство.
Учитывая действующее наследственное законодательство в зависимости от вида и назначения имущества получение Свидетельства о праве на наследство, может быть для наследника обязательным и необязательным. Если наследник принял наследство, в составе которого есть недвижимое имущество, обязан обратиться к нотариусу за получением Свидетельства о праве на наследство на это имущество (ст. 1297 ГК Украины).
В случае перехода к наследнику имущества, которое не относится к недвижимому (мебель, телевизор и другие предметы обычной домашней обстановки и обихода). Тогда получение нотариального Свидетельства о праве на наследство не является обязательным, если в этом нет необходимости и спора на такое имущество. То есть при отсутствии недвижимого имущества или иного имущества, подлежащего обязательной государственной регистрации, наследник может получить Свидетельство о праве на наследство, а может и не воспользоваться этим правом.
Согласно требований ст. 1299 ГК Украины наследник, который вступил в право на наследство относительно недвижимого имущества и получил нотариальное Свидетельство на наследство, обязан зарегистрировать свое право на наследство в органах регистрации прав на недвижимое имущество.
Порядок регистрации такого имущества установлен Законом Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничения», № 1952-IV.
Согласно этому Закону в Украине создан единый Государственный реестр прав, который включает учет земельных участков и недвижимого имущества (зданий, сооружений), а также регистрации недвижимого имущества и их ограничений. Регистрация вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений осуществляется органом государственной регистрации прав регистрационного кадастрового округа, где расположена недвижимость или большая ее часть.
§ 54 Оформление права на наследство
1. Подача заявления о выдаче Свидетельства о праве на наследство
Заявление о выдаче Свидетельства о праве на наследство подается в письменной форме нотариусу государственной нотариальной конторы по месту открытия наследства. В случае наследования по закону, может представляться одно заявление о принятии наследства и о выдаче Свидетельства о праве на наследство.
По общему правилу заявление о выдаче Свидетельства о праве на наследство и о принятии наследства, подается наследником лично. В случае подачи ее по почте подлинность подписи должна быть нотариально удостоверена. Составленные заявления от имени наследников их представителями о принятии наследства, отказе от нее и отзыва заявления не принимаются.
Вместе с тем получение Свидетельства о праве на наследство по нотариальной доверенности его представителем не противоречит закону. От имени малолетних заявление подается одним из родителей. Также усыновителями или назначенными опекунами. Несовершеннолетние лица (в возрасте 14-18 лет) имеют право лично подать заявление без согласия своих родителей или попечителя.
Подача заявления о выдаче Свидетельства о праве на наследство, как и выдача, его наследникам, никаким сроком не ограничена. Это касается и тех наследников, на которых законом возложена обязанность, получить Свидетельство о праве на наследство, если объектом спад-ковка является недвижимое имущество.
Перед выдачей указанного Свидетельства наследникам по закону нотариус выясняет: факт смерти наследодателя или объявления его умершим, время и место открытия наследства, основания для призвания к наследству и принадлежность их к соответствующей очереди, состав наследственного имущества, лицо наследника. Все эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.
В случае выдачи Свидетельства о праве на наследство на основании завещания нотариус проверяет соответствие завещания требованиям закона, факт смерти наследодателя, лицо наследника, время и место открытия наследства, состав наследственного имущества, право других наследников на обязательную долю.
Наличие секретного завещания или наследственного договора проверяется через записи Единого реестра завещаний, наследственных договоров и наследственных дел.
2. Документы, которые должны предоставляться нотариусу для получения Свидетельства о праве на наследство
Обязательным условием выдачи Свидетельства о праве на наследство является подача нотариусу наследниками всех необходимых документов, подтверждающих право собственности наследодателя на наследственное имущество. Как уже отмечалось, при подаче заявления о принятии наследства нотариус не имеет права требовать документы о наличии наследственного имущества у наследодателя, если отсутствует необходимость принятия охранных мер к наследственному имуществу. Неопределенность с составом наследственного имущества, по сути, может длиться до подачи заявления наследников о выдаче им Свидетельства о праве на наследство и истечения срока о принятии наследства.
Перед получением Свидетельства о праве на наследство нотариус предлагает наследнику подтвердить документами факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, состав наследственного имущества и прав на него наследодателем, а также пребывания в брачных или родственных отношениях, их степени родства в отношении других лиц, которые имеют право на наследство. Документами, подтверждающие брачные или родственные отношения, должны быть:
Свидетельство о праве на наследство органов регистрации актов гражданского Состояния, копии актовых записей этих органов, записи в паспортах о браке с наследодателем, судебные решения об установлении факта родственных отношений, факта регистрации брака или факта проживания с наследодателем одной семьей не менее пяти лет.
В случае наследования по закону иждивенцами, которые не были членами семьи, наследники должны подтвердить эти обстоятельства решением суда об установлении факта нахождения на иждивении или другими соответствующими документами, их достоверность не вызывает сомнений. Нетрудоспособность иждивенцев по возрасту подтверждается Свидетельством о праве на наследство, свидетельством о рождении или копией актовой записи органов ЗАГС, а также отметкой в паспорте.
Если нетрудоспособность связана с состоянием здоровья, этот факт утверждается пенсионной книжкой или справкой медико-санитарной экспертизы.
Что касается наследования после смерти реабилитированных, действует особый порядок определения времени открытия наследства, круг наследников и состав имущества. Свидетельство о праве на наследство наследникам реабилитированного выдается нотариусом на основании решения Комиссии по вопросам возобновления прав реабилитированных, которое имеет обязательных характер. Временем открытия наследства за этих обстоятельств является день принятия решения о реабилитации и возвращении наследниками первой очереди имущества.
Наследники по закону последующих очередей (2-5), кроме первой, право на наследование имущества реабилитированного не имеют. Этим же решением Комиссии определяется состав наследственного имущества.
Поэтому дополнительных документов о подтверждении принадлежности имущества реабилитированного нотариус не имеет права требовать.
Представления соответствующих документов и их принадлежность определяется нотариусом. В случае невозможности их предоставления наследниками, нотариус имеет право их истребовать в установленном порядке. Перед выдачей Свидетельства о праве на наследство нотариус, кроме полученных указанных выше документов, должен определиться с кругом наследников по закону и лиц, которые имеют право на обязательную долю. Проверить по книгам учета наличие обычного или секретного завещания, наследственного договора, Свидетельства о праве на наследство исполнителя завещания, а также осуществляет другие необходимые действия, возложенные на него наследственным законодательством.
§ 55 Внесение изменений в Свидетельство о праве на наследство
Важной новеллой в ГК Украины есть закрепления права наследников на внесение изменений в Свидетельства о праве на наследство. Часто возникают ситуации, когда один из наследников не успел принять наследство в установленный срок или появился новый наследник, включен к очереди наследования по судебному решению, или возникает необходимость перераспределения долей наследственного имущества. При этих условиях, согласно ст. 1300 ГК Украины, внесении изменений в Свидетельство о праве на наследство осуществляется нотариусом по взаимному согласию всех наследников, которые приняли наследство. В случае отказа одного из них по иску других наследников (наследника) внесение изменений в Свидетельства о праве на наследство может быть осуществлено по решению суда.
Основанием для внесения изменений в Свидетельство могут быть судебные решения, как аннулирование Свидетельства о праве на наследство, выданного на одного из наследников (полностью или частично). Установление дополнительного срока для принятия наследства, установление фактов противоправного поведения наследника или других лиц, что повлияло на волеизъявление завещателя или очередности наследования по закону и тому подобное.
Стоит еще раз подчеркнуть, что внесение изменений в Свидетельство о праве на наследство и перераспределении долей наследников может быть осуществлено по согласию тех наследников, которые желают таких изменений, это касается их личных долей в наследстве. Доля другого наследника может остаться без каких-либо изменений распределения. Если изменения размера долей, касающиеся недвижимого имущества или транспортных средств, между наследниками должен быть заключен договор, удостоверенный нотариально.
Наличие согласия наследников на внесение изменений в Свидетельство о праве на наследство обязывает нотариуса провести все необходимые действия по перераспределению наследственного имущества и выдать наследникам новые Свидетельства о праве на наследство на основании внесенных изменений. Характерно, что законодатель не установил точный срок для внесения изменений в свидетельство. Этим правом они могут воспользоваться в любое время после получения этого документа, если наследственное имущество сохранилось и его перераспределение реально возможно.
3. Выдача Свидетельства о праве на наследство по отдельным видам имущества
Выдача Свидетельства о праве на наследство на отдельные виды имущества (вещных прав) обязывает нотариуса придерживаться особенностей их оформления, целевого назначения и его использование. Среди разнообразия вещей есть виды имущества, требующие юридического подтверждения прав собственности с обязательным получением Свидетельства о праве на наследство, как правоустанавливающего документа. В частности, к такому имуществу, как уже отмечалось, принадлежит недвижимое имущество, которое подлежит государственной регистрации.
Выдача Свидетельства о праве на наследство на такое имущество осуществляется после представления документа, подтверждающего право собственности наследодателя или судебного решения о признании за ним права собственности, а также отсутствия запрета или ареста, наличия или отсутствия залога.
При выявлении в соответствующих реестрах запрета нотариус должен уведомить кредиторов о выдаче наследникам Свидетельства о праве на наследство. Если наложен арест на это имущество органом досудебного следствия или судом, это обязывает нотариуса отложить выдачу Свидетельства о праве на наследство до снятия ареста или исключении его из описи в установленном законом порядке.
В отношении недвижимого имущества, кроме правоустанавливающего документа, извлечение из реестра прав собственности, а если не проводилась инвентаризация, представляется справка органа местного самоуправления. Свидетельство о праве на наследство на денежный вклад в банке (финансовом учреждении) выдается на общих основаниях, независимо от того, было, сделано завещательное распоряжение вкладчиком этим учреждениям, или нет.
Свидетельство после смерти страхователя относительно страховых выплат представляется, если в договоре страхования не было назначено лицо, которое имеет получить страховую сумму.
В случае открытия наследства по закону или завещанию после смерти одного из участников общей совместной собственности, Свидетельство о праве на наследство выдается только после выделения (определения) доли наследодателя в этом имуществе. Если имущество супругов оформлено на того, кто остался живым, последний должен дать нотариусу письменное согласие на выдел доли почившего из общего имущества.
Свидетельство о праве на наследство наследникам на пай члена кооператива, имущество фермерского хозяйства или личного крестьянского хозяйства выдается нотариусом с учетом требований законов, регулирующих статус и имущественные отношения членов этих хозяйств. В частности, наследники умершего члена кооператива наследуют размер его паевого, фактического взноса, что составляет общую долю каждого члена кооператива. При этом имущественные взносы оцениваются в денежной форме (ст. 21 Закона Украины «О кооперации»).
Наследование имущества, которое используется для ведения личного сельского хозяйства, зависит от того, принадлежит ли имущество почившему на праве личной собственности или общей совместной или долевой собственностью членов этого хозяйства, что должен быть подтвержденным соответствующими документами или судебным решением.
В случае выдачи Свидетельства о праве на наследство на земельный участок после представления члена фермерского хозяйства учитываются требования Закона Украины «О фермерское хозяйство», за которым земельный участок не подлежит разделу, если в результате такого деления образуется хотя бы один участок меньше минимального размера, установленного для данного региона (ст. 23 этого Закона). Свидетельство о праве на наследство на имущество умершего участника хозяйственных обществ (акционерного, полного, коммандитного общества или общества с ограниченной или дополнительной ответственностью) выдается с учетом особенностей деятельности этих обществ, и распределение долей между их участниками осуществляется в соответствии с требованиями ГК Украины, других законов и учредительных документов указанных обществ.
4. Признании Свидетельства о праве на наследство недействительным
Свидетельство о праве на наследство признается недействительным только по решению суда, если им будет установлено, что его получатель не имел права на наследование, а также в других случаях, установленных законом (ст. 1301 ГК Украины).
Дела о признании этого Свидетельства недействительным рассматриваются по иску заинтересованных лиц в порядке искового производства. Основаниями признания Свидетельства о праве на наследство недействительным могут быть: получение свидетельства лицом, которая не имела права на наследование, заключение завещания недееспособным лицом, фальсификации завещания или его сокрытия от наследников, подделки документов, нарушения очередности наследования и тому подобное.
Не имеют права на наследование лица, которые преднамеренно препятствовали наследодателю составить завещание, отменить или внести изменения в него. Доказать эти обстоятельства должен наследник в судебном порядке.
Лишенные права наследования и получения Свидетельства о праве на наследство признаются также лица, которые осуждены за умышленное убийство или покушение на жизнь наследодателя, если приговор набрал законную силу. Не приобретают право на наследование родители ребенка, в отношении которого они лишены родительских прав или наследники, которые уклонялись от предоставления помощи наследодателю. Который через преклонный возраст, тяжелую болезнь или увечье был в беспомощном состоянии, что установлено решением суда.
Стоит напомнить отдельным легкомысленным родителям, совершеннолетних детей (усыновленным), другим лицам о том, что уклонение от выполнения обязанности содержания наследодателя может быть основанием для устранения от права на наследование по закону и признание судом Свидетельства о праве на наследство недействительным. В частности, это касается тех лиц, которые умышленно уклонялись от уплаты алиментов и другой материальной помощи.
Основанием недействительности Свидетельства о праве на наследство, выданного одному из супругов, может стать аннулирование актовой записи о браке органом РАГС на основаниях, установленных ст. 39 СК Украины, если его ничтожности подтверждена соответствующим постановлением этого органа. Недействительным признается также Свидетельство, если брак с наследодателем признано судом недействительным на других основаниях, предусмотренных этим же Кодексом.
Впрочем, если брак был признан судом недействительным после смерти наследодателя, тот из супругов, который его пережил, докажет в суде, что он не знал и не мог знать о препятствиях к регистрации брака, право на наследование по закону не может ставиться под сомнение.
Указанные выше основание, признания Свидетельства о праве на наследство недействительным, распространяются на всех без исключения наследников. В частности и на тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на отказополучателей, в отношении которых сделан завещательный отказ.
Относительно имущества, которое унаследовано по завещанию, следует учитывать, кроме требований наследственного законодательства, общие положения и правовые последствия совершения сделок, установленных главой 16 ГК Украины. В частности требования относительно свободного волеизъявления, объема дееспособности, недееспособности завещателя по результатам его совершения и тому подобное. Так, завещание, составленное недееспособным лицом, признается судом недействительным, а следовательно, и Свидетельство о праве на наследство признается недействительным по иску заинтересованного лица. Указанное Свидетельство может быть признано недействительным и по завещанию, заключенного дееспособным лицом, которое в момент его совершения не осознавало значения своих действий или не могла руководить ими (ст. 225 ГК Украины), или совершенной под влиянием обмана или насилия (статьи 230, 231 ГК Украины). Свидетельство о праве на наследство может быть признано судом недействительным также на других основаниях, установленных законом.
Пример из адвокатской практики.
Гражданин М. рассказал, что неизвестный ему человек сорвал замок с входной двери второй половины семейного дома, выставил во двор из помещения все вещи и самовольно вселился на постоянное проживание.
На вызов М. прибыл участковый инспектор, но отказался принять административные меры, поскольку у нарушителя был в наличие договор купли-продажи на 1/2 части этого дома. Почему у неизвестного лица появился договор купли-продажи на жилое помещение, принадлежащее их семье, М. не смог объяснить. Впоследствии удалось выяснить историю семейного наследства. Осмотреть архивные документы, сохранившиеся в БТИ (за 1949-1952 гг.), а также истребовать необходимые доказательные материалы.
При рассмотрении дела в суде были выявлены факты искажения важных документов, имели следствием выдаче наследникам О. Свидетельства о праве на наследство на чужую собственность, приобретенном его дедом больше 40 лет назад до возникновения конфликта. Это произошло при таких обстоятельствах. В 1949 г. одновременно М. и О. по отдельным договорам купли-продажи приобрели две части жилого дома, входивших в состав одного домовладения, расположенного на одной усадьбе, по одному адресу.
Дом, что приобрел его дед М., значился под буквой «А». О. же стал владельцем дома под литерой «Б». Впрочем, в договоре купли-продажи каждого из них значилось, что они приобрели «половину домовладения с разными характеристиками здания и покрытием крыши. На эту запись никто из покупателей не обратил внимания, но по истечении более 40 лет семья М. была лишена своей законной 1/2 части собственности жилого дома, приобретенного их дедом под буквой «А».
Сосед О. в 1952 г. снес приобретенный им в 1949 г. дом под литерой «Б» и на его месте самовольно построил новый кирпичный жилой дом, который не был узаконен.
После смерти покупателя О. его жена получила Свидетельство о праве на наследство по закону на 1/2 часть дома, но под буквой «А», принадлежавшей М. Свидетельство жене было выдано нотариальной конторой на основании справки БТИ, в которой отмечалось, что на имя ее мужа зарегистрировано право собственности на 1/2 часть жилого дома, а не «половина домовладения», как это указано в договоре купли-продажи. При этом она считала себя собственником также построенного мужем дома, который автоматически значился под буквой «Б».
Итак, в результате халатности (или умысла) работников БТИ запись в тексте договора купли-продажи — «половина домовладения» было истолковано ими как 12 часть (половина) одного целостного жилого дома, что повлекло за собой выдачу наследникам О. правоустанавливающих документов на чужую собственность.
Досадная ошибка привела к другим нарушениям, После того как почила жена О., ее внучка также унаследовала 1/2 часть этого же дома под литерой «А». Внуки-наследники М., которые владели и пользовались домом своего деда, узнали о фальсификации и завладения принадлежащей им 12 части дома лишь тогда, когда эта доля была отчуждена внучкой О. по договору купли-продажи постороннему лицу.
Следовательно, возник спор о праве собственности деда М., приобретенного им по договору купли-продажи дома под литерой «А». В интересах внука М. был предъявлен иск в суд с несколькими требованиями:
1. О признании права собственности за умершим его дедом на жилой дом под литерой «А», приобретенного им в 1949 г.;
2. О признании двух Свидетельств о праве на наследство, выданных на имя жены О. и ее внучки - недействительными;
3. О признании договора купли-продажи на 1/2 часть жилого дома под литерой «А», отчужденной постороннему лицу, недействительным, а также о признании права собственности в порядке наследования за внуком М. на спорную часть наследственного дома под литерой «А».
Более двух лет длился судебный процесс по этому делу. БТИ, должностные лица и ответчики доказывали, что О. приобрел половину жилого дома под литерой «А» вместе с М., а не отдельный дом. Просили суд отказать в иске.
Первым судебным решением все требования истца, внука М., к ответчикам были удовлетворены. Однако суд кассационной инстанции отменил решение и направил дело на новое рассмотрение. Впрочем, этот самый местный суд, но в ином составе, повторно удовлетворил иск М.
Ответчики снова обжаловали и это решение суда в кассационной инстанции, который обоснованно оставил решение районного суда в силе.
В результате внуки получили от своего деда М. полностью жилой дом в наследство.
§ 56 Заключение наследственного договора
1. Общие положения
Право на заключение наследственного договора в Украине впервые было закреплено новым ГК Украины (2003 г.). Им предусмотрено семь статей главы 90 (статьи 1302-1308), которым определяется: понятие наследственного договора, стороны в договоре, его форма, обязанности приобретателя в договоре, особенности участия в договоре супругов, обеспечение его исполнения и расторжения договора.
Согласно ст. 1302 ГК Украины по наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется выполнить распоряжение другой стороны (отчуждателя), а в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя. Продавцом в этом договоре может быть любое дееспособное физическое лицо, в частности супруги или один из них. Приобретателем имущества после смерти отчуждателя может быть как физическое, так и юридическое лицо, которые являются участниками гражданских отношений.
Наследственный договор должен заключаться в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению (ст. 1304 ГК Украины). Этот порядок распространяется на объекты недвижимого и движимого имущества.
При заключении наследственного договора их участники должны придерживаться общих требований в силу правомочий, установленных ст. 203 ГК Украины. К ним относятся:
1) содержание сделки не может противоречить актам гражданского законодательства и моральным устоям общества;
2) лицо, совершающее сделку, должно иметь необходимый объем гражданской дееспособности;
3) волеизъявление участника сделки должно быть свободным и отвечать его внутренней воле;
4) сделка должна совершаться в форме, установленной законом;
5) сделка должна быть направлена на реальное наступление правовых последствий, которые обусловлены им;
6) сделка, совершаемая родителями (усыновителями), не может противоречить правам и интересам их малолетних или нетрудоспособных детей. Наследственный договор имеет своих сторонников и противников. Дискуссии возникают относительно установления законодательством вообще института совершение наследственного договора, определение понятия наследственного договора и его правовых последствий. Спорным в юридической литературе оказалось, в частности, вопрос принадлежности наследственного договора к односторонней или двусторонней сделки. Авторы научно-практического комментария к ГК Украины (под редакцией В. М. Косача) считают наследственный договор «односторонним», поскольку обязанности имеет только одна сторона — «приобретатель».
Составители комментария к ГК Украины наоборот утверждают, что наследственный договор является: «двусторонне обязывающим, для которого характерно волеизъявление двух сторон, основанных на диспозитивных началах». Договор характеризуют как двусторонний, «поскольку в нем упоминается как обязанности приобретателя, так и право, которое он приобретает».
Составители научно-практического комментария ГК Украины находят в наследственном договоре признаки двух договоров двустороннего и одностороннего. Если учитывать понятие и виды сделок, определенных в ст. 202 ГК Украины — это двусторонний правочин. «В то же время это двусторонняя сделка является односторонним договором (ч. 2 ст. 626 ГК Украины), поскольку только приобретатель обязуется выполнять распоряжения второй стороны».
Общие понятия и виды сделок установлены ст. 202 ГК Украины. Односторонняя сделка может создавать обязанности для лица, его совершившего. Впрочем, и на других лиц могут возлагаться обязанности по условия договоренности с этими лицами или в случаях, установленных законом. Следовательно, возложение обязанности на вторую сторону при определенных условиях может не изменять характер односторонней сделки. Специфические понятие одностороннего договора предусмотренные ч. 2 ст. 626 ГК Украины. В соответствии с этой нормой договор является односторонним, если одна сторона берет на себя обязанность перед второй стороной совершить определенные действия или воздержаться от них, а вторая сторона наделяется, лишь правом требования, без возникновения встречной обязанности относительно первой стороны.
С учетом этих положений и анализа статей 1302, 1305 ГК Украины, которыми определяются понятия наследственного договора и возложения обязанностей на приобретателя, можно прийти к выводу, что наследственный договор является односторонней сделкой.
По смыслу этих положений приобретатель берет на себя обязанности выполнять распоряжения отчуждателя и за это он лишь после его смерти приобретает право собственности на отчужденное имущество. С другой стороны отчуждатель (собственник имущества), кроме права на заключение этого договора, никаких обязанностей на себя на время, отведенное ему жизнью, не принимает. Переход к приобретателю права собственности на имущество отчуждателя, как необходимое условие наследственного договора, осуществляется только после его смерти за совершение приобретателем определенных действий в пользу отчуждателя.
При этом выполнение распоряжений может быть обусловлено без ограничения его сроком. Если вследствие внезапной смерти отчуждателя приобретатель не успел выполнить его распоряжение и в этом случае договор считается действительным.
Наследственный договор по внешним признакам схож с двусторонним договором пожизненного содержания (досмотра), предусмотренного ст. 744 ГК Украины. В то же время эти договоры существенно отличаются друг от друга.
По договору пожизненного содержания (ухода) стороны связаны между собой двухсторонними обязательствами. Приобретатель обязан при жизни отчуждателя удерживать его, а последний передает приобретателю в собственность недвижимое или движимое имущество, которое переходит приобретателю с момента его нотариального удостоверения или с момента вступления в законную силу решения суда, которым договор признан действительным (ст. 334 ГК Украины).
Имущество (вещи), которое является предметом наследственного договора, переходит в собственность приобретателя только после наступления смерти отчуждателя. Несколько схожим с наследственным договором является завещание с возложением обязанностей (ст. 1240 ГК Украины) и завещание с включением в него завещательного отказа (ст. 1237 ГК Украины).
В случае составления завещания с возложением обязанностей на наследников, завещатель обязывает после его смерти совершить определенные действия неимущественного характера: распоряжение личными бумагами, рукописями произведений, архивными материалами и тому подобное.
Если в завещании сделан завещательный отказ, то на наследников возлагаются обязанности предоставить отказополучателю права имущественного характера, в частности право пользования жильем, автомобилем и тому подобное.
В каждом из этих случаев есть существенные различия, воплощенные в содержании завещания. В то же время их отличает от наследственного договора в отсутствие согласия на возложение обязанностей (наследник не подписывает завещания), завещатель в любое время может отменить или изменить завещание без обращения в суд и прочее. Нельзя оставлять без внимания и комментарии в некоторых научных изданиях, в которых устанавливается крайне негативное отношение к самому факту появления в наследственном праве института наследственного договора.
В частности, составители известного учебника «Гражданское право Украины» утверждают, что наследственный договор якобы «ограничивает возможность отчуждателя распоряжаться при жизни своим имуществом...», «ограничивает объем гражданской правоспособности лица...» (ст. 27 ГК Украины), а договор «...является недействительным с момента его заключения...».
Следовательно, по мнению составителей учебника, указанный наследственный договор «расшатывает» основные принципиальные положения гражданско-правовых отношений, создает угрозу его недействительности с начала его совершения.
Наследственный договор — это один из способов распорядиться своим правом собственника.
Согласно требований ст. 627 ГК Украины стороны являются свободными в заключении договора, определении условий договора и выборе контрагента. Совершение в установленном законом порядке наследственного договора не расшатывает принципы гражданско-правовых отношений и не лишает гражданской правоспособности любую сторону в договоре, а наоборот,
расширяет свободу выбора физического лица относительно распоряжения при жизни своим имуществом.
Взамен за свою благотворительность владелец хочет иметь гарантированные удовлетворения своих интересов путем возложения определенных обязанностей на лицо, которое согласится их выполнять (это могут быть услуги (помощь) интеллектуального и материального характера).
Апологичним является также убеждение составителей этого учебника о том, что наследственный договор «представляет собой попытку лишить некоторых наследников права получить так называемую обязательную долю».
Если придерживаться такой философии, то надо отрицать вообще право на применение и силу (со дня их принятия) таких сделок, как договоры пожизненного содержания (ухода), дарения, купли-продажи и тому подобное, которыми владелец условно и, по сути, лишает будущих наследников права на отчужденное имущество.
Такие высказывания не согласуются с тем, что право на наследование, и, в частности, на «обязательную долю» возникает только после смерти наследодателя и только на то имущество, которое является его собственностью на момент открытия наследства. За время своей жизни физическое лицо является участником гражданских правоотношений и имеет право совершать любые правочины, которые не запрещены законом.
Итак, наследственный договор не нарушает прав других лиц, не противоречит общим принципам гражданского законодательства и раскрывает новые возможности осуществления прав собственника по распоряжению своим имуществом.
2. Особенности совершения наследственного договора
Удостоверение наследственных договоров осуществляется в соответствии с требованиями Закона Украины «О нотариате» и Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденной Министерством юстиции Украины. Его удостоверение может быть осуществлено у частного нотариуса или в государственной нотариальной конторе с соблюдением общих правил, установленных для договоров отчуждения имущества.
Заверка наследственного договора, предметом которого является квартира, жилой или садовый дом, гараж и другое недвижимое имущество проводится по местонахождению такого имущества. Договоры на транспортные средства удостоверяются без ограничения местом их регистрации.
Нотариус не имеет права заверять наследственный договор в течение пяти лет со дня открытия наследства, если его предметом является недвижимое имущество, перешедшее к отчуждателю -наследнику вследствие объявления наследодателя умершим (ст. 47 ГК Украины). Отчуждатель заключает наследственный договор на имущество, которое является обособленным и принадлежит ему на праве собственности, что подтверждается соответствующими документами. В случае принадлежности отчуждателю имущества на праве общей долевой собственности, правила преимущественного права в интересах других сособственников, установленных ст. 362 ГК Украины наследственный договор не распространяется.
Особый порядок заключения наследственного договора законом установлен для супругов (ст. 1306 ГК Украины). Предметом наследственного договора может быть часть имущества, которая принадлежит им на праве совместной собственности, а также такое, что признается в соответствии со ст. 57 СК Украины личной собственностью одного из супругов. Жена и мужчина как субъекты отчуждения могут предусмотреть в наследственном договоре на случай смерти одного из них о переходе наследственного имущества ко второму, который и становится непосредственным отчуждателем — стороной в договоре. Только после его смерти имущество переходит в собственность приобретателя по этому договору. Это положение несколько сходно с совершением завещания супругами (ст. 1243 ГК Украины).
Если наследственный договор заключается одним из супругов на долю в общей собственности, должно быть получено письменное согласие второго в соответствии с требованиями ст. 65 СК Украины. Согласие подается в форме заявления или закреплено подписью на наследственном договоре. Подписи заверяются нотариусом. Если второй из супругов отказывается дать согласие, спор решается в судебном порядке.
В случае наличия нотариально удостоверенного брачного договора наследственный договор заключается с учетом особенностей содержания правового режима имущества и других условий этого договора (статьи 93, 97, 98 СК Украины).
Не урегулированным в ГК Украины остался вопрос перехода прав и обязанностей на случай смерти одного из супругов, если они были оба приобретателями по наследственному договору. При этих обстоятельствах следует руководствоваться общими положениями о заключении наследственного договора и предусмотреть в нем случаи, которые могут возникнуть в случае смерти жены или мужа.
Удостоверение наследственного договора обязывает нотариуса наложить запрет отчуждения имущества, которое является предметом наследственного договора. Запрет снимается после наступления смерти отчуждателя. Если во время действия договора приобретатель умирает, действие настоящего договора прекращается по письменному заявлению отчуждателя. Сведения о прекращения наследственного договора и снятие запрещения отчуждения имущества вносятся в Единый реестр запретов отчуждения недвижимого имущества.
Отчуждатель не может заключить завещание относительно имущества, указанного в наследственном договоре (ст. 1307 ГК Украины). И наоборот, если завет был заключен до совершения наследственного договора, к нему не может включаться имущество, завещанное наследникам, если завет не был отменен продавцом.
Стоит подчеркнуть, что отчуждатель имущества по наследственному договору юридически остается титульным владельцем этого имущества. Он имеет право владения, пользования, но лишен права распоряжения им (дарить, продавать, закладывать и тому подобное). Учитывая абсолютные права собственности такие ограничения, не являются дискриминационными.
Владелец имущества добровольно подписывает указанный договор за определенные услуги, обслуживание (уход) за ним приобретателем, к которому в будущем переходит право владельца на запрещенное по этому договору имущество. Волеизъявления собственника есть решающим, независимо от наличия наследников и права на обязательную долю в наследстве.
Собственник - отчуждатель имущества при заключении наследственного договора имеет право назначить лицо, которое будет контролировать выполнение наследственного договора после наступления его смерти. Если такое лицо не назначено, контроль осуществляет нотариус по месту открытия наследства (ст. 1307 ГК Украины).
3. Обязанности приобретателя в наследственном договоре
По смыслу ст. 1305 ГК Украины, приобретатель в наследственном договоре может быть обязан совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера как до открытия наследства, так и после ее открытия.
Возложение на приобретателя долга является обязательным условием наследственного договора. Объем их положение зависит от воли отчуждателя. Приобретатель, подписав наследственный договор, принимает к исполнению его условия, в противном случае отчуждатель может отказаться от заключения этого договора.
Поэтому в наследственном договоре должны указываться конкретные действия и условия его выполнения, которые исключают неоднозначность применения и правовые последствия договора.
Особенно важно включить в содержание договора: на кого из сторон (приобретателя или отчуждателя) возлагаются необходимые денежные расходы в связи с совершением определенных действий приобретателем. При отсутствии такой оговорки могут возникнуть разные подходы к этому вопросу, особенно после смерти отчуждателя. Как правило, приобретатель исполняет свои обязанности за счет собственных средств.
На приобретателя по договору может быть возложен широкий круг обязанностей, которые он способен выполнить. Это, в частности, содержание отчуждателя и уход за домом, земельным участком, предоставления материальной помощи членам семьи, содержание нетрудоспособного родственника или внука до достижения совершеннолетия и тому подобное. В случае смерти отчуждателя на приобретателя могут возлагаться обязанности по организации и проведению похорон, сооружение памятника, предоставление в пожизненное пользование жилого помещения (дома, квартиры) для членов семьи (иждивенцев) отчуждателя и тому подобное.
Собственник самостоятельно решает, каким образом распоряжаться своим имуществом, и выбирает среди разнообразия видов правочинов тот договор, который больше всего соответствует его интересам. Никаких ограничений прав отчуждателя наследственный договор не создает, потому, что это его собственная воля.
Право собственника на отчуждение своего имущества не может быть бесспорным. В случае нарушения актов гражданского законодательства, требований закона относительно условий действительности сделки, договор может быть оспорен заинтересованными лицами в судебном порядке.
4. Правовые основания расторжения наследственного договора
Каждое лицо имеет право обратиться в суд за защитой своего личного неимущественного или имущественного права и интереса (ст. 16 ГК Украины). Наследственный договор, может быть, расторгнут на основаниях, предусмотренных ст. 1308 ГК Украины. Право на его расторжение обладает как отчуждатель, так и приобретатель. Отчуждатель может воспользоваться этим правом при условии невыполнения приобретателем его распоряжений, указанных в договоре, а приобретатель — в случае невозможности их выполнения.
Право отчуждателя или приобретателя на расторжение договора сроком не ограничено.
В соответствии с требованиями гражданского законодательства взаимные права и обязанности в любых обязательствах должны основываться, прежде всего, на принципах добросовестности, разумности и справедливости. Возложение в договоре обязанности совершения определенных действий не должны противоречить этим требованиям. В случае их нарушения, а также общеобязательных требований по заключению сделок договор, может быть, расторгнут по иску приобретателя или отчуждателя. Невыполнение обязанностей не обусловлено системой нарушений.
Это могут быть однократные и многократные невыполнения приобретателем распоряжений отчуждателя. Законом не установлено гражданскую форму вины приобретателя и сроки расторжение наследственного договора. Невыполнение распоряжений отчуждателя может быть связано с неосторожной виной или умыслом. Пребывания приобретателя на лечении, в отпуске, командировке, а также установления инвалидности, не является препятствием для расторжения наследственного договора, если иное не оговорено в договоре.
Невозможность выполнения приобретателем распоряжений отчуждателя по договору может быть связана как с непредсказуемой или противоправным поведением отчуждателя, так и с объективными обстоятельствами (невозможностью или нежеланием покупателя соблюдать условия договора по субъективным соображениям).
Наследственный договор может быть признан судом недействительным в случае несоблюдения при его заключении необходимых условий в силу правочину, установленного ст. 203 ГК Украины.
Это, в частности, требования относительно объема гражданской дееспособности сторон в договоре, формы договора, совершение сделки родителями (усыновителей) вопреки правам и интересам их малолетних, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей.
§ 57 Налогообложение объектов наследования
Вопросы взыскания налогов с физических лиц и, в частности, налогообложения наследуемого имущества всегда вызывали трудности и негативное отношение граждан особенно к размеру налоговых ставок.
Налогообложение доходов, полученных наследниками (физическими лицами) от объектов унаследованного имущества (имущественных или неимущественных прав) или средств регулируется Налоговым кодексом Украины.
Плательщиками налога на объекты наследования являются наследники, которые в установленном законом порядке приняли наследство и получили свидетельство о праве на наследство или другой способ стали собственниками наследственного имущества или средств, в частности тех, что хранятся на счетах наследодателя в банках (финансовых учреждениях), а также депозитных (сберегательных) сертификатов.
Обязанность уплаты налога на наследство распространяется как на объекты наследования по завещанию, так и по закону, независимо от срока длительности оформления наследства или перехода наследства в собственность наследника по судебному решению.
Статья 174. Налогообложение дохода, полученного плательщиком налога в результате принятия им в наследство или подарок средств, имущества, имущественных или неимущественных прав
174.1. Объекты наследства налогоплательщика делятся с целью налогообложения на:
а) объект недвижимости;
б) объект движимого имущества, в частности:
предмет антиквариата или произведение искусства;
природные драгоценные камни или драгоценный металл, украшение с использованием драгоценных металлов и / или природных драгоценных камней;
любое транспортное средство и принадлежности к нему;
другие виды движимого имущества;
в) объект коммерческой собственности, а именно: ценные бумаги (кроме депозитного (сберегательного), ипотечного сертификата), корпоративное право, собственность на объект бизнеса как таковой, то есть собственность на целостный имущественный комплекс, интеллектуальная (промышленная) собственность или право на получение дохода от нее, имущественные и неимущественные права;
г) сумма страхового возмещения (страховых выплат) по страховым договорам, а также сумма, хранящаяся соответственно на пенсионном депозитном счете, накопительном пенсионном счете, индивидуальном пенсионном счете наследодателя - участника накопительной системы пенсионного обеспечения;
г) наличность или средства, хранящиеся на счетах наследодателя, открытых в банковских и небанковских финансовых учреждениях, в том числе депозитные (сберегательные), ипотечные сертификаты, сертификаты фонда операций с недвижимостью.
174.2. Объекты наследства облагаются:
174.2.1. по нулевой ставке:
а) объекты наследства, которое наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степени родства;
{Подпункт "а" подпункта 174.2.1 пункта 174.2 статьи 174 в редакции Закона № 1910-VIII от 23.02.2017 - применяется к доходам, полученным начиная с 1 января 2017 налогоплательщиком в виде наследства / подарка}
б) стоимость собственности, указанной в подпунктах "а", "б", "г" пункта 174.1 этой статьи, которая наследуется лицом, являющимся инвалидом I группы или имеет статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и стоимость собственности, указанной в подпунктах "а", "б" пункта 174.1, что наследуются ребенком-инвалидом;
в) денежные сбережения, помещенные до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, действовавших на территории Украины, а также в государственные ценные бумаги (облигации Государственного целевого беспроцентного займа 1990 года, облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР) и денежные сбережения граждан Украины, помещенные в учреждения Сберегательного банка Украины и бывшего Укргосстраха в течение 1992-1994 годов, погашение которых не состоялось, что наследуются любым наследником;
174.2.2. по ставке, определенной пунктом 167.2 статьи 167 настоящего Кодекса, стоимость любого объекта наследства, которое наследуется наследниками, не указанные в подпункте 174.2.1 настоящего пункта;
{Подпункт 174.2.2 пункта 174.2 статьи 174 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1910-VIII от 23.02.2017 - применяется к доходам, полученным начиная с 1 января 2017 налогоплательщиком в виде наследства / подарка}
174.2.3. по ставке, определенной в пункте 167.1 статьи 167 настоящего Кодекса, для любого объекта наследства, которое наследуется наследником от наследодателя-нерезидента, и для любого объекта наследства, которое наследуется наследником-нерезидентом от наследодателя-резидента.
{Подпункт 174.2.3 пункта 174.2 статьи 174 с изменениями, внесенными согласно Закону № 909-VIII от 24.12.2015}
174.3. Лицами, ответственными за уплату (перечисление) налога в бюджет, являются наследники, получившие наследство.
Доход в виде стоимости унаследованного имущества (средства, имущество, имущественные или неимущественные права) в пределах, подлежащих налогообложению, отмечается в годовой налоговой декларации, кроме наследников-нерезидентов, обязаны уплатить налог до нотариального оформления объектов наследства или в сельских населенных пунктах - до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства, и наследников, получивших в наследство объекты, облагаемые по нулевой ставке налога на до ходы физических лиц, а также другими наследниками - резидентами, уплатили налог до нотариального оформления объектов наследства.
{Абзац второй пункта 174.3 статьи 174 с изменениями, внесенными согласно Законам № 3609-VI от 07.07.2011, № 4661-VI от 24.04.2012, № 1910-VIII от 23.02.2017 - применяется к доходам, полученным начиная с 1 января 2017 налогоплательщиком в виде наследства / подарка}
174.4. Нотариус по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса и / или в сельских населенных пунктах - уполномоченное на это должностное лицо соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства ежеквартально подают в контролирующий орган информацию о выдаче свидетельств о праве на наследство в порядке, установленном этим разделом для налогового расчета.
В таком же порядке нотариусы подают информацию об удостоверении договоров дарения. При этом в таком налоговом расчете обязательно указывается сумма дохода в виде стоимости унаследованного имущества, полученного налогоплательщиком, указанным в подпункте 174.2.2 этого пункту. Нотариус или в сельских населенных пунктах - уполномоченное на это должностное лицо соответствующего органа местного самоуправления выдает наследнику-нерезиденту свидетельство о праве на наследство при наличии документа об уплате таким наследником налога со стоимости объекта наследия. {Пункт 174.4 статьи 174 в редакции Закона № 1910-VIII от 23.02.2017 - применяется к доходам, полученным начиная с 1 января 2017 налогоплательщиком в виде наследства / подарка}
174.5. {Абзац первый пункта 174.5 статьи 174 исключено на основании Закона № 4834-VI от 24.05.2012} В случае перехода права на получение страховых выплат в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Украины налоговым агентом является страхователь - финансовое учреждение.
174.6. Объекты дарения, указанные в пункте 174.1 этой статьи, подаренные налогоплательщику другим физическим лицом, облагаются налогом согласно правилам, установленным настоящим разделом для налогообложения наследства. Доходы в виде дара, начисленные (выплаченные, предоставленные) налогоплательщику юридическим лицом или физическим лицом - предпринимателем, облагаются налогом на общих основаниях, предусмотренных настоящим разделом для налогообложения дополнительного блага. {Пункт 174.6 статьи 174 в редакции Закона № 1910-VIII от 23.02.2017 - применяется к доходам, полученным начиная с 1 января 2017 г. налогоплательщиком в виде наследства / подарка}
174.7. Стоимость легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов, полученных в наследство или подарок, подлежащих налогообложению согласно этой статье, определяется в порядке, установленном абзацем третьим пункта 173.1 статьи 173 настоящего Кодекса. {Статья 174 дополнена пунктом 174.7 согласно Закону № 5413-VI от 02.10.2012}
174.8. В случае наследования любых объектов наследия, облагаемых по нулевой ставке, оценочная стоимость таких объектов для целей налогообложения не определяется. Если объекты, подаренные налогоплательщику, облагаются налогом по нулевой ставке, оценочная стоимость таких объектов с целью налогообложения не определяются. В других случаях получения доходов в виде объектов наследства / подарков объектом налогообложения является оценочная стоимость таких объектов наследия / подарков, определенная в соответствии с законом. {Статья 174 дополнена пунктом 174.8 согласно Законом № 1910-VIII от 23.02.2017 - применяется к доходам, полученным начиная с 1 января 2017 налогоплательщиком в виде наследства / подарка}
Споры, возникающие из наследственных правоотношений
1.12.1. Согласно ч. 1 ст. 225 ГК Украины сделка, дееспособное физическое лицо совершило в момент, когда она не осознавала значение своих действий и (или) не могла руководить ими, может быть признан судом недействительным по иску этого лица, а в случае его смерти - по иску других лиц, чьи гражданские права или интересы нарушены.
Для определения наличия состояния, в котором гражданин не мог понимать значение своих действий или руководить ими (временное психическое расстройство, нервное потрясение и др.) На момент заключения сделки, суд назначает судебно-психиатрическую экспертизу. Требования о признании сделки недействительной из этих оснований решаются с учетом как заключения судебно-психиатрической экспертизы, так и других доказательств, подтверждающих или опровергающих доводы о том, что в момент заключения сделки лицо не понимала значения своих действий и не могла руководить ими.
Назначение экспертизы в случае заявления ходатайства о его назначении хотя бы одной из сторон, если в деле необходимо установить психическое состояние лица, в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 145 ГПК Украины является обязательным (постановление Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины от 13 марта 2017 по делу № 6-2833цс16).
1.12.2. Согласно ч. 3 ст. 1268 ГК Украины наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, установленного ст. 1270 настоящего Кодекса, он не заявил об отказе от него.
Наследник, который желает принять наследство, но на время открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем, должен подать нотариусу заявление о принятии наследства.
Действующее законодательство разграничивает понятия принятия наследства (глава 87 ГК Украины «Осуществление права на наследование") и оформления наследства (глава 89 настоящего Кодекса «Оформление права на наследство»).
Согласно ч. 1 ст. 1296 ГК Украины наследник, принявший наследство, может получить свидетельство о праве на наследство.
Вместе с тем независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику со времени открытия наследства (ч. 5 ст. 1268 ГК Украины).
Частью 1 ст. 1297 ГК Украины предусмотрено, что наследник, принявший наследство, в составе которого есть недвижимое имущество, обязан обратиться к нотариусу за выдачей ему свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество.
Однако отсутствие свидетельства о праве на наследство не лишает наследника права на наследство (ч. 3 ст. 1296 ГК Украины).
Таким образом, наследственные права является имущественным объектом гражданского права, поскольку они предоставляют наследникам возможность унаследовать имущество (принять наследство), но право распоряжения ею возникает после оформления унаследованного права собственности в установленном законом порядке.
Анализ указанных правовых норм дает основания для вывода о том, что хоть получения наследником, принявшим наследство, свидетельства о праве на наследство в соответствии со ст. 1296 ГК Украины является правом, а не обязанностью наследника, однако отсутствие у наследника такого свидетельства не может быть основанием для отказа в удовлетворении требований кредитора.
Если наследник принял наследство относительно недвижимого имущества,
но медлит с выполнением долга, предусмотренного ст. 1297 ГК Украины, в частности, с целью уклонения от погашения долгов наследодателя, кредитор имеет право обратиться к нему с требованием о погашении задолженности наследодателя.
Поскольку со смертью должника обязательства по возврату кредита входят в состав наследства, то условия кредитного договора относительно сроков возврата кредита или уплаты его частями не применяются, а подлежат применению нормы ст. 1282 ГК Украины относительно обязанности наследников удовлетворить требования кредитора в порядке, предусмотренном ч. 2 этой нормы. Именно на основании норм ст 1281, 1282 ГК Украины кредитор заявил требования к наследникам.
Так, согласно ст. 1282 ГК Украины наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, полученного по наследству. Каждый из наследников обязан удовлетворить требования кредитора лично, в размере, соответствующем его доле в наследстве. Требования кредитора они обязаны удовлетворить путем однократного платежа, если договоренностью между наследниками и кредитором не установлено иное. В случае отказа от одноразового платежа суд по иску кредитора налагает взыскание на имущество, которое было передано наследникам в натуре.
Вместе с тем положения указанной нормы применяются в случае соблюдения кредитором норм ст. 1281 ГК Украины относительно сроков предъявления им требований к наследникам. Несоблюдение этих сроков, является пресечёнными, лишает кредитора права требования к наследникам.
Итак, установленные ст. 1281 ГК Украины сроки - это сроки, в пределах которых кредитор, осуществляя собственные активные действия, может реализовать свое субъективное право (постановление Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины от 12 апреля 2017 по делу № 6-2962цс16).
1.12.3. Согласно ч. 2 ст. 529 ГК УССР внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если на время открытия наследства нет в живых того из их родителей, кто был бы наследником; они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Аналогичная норма содержится и в ч. 1 ст. 1266 Гражданского кодекса Украины. Наследование по праву представления - это наследование по закону, которое предусматривает появление в определенных наследников права на наследование при смерти до открытия наследства того из их родственников, кто был бы наследником. Таким образом, его собственные наследники будто представляют в наследственных отношениях человека, которая получила права на наследование, если бы была жива на момент открытия наследства. Наследование по праву представления является разновидностью наследственного правопреемства и не зависит от наследственного правопреемства между коммориентамы, поскольку наследник, умирает одновременно с наследодателем, а не наследуют его имущество, но дети этого наследника (внуки наследодателя) по праву представления выступают как непосредственные и самостоятельные наследники имущества наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Применение права представления не может зависеть от того, что лицо, которое представляют, умерла не раньше, а в один день с наследником. Если предполагается, что два человека умерли одновременно, это делает невозможным пребывание в живых представляемого на открытии наследства. Признание наследственных прав оппонентов отношению друг к другу необходимо для разграничения объема наследства и наследников каждого из них, однако никоим образом не ограничивает права внука наследником после одного вместо другого, который был бы призван к наследованию в случае, если бы был жив на момент открытия наследства. Итак, фразу «принадлежала бы при наследовании по закону их умершему родителю» не нужно понимать как возможность представляемого, получить право на принятие наследства, поскольку в таком случае речь шла о другой институт - наследственную трансмиссию. Якобы лицо, которое представляют, была бы живой на время открытия наследства, то она и была бы наследником по закону, в данном же случае на ее место заступил наследник по праву представления, объем прав которого в праве представления не зависит от фактических прав умершего лица на момент открытия наследства. Итак, под наследованием по праву представления понимают особый порядок призвания к наследованию наследников по закону, когда одно лицо в случае смерти другого лица, которое является наследником по закону, до открытия наследства будто вступает в ее место и приобретает право наследования той части в наследственном имуществе, которую получил бы умерший наследник, если бы он был жив на момент открытия наследства (постановление Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины от 7 июня 2017 по делу № 6-161цс17).
1.12.1. В статье 1233 ГК Украины указано, что завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти.
Согласно статье 1223 ГК Украины право на наследование имеют лица, определенные в завещании.
По общим положениям о наследовании праве на наследство возникает в день открытия наследства, наследство открывается вследствие смерти лица или объявления его умершим, для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства (статьи 1220, 1222, 1270 ГК Украины).
Наследник, который желает принять наследство, но на время открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем, должен подать нотариусу заявление о принятии наследства (часть первая статьи 1269 ГК Украины).
Таким образом, право на наследство возникает с момента ее открытия, и закон обязывает наследника, который постоянно не проживал с наследодателем, в шестимесячный срок подать нотариусу заявление о принятии наследства.
Согласно части третьей статьи 1272 ГК Украины по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства.
По смыслу этой статьи уважительными причинами пропуска срока для принятия наследства причины, связанные с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для наследника на совершение этих действий.
Правила части третьей 1272 ГК Украины о предоставлении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства могут быть применены, если: 1) у наследника были препятствия для подачи такого заявления; 2) эти обстоятельства признаны судом уважительными.
В соответствии со статьей 63 Закона Украины «О нотариате» (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) государственный нотариус, получивший от наследников сообщение об открытии наследства, обязан сообщить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Государственный нотариус может также сделать вызов наследников путем публичного объявления или сообщения об этом в прессе.
Согласно пункту 209 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 3 марта 2004 года № 20/5 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 3 марта 2004 под № 283/8882, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений при подготовке к выдаче свидетельства о праве на наследство по закону или завещанию нотариус по данным наследственный реестр проверяет наличие наследственного дела, наследственного договора, завещания.
При рассмотрении таких споров судам следует исследовать совершал государственный нотариус после установления им наличии завещания наследодателя действия для сообщения наследника об открытии наследства, осуществлялось вызов наследника по завещанию, в том числе путем публичного объявления или сообщения об этом в прессе, что свидетельствовало бы о надлежащем содействие для осуществления личного распоряжения наследодателя (постановление Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины от 23 августа 2017 по делу № 6-1320цс17).
1.12.2. Судам в соответствии со ст. 215 ГК Украины необходимо разграничивать виды недействительности сделок: ничтожные сделки - если их недействительность установлена законом (ч. 1 ст. 219, ч. 1 ст. 220, ч. 1 ст. 224 ГК Украины и т.д.), и оспариваемые - если их недействительность прямо не установлена законом, но одна из сторон или другое заинтересованное лицо отрицает их действительность на основаниях, установленных законом (ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 223, ч. 1 ст. 225 ГК Украины).
Ничтожная сделка является недействительной из-за несоответствия его требованиям закона и не требует признания его судом. Оспариваемая сделка может быть признана недействительной только по решению суда.
В соответствии со статьями 215, 216 ГК Украины суды рассматривают дела по искам: о признании оспариваемой сделки недействительной и применении последствий ее недействительности, о применении последствий недействительности ничтожной сделки.
Частью второй статьи 215 ГК Украины предусмотрено, что недействительной является сделка, если ее недействительность установлена законом (ничтожная сделка). В этом случае признания такой сделки недействительной судом не требуется.
Таким образом оспариваемая сделка является недействительным в силу признания его судом, а ничтожный - в силу предписания закона.
Однако отмечая о ничтожности заключенного супругами общего завещания по основаниям ст. 203, ч. 2 ст. 215 ГК Украины суд в решении не указал, в силу которых предписаний закона он является ничтожным.
Кроме того, при рассмотрении исков об установлении ничтожности сделки по указанным основаниям необходимо учитывать, что эти нормы предусматривают общее основание для ничтожности сделки и применяются только в том случае, если в ГК Украины нет специального основания (нормы) для этого.
Специальной нормой, регламентирующей основания признания завещания недействительным или ничтожным является предписания статьи 1257 ГК Украины, согласно ч. 1 которой завещание, составленное лицом, не имевшим на это права, а также заполеный и составленный с нарушением требований относительно его формы и удостоверения, является ничтожным (постановление Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины от 6 сентября 2017 по делу № 6-2424цс16) .1.12.3. Согласно части третьей статьи 1272 ГК Украины по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства. За содержанием этой статьи уважительными причинами пропуска срока для принятия наследства является причины, связанные с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для наследника на совершение этих действий. Правила части третьей 1272 ГК Украины о предоставлении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства могу ь быть применены, если: 1) у наследника были препятствия для подачи такого заявления; 2) эти обстоятельства суд признал уважительными. Определив решение об отказе в иске, суды не исследовали, или проверил нотариус при заводке наследственного дела по данным Наследственный реестр наличие заведенного наследственного дела, наследственного договора, завещания и соответственно совершал действия для уведомления истца об открытии наследства , осуществлял вызов истца как наследника по завещанию, в том числе путем публичного объявления или сообщения об этом в прессе, что свидетельствовало бы о надлежащее содействие для осуществления личного распоряжения наследников. Незнание наследника о наличии завещания является уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства. В решении вопроса об уважительности причин пропуска срока для принятия наследства нужно учитывать свободу завещания как фундаментальный принцип наследственного права (постановление Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины от 6 сентября 2017 г. по делу № 6-496цс17).